Институты римского права

Частное право, по определению Ульпиана – право, относящееся к пользе отдельных лиц. Особенно глубокую и тонкую разработку оно получило в классический период, причём достижения римской частно-правовой науки используются до сих пор.

Среди основных институов римского частного права можно выделить институты вещного права (право собственности, ограниченные вещные права, вещно-правовые способы защиты вещных прав), обязательственного права (обязательства из договоров и из деликтов), брачно-семейного права (институты брака и семьи, институт опеки) и наследственного права.

Вещное право.

Римские юристы использовали целый ряд классификаций вещей:

вещи манципируемые и неманципируемые (res mancipi и res nec mancipi), различавшиеся способами их передачи: манципируемые вещи можно было передавать с использованием особой ритуально процедуры – манципации, – к неманципируемым применялась только процедура in jure cessio (могла применяться и к res mancipi), представлявшая собой фиктивный судебный процесс. Впоследствии эта классификация потеряла своё значение – в результате перехода на процедуру traditio, представлявшую собой фактическую передачу вещи;

движимые и недвижимые;

делимые и неделимые;

простые и сложные;

заменимые (опредедляемые родовыми признаками) и незаменимые (индивидуально определённые).

Основным объектом права собственности с древнейшего периода истории Рима была земля. Земля находилась как в частной, так и в государственной собственности, но к классическому периоду частная собственность возобладала. Право частной собственности изначально регулировалось строго формализованным квиритским правом. Но потребности имущественного оборота и расширение территории римского государства привели к появлению в классическую эпоху новых видов права собственности. В частности, была создана конструкция т.н. преторской, или бонитарной, собственности: претор брал под защиту тех собственников, которые не могли получить право квиритской собственности на вещь, фактически закрепляя приобретённую ими вещь в составе его имущества (in bonis). Получили признание и правовую защиту также провинциальная собственность римских граждан и собственность перегринов.

Римские юристы специально не разрабатывали концепцию права собственности как таковую, но раскрыли её юридическое содержание путём признания различных полномочий, принадлежащих собственнику вещи. К ним относились право владения, право пользования, право распоряжения, право на плоды (доходы), право истребования своей вещи от третьих лиц. Право собственности рассматривалось как абсолютное и неограниченное.

В классический период был развит инстиут юридических оснований приобретения права собственности. К таковым основаниям относились вышеупомянутые манципация и традиция, occupatio (захват), спецификация (specificatio – переработкаиз чужого материала), assessio (соединение вещей), приобретательная давность (usucapio).

В то же время получили развитие и вещно-правовые способы защиты вещных прав. Важнейшим из них был виндикационный иск (rei vindicatio), заключавшийся в истребовании индивидуально-определённой вещи из чужого незаконного владения. Настоящий собственник должен был предоставить свой титул на вещь, а незаконный владелец был обязан вернуть вещь и доходы от неё – либо за весь период владения ей в случае, если он знал, что владеет вещью незаконно (недобросовестный владелец), либо с того момента, как узнал об этом (добросовестный владелец). Применялись также негаторный иск (actio negatoria), заключавшийся в требовании освободить имущество истца от обременений в пользу третьих лиц, и прогибиторный иск (actio prohibitoria), заключавшийся в требовании устранения препятствий к использованию вещи собственником.

С развитием преторского права получил юридическое оформление институт владения (possessio). Под владением вещью понималось фактическое ей обладание, сопровождающееся намерением владеть ею самостоятельно как на праве собственности, что отличало владение от простого держания вещи (detentio).

Получает развитие в классический период и институт прав на чужие вещи. Сервитуты были известны римлянам ещё в архаический период: право прохода через соседский участок, право прогона скота, провоза гружёных повозок, отвода воды с участка соседа. В классический период появился ряд новых земельных сервитутов (в т.ч. пастбищный), а также городские (право пристройки к чужому дому, право опереть свою стену на стену дома соседа, право на то, чтобы сосед не загораживал свет и вид и т.п.) и личные (узуфрукт и узус) сервитуты, а также суперфиция (право постройки дома на чужой земле), которая впоследствии стала рассматриваться как вытекающая из договора найма.

У греков был заимствован эмфитевзис – наследственная аренда земли с внесением установленной платы. Развивалось и залоговое право (федуция, когда вещь считалась собственностью кредитора, пигнус, когда вещь давалась кредитору в держание и ипотека, когда заложенная вещь оставалась у должника).

Обязательственное право.

Наиболее разработанной частью римского частного права было право обязательственное, представлявшее собою юридическую форму товарно-денежного обращения. Обязательства рассматривались как правовая связь как минимум двух лиц.

С развитием товарного производства обязательства утрачивали свой древний формализм и по большей части стали двусторонними. Ответственность должника не затрагивала его личность и ограничивалась лишь пределами его имущества.

Наиболее тщательно были разработаны договоры (контракты), которые следует отличать от пактов, носивших неформальный характер и не пользовавшихся исковой защитой.

В Институциях Гая контракты были разделены на 4 основные группы: вербальные, литеральные, реальные, консенсуальные.

Вербальные договоры произошли от древних договоров-клятв. Для возникновения обязательства требовалось произнесение определённых слов. Основным из них была стипуляция (уступка вещи).

Литеральные договоры представляли собой письменные договоры. Обязательство возникало из записи в специальных книгах доходов и расходов одной из сторон, составления долговых расписок, подписанных обеими сторонами (синграфа) или же одним должником (хирографа). Расписки были позаимствованы из греческого права.

Реальные договоры требовали обязательной передачи вещи, после которой они считались заключёнными. К ним относился прежде всего заём, представлявший собой чаще всего безвозмездную передачу заменинмых вещей в собственность должника на определённый срок (чаще всего одновременно с этим договором заключалось стипуляционное соглашение о выплате процентов), после истечения которого должник должен был вернуть столько таких же вещей. Существовала и ссуда, отличавщшаяся тем, что вещи приней отдавались только в пользование. К этой же группе договоров относились хранение и заклад.

Наиболее разработанны и наименее формальны были консенсуальные договоры, обязательства по которым возникали вследствие простого соглашения сторон по всем существенным условиям контракта. К ним относилась прежде всего договор купли-продажи: юридическая связь в нём возникала с момента согласия продавца отдать вещь, а покупателя – уплатить установленную цену, заключена она могла быть даже в отношении вещи, которой ещё не было в натуре. Также к консенсуальным договорам относились договоры найма (вещей, рабочей силы, договор подряда), а также договоры поручения и товарищества.

Обязательства возникали и из деликтов (обман, повреждение или уничтожение чужого имущества и т.д.)

Брачно-семейное и наследственное право.

С наступлением классической эпохи проявляется тенденция к прогрессирующему разложению патриархальной семьи. Брак с мужней властью, наиболее характерный для архаической эпохи, ко второму веку до н.э. выходит из употребления, а проживание жены в доме мужа в течение года уже не влечёт возникновения мужней власти. Применяется форма брака sine manu mariti, при которой женщина не порывает со своей семьёй, сохраняет имущественную самостоятельность, права в воспитании детей, развод осуществляется по обоюдному согласию супругов. Широко распространяется конкубинат (сожительство).

Разложение патриархальной семьи нашло своё выражение и в ослаблении отцовской власти. Сыновья получали имущественные права, нередко им выдавался пекулий. Исчезает опека над взрослыми женщинами.

В наслдественном праве также происходят заметные изменения. В круг наследников преторским эдиктом вводятся помимо агнатов эмансипированные дети умершего, когнаты вплоть до шестой степени родства, пережившая мужа супруга. Завещание начинает оформлять уже не в устной, как в древности, а в письменной форме. Широкое распространение получают легаты и фидеикомиссы.

Римское частное право делилось на несколько основных институтов: семейное право, наследственное право, вещное право и обязательственное право.

Вещное право— это право непосредственно и независимо от чьей-либо воли воздействовать на вещь. Объектом вещного права является вещь, а ее собственник пользуется абстрактной защитой против любого нарушения его прав как собственника.

В римском праве выделяют следующие виды вещных прав:

1. Право собственности как основное вещное право— это совокупность правомочий, которые принадлежат собственнику в отношении его имущества. Право собственности в Древнем Риме объединяло четыре правомочия: пользование, возможность извлекать из вещи плоды; распоряжение; правомочие защиты.

2. Права на чужие вещи.В данном случае право на вещь принадлежит другому лицу, но собственник сохраняет некоторые права на данную вещь.

— Сервитуты— право пользования чужой вещью в том или ином отношении. Устанавливались по воле собственника, в силу закона, по давности, по судебному решению.

—Эмфитевзис— это отчуждаемое, наследуемое право долгосрочного пользования чужой сельскохозяйственной землей.

— Суперфиций— это отчуждаемое, наследуемое право возведения строения на чужой городской земле, а также право пользования этим строением.

Собственнику земельного участка также принадлежало и право собственности на строение.

— Залог— это право пользования и распоряжения (при определенных условиях) чужой вещью. Претор вправе распорядиться заложенной вещью, если должник не исполняет своего обязательства.

— самостоятельной категорией является владение— это фактическое обладание вещью. В Древнем Риме правомочие владения не входило в правомочия собственника. Римляне выводят владение за рамки права собственности и рассматривают как самостоятельное правовое явление. Владение пользовалось самостоятельной правовой защитой.

Основные черты семейного строя. Правовой строй римской семьи относится к числу специфических римских правовых институтов. Только римский гражданин мог вступить в римский брак и основать римскую семью.

Основные черты семейного строя были выражены в римском праве с исключительной законченностью и последовательностью, а изменения их знаменовали глубокие изменения и в условиях хозяйственной жизни Рима, и в идеологии его господствующих классов.

Итак, область семейного права в Риме начинается с моногамической семьи, в основе которой лежала власть главы семьи и домовладыки (paterfamilias). Все члены в такой семье подчиняются власти одного.

Это — агнатическая семья, в состав которой кроме главы семьи входили: его жена (in manu mariti), т. е. подчиненная мужней власти, его дети (in patria potestate), жены сыновей, состоявшие в браке cum manu и подчиненные не власти своих мужей, которые сами были подвластны главе семьи, а власти последнего, и, наконец, все потомство подвластных сыновей: внуки, правнуки и т. д. Все подвластные главе семьи члены семьи назывались sui.

В такой семье лишь домовладыка был вполне правоспособным лицом (persona sui iuris), а остальные члены семьи полной правоспособности не имели (personae alieni iuris). Отсюда и пошло выражение, что жена по отношению к мужу находится loco filiae, мать по отношению к детям — loco sororis и т. д. Сыновья и внуки не получают свободы от подчинения отцовской власти даже если получают должность магистрата. Не освобождает от власти главы семьи и никакой возраст подвластных. Она прекращается только со смертью или по воле домовладыки.

Наследование – это переход прав и обязанностей умершего физического лица к другим лицам. Наследование осуществляется в порядке универсального правопреемства, т.е. наследник, принимая наследство, приобретает все права и обязанности наследодателя (или определенную наследственную долю, если наследников двое и более). Универсальное правопреемство отличается от так называемого сингулярного правопреемства, предоставляющего правопреемнику определенные права без обременения обязанностями.

В процессе наследования выделялось два этапа: открытие наследства (смерть наследодателя) и принятие наследства. Право собственности у наследника на наследуемое имущество возникало лишь после принятия наследства. Право на принятие наследства зависело от усмотрения наследника, за исключением наследников первой очереди по Законам XII таблиц, которые являлись «необходимыми наследниками» и обязаны были принять открывшееся в их пользу наследство, независимо от своей воли; отказ от принятия наследства в таком случае не допускался. Также необходимым наследником признавался раб, отпущенный наследодателем на свободу и назначенный наследником по завещанию.

Наследование в Древнем Риме было возможно по завещанию или по закону (если завещание не было составлено или признано недействительным либо наследник, указанный в завещании, не принял наследство).

Характерной особенностью римского наследственного права была недопустимость сочетания двух названных оснований при наследовании после одного и того же лица, т.е. было недопустимо, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику (наследникам) по завещанию, а другая часть того же наследства – к наследнику(наследникам) по закону.

Наследование по завещанию, требовавшее в ранний период соблюдения ряда формальностей, в дальнейшем заметно упростилось (претор стал признавать и обеспечивать исковой защитой даже завещания, составленные в более простой форме, чем теоретически требовалось).

В дальнейшем две системы наследования по римскому праву – цивильная и преторская – стали постепенно сближаться. Окончательно новые принципы наследования были установлены лишь новеллами знаменитого византийского императора Юстиниана.

Определение обязательства. Обязательственное право является основным разделом римского (и любого другого) гражданского права. Оно регулирует имущественные отношения в сфере производства и гражданского оборота. Предметом обязательственного права являются определенное поведение обязанного лица, его положительные или отрицательные действия.

В источниках римского права обязательство (obligatio) определяется следующим образом. Обязательство представляет собой правовые оковы, вынуждающие нас что-то исполнить согласно законам нашего государства. Сущность обязательства состоит не в том, чтобы сделать нашим какой-то телесный предмет или какой-то сервитут, но чтобы связать другого перед нами в том отношении, чтобы он нам что-то дал, сделал или представил.

До возникновения обязательства человек (должник) совершенно свободен. Вступив в обязательство, он определенным образом ограничивает себя, обременяет обещаниями, стесняет свободу, возлагая на себя какие-то правовые обязанности, правовые оковы, юридические путы. Именно поэтому в определениях обязательства римские юристы говорят об оковах, путах и т. п. Согласно Законам XII таблиц в древнейшие времена к неисправному должнику применялись настоящие оковы и путы. Таблица III содержит норму, в соответствии с которой кредитор при неисполнении должником своего обязательства имеет право забрать его в свой дом и наложить на него колодки или оковы весом не менее, а если пожелает, то и более 15 фунтов.

Таким образом, обязательство — это правовое отношение, в силу которого одна сторона (кредитор) имеет право требовать, чтобы другая сторона (должник) что-либо дала (dare), сделала (facere) или предоставила (praestare). Должник обязан выполнить требование кредитора.

Итак, обязательство — сложный юридический состав, правоотношение, сторонами которого являются кредитор и должник, а содержанием — права и обязанности сторон. Сторона, имеющая право требовать, называется кредито ром (creditor), а сторона, обязанная выполнить требование кредитора, — должник (debitor). Содержанием требования кредитора является его право на определенное поведение должника, которое может выражаться в каком-либо положи тельном или отрицательном действии. Следовательно, предметом обязательства всегда является действие, имеющее юридическое значение и порождающее правовые послед ствия. Если действие не носит правового характера, то оно не порождает юридически значимого обязательства. Огромное многообразие хозяйственно-экономических действий римляне сгруппировали в три группы: dare — дать, praestare — предоставить и facere — сделать, которыми и определяется содержание обязательств.

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 4

Возникновение римского государства. «Царский период». Реформы Сервия Туллия.

Государственный строй республики. Народные собрания по центуриям и трибам. Сенат и его значение. Магистраты.

Падение республики и переход к принципату. Значение преобразований Августа. Государственный строй принципата.

Государственный строй домината. Роль императора и назначаемого чиновничества. Реформы Диоклетиана и Константина.

Тема 3. Основные категории римского частного права

Основные системы римского частного права. Право частное (ius privatum) и право публичное (ius publicum). Их соотношение.

Общее право (ius commune) и исключительное право (ius singulare).

Системы римского частного права, важные в историческом аспекте: право цивильное (ius civilis), право народов (ius gentim), естественное право (ius naturalis), преторское право (ius honorarium).

Строгое право (ius strictum) и справедливое право (ius aequum).

Правопонимание римских юристов. Деятельность юристов. Римские юридические школы и их представители.

Источники римского права: обычное право (mores maiorum, consuetudio, mos regeonis); законы (leges); ответы юристов (response prudentium); эдикты магистратов (edicta magistratuum);устойчивая судебная практика (rerum perpetuo similiter iudicatarum auctoritas).

Тема 4. Суд и процесс по частноправовым делам. Учение об исках

Основные формы защиты частных прав. Самозащита и государственная защита нарушенных частных прав.

Общие положения о частном процессе. Легисационный процесс. Формулярный процесс. Экстраординарный процесс.

Понятие иска. Предмет иска. Основания иска. Систематика исков в римском праве.

Неисковые средства преторской защиты. Свойства судебного решения. Исполнение судебного решения.

Юридическое значение времени для защиты частных прав. Сроки в праве.

Погасительная давность. Приобретательная давность. Исковая давность. Приостановление и перерыв исковой давности

Коллизия прав. Конкуренция исков.

Тема 5. Учение о лицах

Общие положения о субъектах права. Понятие лица. Статусы лица. Правоспособность лиц (caput). Случаи ограничения правоспособности. Дееспособность лиц. Ограничение дееспособности. Соотношение право и дееспособности в римском праве.


Правовое положение римских граждан (cives).

Правовой статус латинов (latini).

Правовой статус иностранцев (peregrini).

Рабы (servi) и колоны.

Вольноотпущенники (libertini).

Представление римских юристов о юридическом лице. Коллегии, корпорации, фиск, муниципии. Сравнение корпорации и товарищества.

Тема 6. Учение о вещах. Предпосылки правоотношений в римском праве

Общее учение о вещах. Юридическое понятие вещи. Вещь как объект частного права. Классификация вещей и ее практическое значение. Виды прав на вещи.

Вещи человеческого и божественного права. Манципируемые и неманципируемые вещи. Вещи оборотные и внеоборотные, вещи в составе имущества и вне имущества. Вещи движимые и недвижимые. Делимые и неделимые вещи. Вещи родовые и индивидуально определенные. Главные и придаточные вещи. Простые, составные и собирательные вещи. Телесные и бестелесные вещи. Потребляемые и непотребляемые вещи. Плоды. Затраты на вещи.

Юридические факты в римском праве.

Сделки: понятие и классификация. Элементы сделки. Эффект сделок.

Тема 7. Вещное право

Права вещные и обязательственные: сравнение и общая характеристика.

Понятие и виды вещных прав.

Собственность: понятие и содержание. Ограничения права собственности. Случаи первоначального возникновения права собственности: завладение (occupatio), приобретение плодов; клад (thesaurum), судебное присуждение (adiudicatio), оценка судебной тяжбы (litis aestimatio), речные наносы, приращения вещи, пераработка вещи (specificatio). Производные способы возникновения права собственности: манципация (mancipatio); мнимый судебный спор (in iure cessio); традиция (traditio); владельческая давность (usucapio). Случаи утраты права собственности. Виды собственности: квиритская, бонитарная, собственность перегринов. Защита собственности. Виндикационный и негаторный иски: предмет и основания.

Владение (possessio): сущность и понятие. Владение и держание. Виды владения и их значение. Защита владения.

Сервитутные права на чужие вещи. Виды сервитутных прав. Понятие и признаки реальных сервитутов. Виды реальных сервитутов. Установление и прекращение реальных сервитутов сервитутов. Защита реальных сервитутов (confessoria in rem actio).

Понятие и признаки личных сервитутов. Узуфрукт (ususfructus). Узус (usus). Право проживания (habitatio).

Залоговое (закладное) право и его основные формы. Конкуренция залоговых прав. Ипотечное преемство.

Эмфитевзис и суперфиций: понятие, содержание, защита.

Тема 8. Общее учение об обязательствах

Обязательство (obligatio): понятие и содержание. Основания возникновения обязательств. Систематика обязательств в римском праве. Обязательства преторские (оbligatio honorariаe) и натуральные (obligatio naturales).

Стороны в обязательстве. Личный характер древнейших обязательств. Перенос и множественность обязательств.

Надлежащее исполнение обязательства. Место, время, срок исполнения обязательства. Просрочка обязательства (mora) и ее значение. Иные способы прекращения обязательств: замена исполнения, зачет, новация, невозможность исполнения, смерть стороны.

Учение о вине и правила возмещения вреда в обязательствах.

Тема 9. Договорное право

Понятие, классификация и общие положения контрактов.

Вербальные контракты (obligationes verbis contractae). Стипуляция. Сложные формы стипуляции.

Литтеральные контракты (obligationes litteris contractae).

Консенсуальные контракты (obligationes consensu contractae): общая характеристика. Купля-продажа (emptio-venditio). Права и обязанности сторон. Момент перехода права собственности и риск случайной гибели вещи. Качество проданной вещи. Ответственность контрагентов. Эвикция. Наем (locatio-conductio) и его виды. Товарищество (societas). Возникновение. Права и обязанности товарищей. Вклады. Прекращение товарищества. Контракт поручения (mandatum).

Безымянные контракты (contractus innominati): понятие и общая характеристика. Развитие безымянных контрактов.

Пакты (pactis): их место и значение в системе контрактов. Pacta nuda и pacta vestita.

⇐ Предыдущая1234

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Добавить комментарий