Иск о наследстве

В предмет доказывания входит установление следующих фактов:

1) факт открытия наследства;

2) круг наследников;

3) наследственная масса (какое имущество наследуется, его стоимость, есть ли среди этого имущества предметы обычной обстановки и обихода). В зависимости от конкретных обстоятельств дела требуется установить, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода. При определении этого имущества также учитываются местные обычаи. Вместе с тем в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода не рассматриваются антикварные вещи, а также предметы, представляющие собой художественную, историческую или иную ценность;

4) принадлежность имущества наследодателю;

5) наличие или отсутствие завещания;

6) относятся ли лица, претендующие на получение наследства, к наследникам. При положительном ответе – к какой очереди наследников по закону они относятся, есть ли наследники предыдущих очередей (в том числе усыновление);

7) есть ли наследники той же самой очереди;

8) призывается ли эта очередь наследников к наследованию;

9) есть ли среди наследников лица, обладающие правом на обязательную долю в наследстве. В соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), нетрудоспособный супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего, подлежащие призванию к наследованию на основании п. п. 1,2 ст. 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля);

10) факт фактического вступления во владение. Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства, имеются в виду любые действия наследника: вступление во владение или управление наследственным имуществом; принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произведение за свой счет расходов на содержание наследственного имущества; оплата долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств (ч. 2 ст. 1153 ГК РФ);

11) не было ли отказа от наследства со стороны кого‑либо из наследников;

12) нет ли оснований для лишения гражданина права наследования. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя (кого‑либо из его наследников) или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали (пытались способствовать) призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали (пытались способствовать) увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. п. 1,2 ст. 1117 ГК РФ);

13) другие обстоятельства.

Факты, входящие в предмет доказывания, подтверждаются следующими необходимыми доказательствами:

• копия свидетельства о смерти наследодателя;

• свидетельство о праве на наследство, если оно было выдано;

• доказательства того, что стороны являются наследниками (копии свидетельства о рождении, о браке, об усыновлении, справки о нахождении на иждивении и проч.);

• акт описи и оценки имущества. Так, могут быть привлечены доказательства того, что предметы, включенные в наследство, являются предметами обычной домашней обстановки и обихода. Для определения художественной, исторической или иной ценности конкретных вещей может быть назначена и проведена экспертиза;

• документы, подтверждающие, что имущество принадлежало умершему (договоры купли‑продажи, приватизации и проч.);

• завещание, если оно имеется в данном конкретном деле;

• доказательства фактического вступления во владение (квитанции об уплате налогов, страховых взносов, других платежей и т. д.);

• доказательства отказа от наследства со стороны кого‑либо из наследников;

• доказательства лишения гражданина права наследования (наличие приговора о совершении наследником против наследодателя или какого‑либо из его наследников деяний, преследуемых в уголовном порядке, наличие решения суда о лишении наследников родительских прав, приговор суда относительно злостного уклонения наследником от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя, материалы гражданского дела о взыскании алиментов, иные представленные доказательства, подтверждающие злостный характер уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя);

• другие доказательства. Например, если разделу подлежит дом, то в предмет доказывания войдет возможность раздела дома между наследниками. Для этого может быть проведена соответствующая экспертиза.

4 935 просмотров

Официальная процедура наследования происходит путем подачи заявления нотариусу. При условии своевременного обращения и наличия необходимых документов представитель нотариата заводит наследственно дело. По истечении установленных сроков нотариус выдает правопреемникам свидетельство на наследство. Однако так бывает не всегда. Периодически граждане принимают имущество фактически, но не могут впоследствии представить бесспорные доказательства данного факта. В результате нотариус отказывается выдавать им свидетельство. Таким наследникам приходится обращаться в суд.

Основания для подачи иска

Основные причины отказа в выдаче свидетельства на наследство:

  1. Пропуск сроков для подачи документов.
  2. Отсутствие доказательств о родстве с умершим гражданином.
  3. Нехватка доказательств о фактическом принятии имущества.
  4. Предоставленные документы, указывают на совершение юридических действий по истечении полугода.
  5. Отсутствие документов, подтверждающих права наследодателя на выявленное после его кончины имущество. Подобные ситуации довольно часто встречаются у жителей сел. Имущество переходит из рода в род. Тогда как документы остаются неоформленными. Иногда бывает, что человек начал строительство дома, но не успел закончить его или оформить соответствующие документы. Аналогичное правило действует в отношении неприватизированного жилья. При условии, что квартиросьемщик начал процедуру приватизации.
  6. Наличие спорных ситуаций. Например, имеются другие претенденты на собственность или начато судебное слушание по делу об оспаривании завещания.
  7. Другие причины.

Мнение эксперта Станислав Евсеев Юрист. Опыт 12 лет. Специализация: гражданское, семейное, наследственное право. Задать вопрос эксперту Каждое из представленных оснований исключает возможность получения свидетельства и последующую регистрацию имущественных прав. В отдельных случаях нет смысла обращаться в суд.

Например, если идет слушание по делу об оспаривании распоряжения. Если речь идет о нехватке отдельных документов или доказательств, то наследнику следует подавать иск о признании права собственности.

Как правильно написать заявление в суд на получение наследства

Форма и содержание иска определяется нормами ГПК РФ. Закон не предусматривает унифицированную форму заявления. Однако документ должен содержать несколько обязательных разделов.

Требования к иску:

  1. Краткость.
  2. Последовательное изложение сути дела.
  3. Не нужно делать исковое заявление на 10 листов. Достаточно 2–3 страницы.
  4. Желательно писать текст небольшими абзацами.

Составные части иска:

  1. Вводная часть иска содержит сведения о суде и сторонах судебного процесса.
  2. Описательная/мотивировочная часть отображает обстоятельства дела, доказательства правоты заявителя и нормы закона, на которые ссылается истец.
  3. Заключительная часть содержит конечное требование заявителя.

В некоторых случаях лучше обратиться к профильному юристу. Специалист изучит документы, уточнит обстоятельства дела и поможет грамотно составить заявление.

В данном вопросе также нужно учитывать сложившуюся судебную практику. Возможно, придется просмотреть несколько решений по аналогичной ситуации.

Форма

При составлении процессуального документа нужно руководствоваться ст.131 ГПК РФ.

Обязательные реквизиты искового заявления

№ п/п Наименование пункта
1 Название суда, в котором предполагается слушание
2 Сведения об истце/ответчике/заинтересованных лицах (Ф.И.О., адрес проживания)
3 Стоимость искового заявления
4 Суть нарушенного права
5 Обстоятельства, на которые ссылается истец
6 Ссылка на досудебное урегулирование вопроса
7 Список прилагаемых документов
8 Дата, подпись

Содержание иска зависит от фактических обстоятельств дела. Изначально нужно кратко описать факт гибели наследодателя. Одновременно следует сослаться на наличие родственной связи с усопшим субъектом.

Если имеются иные претенденты, то необходимо указать данный факт и перечислить всех известных правопреемников (Ф.И.О., адрес проживания).

Ниже нужно описать перечень наследуемого имущества. Необходимо указать вид собственности и местонахождение активов. Одновременно нужно сослаться на бумаги, которые позволяют сделать вывод о наличии прав у покойного гражданина.

В следующем абзаце следует указать причину обращения в суд.

Пример. Я подал заявление о принятии наследства. Однако нотариус отказал в выдаче свидетельства из-за отсутствия документов, подтверждающих право собственности наследодателя. Владелец не успел оформить право собственности на квартиру. Однако наличие права подтверждается актом о приватизации.

Последний раздел иска обычно содержит ссылку на правовые нормы и просьбу истца. После чего указывается перечень прилагаемых документов. В самом низу документа ставится дата, подпись заявителя.

Прилагаемые документы

Чтобы суд вынес положительное решение наследнику необходимо позаботиться о предоставлении бесспорных доказательств. Иначе заявленные требования будут отклонены. Перечень бумаг зависит от фактических обстоятельств дела.

Минимально следует подготовить:

  1. Удостоверение личности заявителя.
  2. Свидетельство о смерти собственника имущества.
  3. Доказательства родства с правообладателем.
  4. Подтверждение адреса прописки покойного гражданина.
  5. Правоустанавливающие бумаги на имущество наследодателя.
  6. Письменный отказ нотариуса о совершении нотариального действия.
  7. Оригинал завещания (при наличии).
  8. Отчет о стоимости выявленного имущества.
  9. Подтверждение уплаты госпошлины.
  10. Доверенность на имя представителя (при наличии).

Также к иску нужно приложить его копии по количеству участников процесса (ст.132 ГПК РФ).

Если правопреемник принял имущество фактически, то ему придется подготовить документы, подтверждающие совершение юридических действий в течение полугода после кончины наследодателя:

  1. Договор подряда о выполнении строительно-ремонтных работ.
  2. Расписка о погашении задолженности перед третьими лицами.
  3. Квитанция о погашении кредита в банке.
  4. Договор о проведении сигнализации в квартиру, сдаче имущества в аренду.
  5. Судебное решение по иску о взыскании долга в интересах наследодателя.
  6. Доказательства обращения к нотариусу с целью охраны имущества.
  7. Справка из дачного кооператива об использовании земли.
  8. Доказательства уплаты земельного или транспортного налога.
  9. Выдержка из домовой книги.

Перечень документов далеко не полный. Он может быть расширен или изменен в зависимости от сложившихся обстоятельств и предпринятых претендентом действий.

Если правопреемник был на иждивении усопшего субъекта, то ему придется подготовить:

  • документ, подтверждающий утрату трудоспособности;
  • доказать факт получения денег;
  • доказать совместное проживание с покойным гражданином в течение 1 года (для посторонних граждан).

Расходы наследников

При подаче иска об установлении юридического факта или признании права собственности предстоит заплатить госпошлину. Ее размер определяется законом.

При подаче заявления в рамках особого производства размер сбора составляет 300 р. К ним относятся и дела о восстановлении срока для вступления в наследство. При подаче заявления о признании права собственности сумма пошлины не возрастет.

Полное/частичное освобождение от уплаты налога полагается инвалидам 1–2 группы. Чтобы воспользоваться налоговой льготой, истцу нужно приложить соответствующий документ.

Образец искового заявления в суд о признании права на наследство

Образец искового заявления в суд о признании права на наследство

Правила подачи искового заявления

Рассмотрение дела проходит в районном суде.

Здесь нужно исходить из сути исковых требований:

  1. Обычно иск подается по месту регистрации ответчика.
  2. Если спор касается объекта недвижимости, то заявление подается по месту нахождения конкретного объекта (дом, квартира).
  3. Встречное заявление подается по месту рассмотрения первичного иска.

Подать иск можно в любое время. При этом нужно учитывать срок исковой давности – 3 года. Отсчет времени начинается с момента, когда наследнику стало известно о нарушении его гражданских прав и личности ответчика. Обозначенный срок может быть сокращен в зависимости от категории дела.

Пример. Претендент пропустил срок для подачи документов. В такой ситуации, заявление в суд может быть подано в течение 6 месяцев после отпадения причины пропуска. Слушание по делу проходит по месту прописки наследника.

Слушание дела

После получения заявления суд принимает решение об открытии судебного производства:

  1. При наличии замечаний к пакету документов суд может оставить иск без движения. Заявителю дается время на устранение замечаний.
  2. Если претензий к документам нет, то суд назначает дату слушания и рассылает повестки участникам процесса. Одновременно ответчику дается время для предоставления письменных возражений в отношении требований истца.

Участники судебного процесса должны предоставить все имеющиеся у них доказательства. При необходимости они могут заявить ходатайство об истребовании какого-либо документа у физического или юридического лица (ст. 57 ГПК РФ).

Срок рассмотрения гражданского дела составляет 2 месяца. Его увеличение допускается в исключительных случаях (ст. 154 ГПК РФ).

Принятие судебного решения

По итогам слушания суд удаляется в совещательную комнату. В тот же день суд обязан огласить свое решение. Если текст документа слишком большой, то суд может огласить только резолютивную часть решения. Полный документ изготавливается в 5дневный срок с момента оглашения судебного решения.

Для обжалования процессуального документа участникам процесса дается 1 месяц. Если никто не подаст апелляцию, то решение суда вступает в силу. В противном случае оно набирает силу по итогам рассмотрения жалобы в суде 2 инстанции.

Дальнейшие действия претендентов

После получения судебного решения о продлении сроков для принятия наследства истцу необходимо:

  • повторно посетить нотариуса;
  • оформить соответствующие документы.

Процессуальный акт возвращает наследника в исходное положение, которое он утратил в результате пропуска сроков.

Важно! Если же наследник просил признать за ним право собственности, то повторно посещать нотариуса ему не нужно. Правопреемнику необходимо дождаться пока решение наберет силу, сделать соответствующую отметку и подать бумаги в орган регистрации.

Если право собственности признано на квартиру/дом, то бумаги подаются в Росреестр. Если суд присудил наследнику автомобиль, то ему придется обращаться в отделение ГИБДД.

При составлении иска в суд о признании права собственности нужно учитывать несколько важных моментов. Форма и содержание иска закреплены нормами ГПК РФ. Истцу нужно последовательно изложить суть дела. Желательно излагать текст небольшими абзацами. К иску обязательно нужно приложить доказательства, подтверждающие заявленные требования. Узнать о перечне необходимых документов можно у наших юристов. Заявка подается на сайте. Для удобства разработана специальная форма обратной связи.

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

В нашей литературе были высказаны сомнения о целесообразности правила, установленного примечанием к ст. 434 ГК. М. О. Рейхель указывал, что если закон имеет в виду предоставить наследнику возможность при принятии наследства узнать о всех долгах наследодателя, то с этим не вяжется установление одного срока как для заявления наследника о принятии наследства, так и для заявления кредиторами об их претензиях. Кроме того, шестимесячный срок может в отдельных случаях оказаться для кредиторов слишком кратким. С этими соображениями трудно не согласиться. Однако простое исключение правила, предусмотренного примечанием к ст. 434, еще не решает вопроса.

Желательно, чтобы при пересмотре гражданского законодательства были разработаны достаточно подробные правила, обеспечивающие интересы как наследников, так и кредиторов наследодателя.

§ 2. Раздел наследства

При наличии нескольких наследников в силу принятия ими наследства между ними возникает право общей собственности на наследственное имущество. Это наиболее распространенный случай возникновения права общей собственности по долям, регулируемой ст. 61-65 ГК. Право общей собственности на наследственное имущество существует до тех пор, пока этого хотят сонаследники. Но, как и всякий участник права общей собственности, каждый из сонаследников вправе требовать раздела или выдела причитающейся ему наследственной доли.

По общему правилу, раздел наследства или выдел наследственной доли осуществляется на основании полюбовного соглашения наследников. Если же такого соглашения наследникам достичь не удается (что, разумеется, является исключением из общего правила), то раздел или выдел производится в судебном порядке.

При разделе наследства между наследниками должна быть предварительно выделена пережившему супругу его доля в общем имуществе, нажитом с умершим супругом во время брака. Однако это, казалось бы, бесспорное правило не всегда соблюдается.

Рассмотрев протест Председателя Верховного суда СССР по делу Е. Столяровой, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда СССР нашла, что, «разрешая вопрос о праве наследования на имущество, оставшееся после смерти Столярова, суд не установил размер имущества, принадлежащего Столяровой Елизавете, в силу ст. 10 КЗоБСО, т. е. имущества, которое было нажито в течение брака с ее мужем Столяровым и которое не может быть включено в раздел в порядке наследования» (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 30 сентября 1947 г. по делу № 816).

В данном случае суд нарушил общее правило, обязывающее наследников, прежде чем приступить к разделу наследства, выделить пережившему супругу его долю в общем имуществе, нажитом с умершим супругом во время брака.

Если в составе наследственного имущества имеется строение, которое по документам значится принадлежащим умершему супругу-наследодателю, нотариус вправе выделить пережившему супругу долю из общего имущества, нажитого в браке с наследодателем, лишь при условии, если переживший супруг представит исполнительный лист или копию решения суда, вошедшего в законную силу, по которому за пережившим супругом признано, на основании ст. 10 КЗоБСО, право на долю в этом строении (§ 144 Инструкции МЮ РСФСР по применению Положения о государственном нотариате).

В особую категорию при разделе наследства должны быть выделены предметы обычной домашней обстановки и обихода, которые делятся между наследниками по закону, проживавшими совместно с наследодателем, сверх причитающихся им наследственных долей.

В определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР по иску Ягодкиной и других о праве наследования указывается, что «суд произвел также раздел предметов домашнего обихода. Поскольку Ягодкина жила совместно с матерью, то суд, в силу ст. 421 ГК, должен был выделить ей эти предметы домашнего обихода, не включая их в наследственную массу, подлежащую разделу между всеми наследниками» (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 27 июня 1945 г. по делу № 460).

В случае судебного раздела или выдела, в соответствии со ст. 65 ГК, наследственное имущество, по решению суда, делится в натуре, поскольку это возможно без несоразмерного ущерба его хозяйственному назначению. В противном случае выделяемый наследник получает денежную компенсацию (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 31 декабря 1948 г. по делу № 516).

Размер денежной компенсации устанавливается с учетом конкретных обстоятельств данного дела. В качестве примера можно сослаться на определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 29 ноября 1950 г. по делу № 36/1185, в котором Судебная коллегия признала, что размер денежной компенсации истцам за долю в доме судом недостаточно обоснован. Как указала Судебная коллегия, «суд в данном случае исходил из стоимости дома на момент рассмотрения дела, без учета при этом утверждения ответчицы о том, что она произвела капитальный ремонт дома, в результате чего повысилась его оценка. Существенным являются доводы ответчицы и в той части, что она в течение многих лет одна и без помощи истцов несла по дому расходы, которые при разрешении настоящего дела суду следовало учесть».

Разрешение судебного спора о разделе наследства не находится в зависимости от получения наследниками нотариального свидетельства о праве наследования, поскольку получение свидетельства о наследовании для лица, принявшего наследственное имущество, по общему правилу, не является обязательным (ст. 435 ГК).

Глава IX. Иск о наследстве

Наследственным имуществом могло завладеть лицо, не являющееся ни наследником по закону, ни наследником по завещанию; действительный наследник предъявляет иск к незаконному владельцу о выдаче наследственного имущества. Один или несколько сонаследников завладели всем наследственным имуществом, хотя были и другие наследники, имевшие право на это имущество; эти последние вправе требовать возврата им незаконно присвоенных наследственных долей. Наследственное имущество поступило к лицу, назначенному наследником по завещанию; но действительность завещания оспаривается наследниками по закону или наследниками по другому завещанию, которые требуют выдачи им наследства или определенной его части. Во всех этих случаях имеет место так называемый иск о наследстве (наследственный иск).

Иск о наследстве направлен на выдачу данному лицу всего, что ему причитается как наследнику.

В некоторых случаях заинтересованное лицо непосредственно обращается в суд с просьбой о признании его наследником в имуществе умершего и о присуждении ответчика к выдаче наследственного имущества или какой-либо его части. Но возможны случаи, когда заинтересованное лицо уже получило у нотариуса свидетельство о праве наследования. Такое свидетельство является документом, официально удостоверяющим качество данного лица как наследника. Однако суд не связан фактом выдачи свидетельства о праве наследования и при рассмотрении иска о выдаче наследства обязан решить по существу вопрос, является ли данное лицо наследником.

Суд не связан фактом выдачи свидетельства о праве наследования и в тех случаях, когда такое свидетельство было получено ответчиком по иску о наследстве. Исходя из конкретных обстоятельств данного дела, суд может аннулировать свидетельство, а права наследования признать за другими лицами. В отдельных случаях наследник обращается в суд с жалобой на действия нотариуса, выдавшего свидетельство о праве наследования лицу, таким правом, по мнению наследника, не обладающему. Но поскольку в подобных случаях, по существу, наследником оспаривается чье-либо право наследования, эта жалоба также представляет собой иск о наследстве, и дело, по разъяснению Верховного суда СССР, «должно рассматриваться не в порядке особого производства, а в общеисковом порядке» (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 12 июля 1952 г. по иску Чеховых к Шапченко). В тех случаях, когда иск о наследстве связан с требованием о признании недействительным завещания, заинтересованное лицо должно доказать предварительно недействительность завещания (в силу пороков воли завещателя или несоблюдения формы завещания, либо назначения наследником лица с нарушением установленных ст. 422 ГК условий и т. д.).

Поскольку центральным требованием иска о наследстве является требование о присуждении ответчика к выдаче наследства или определенной его части, этот иск относится к числу исков о присуждении.

Иск о наследстве может быть направлен против всякого лица, незаконно завладевшего наследством, что делает этот иск сходным с виндикацией. Но в остальном между этими видами исков имеется ряд различий.

При виндикации истцом является невладеющий собственник вещи, на котором лежит обязанность доказать свое право собственности на виндицируемую вещь, ответчиком же — незаконный владелец вещи, не являющийся ее собственником.

При наследственном иске истцом является лицо, которое должно только доказать, что оно действительно является наследником. Доказать же свое право собственности на тот или иной объект, входящий в наследственную массу, истец не обязан. Таким образом, только лицо, считающее себя наследником, вправе предъявить иск о наследстве. Но, вместе с тем, управомоченным на предъявление иска о наследстве может быть не только ближайше призванный наследник. Им может быть и подназначенный наследник, поскольку имеются налицо условия, предусмотренные ст. 424 ГК, — смерть основного наследника до открытия или неприятие им наследства. Лицом, управомоченным на предъявление иска о наследстве, может быть и наследник наследника, к которому перешло по наследству не осуществленное последним право наследования. Истцом может быть и государство в лице финансового органа, поскольку есть основания для перехода имущества умершего как выморочного в собственность государства.

Ответчиком по иску о наследстве может быть только такое лицо, которое завладело наследством, считая себя (по ошибке или по другим основаниям) наследником. Если ответчик хочет опровергнуть притязания истца, он должен доказать, что именно он — ответчик — является настоящим наследником. Таким образом, при иске о наследстве спор не должен выходить за пределы наследственных правоотношений. Если же ответчик ссылается на то, что он приобрел данную вещь от наследодателя по какой-либо сделке (купле-продаже, дарению и т. д.), нет места для иска о наследстве.

При виндикационном иске собственник требует возврата принадлежащих ему вещей (или вещи), индивидуально определенных или хотя бы определяемых родовыми признаками, но все же каким-то способом индивидуализированных. При наследственном иске истец требует выдачи ему наследства, в состав которого могут входить самые разнообразные объекты — вещи, обязательственные права требования, авторское право в его имущественной части и т. п.; поэтому наследственный иск — иск универсальный. Наследственное имущество, вообще говоря, величина непостоянная; наследственное имущество, находившееся в руках ответчика, может подвергаться различным изменениям в сторону как его увеличения, так и уменьшения. По иску о наследстве истец требует выдачи ему наследства или известной его части; при этом истец может требовать выдачи не только предметов, входивших в состав имущества наследодателя, но и тех ценностей, которые были приобретены ответчиком за счет имущества наследодателя, например, денег, вырученных от продажи дома, принадлежащего наследодателю. Взыскание эквивалента выходит из рамок виндикационного иска как такового, хотя и может ему сопутствовать.

Истец по иску о наследстве должен доказать: 1) факт открытия наследства (смерть или признание безвестно отсутствующего наследодателя умершим); 2) свое призвание к наследованию в качестве наследника по закону или завещанию.

Для доказательства факта открытия наследства истец должен представить удостоверение органов записи актов гражданского страхования о смерти наследодателя либо свидетельство нотариальной конторы или копию определения суда о признании наследодателя как безвестно отсутствующего умершим.

Если истец требует выдачи наследства в качестве наследника по закону, он должен доказать свое родство с наследодателем. Поскольку в качестве наследников по закону, согласно ст. 418 ГК, могут быть призваны переживший супруг и лица, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, лица, претендующие на наследство в качестве пережившего супруга или «иждивенцев», также должны соответствующим образом себя легитимировать. Однако наследник не обязан доказывать, что, кроме него, имеются еще другие наследники, находящиеся по отношению к наследодателю в одинаковом с ним или более близком родстве.

Если наследник по закону призывается по праву представления, он должен доказать, что его восходящий умер до открытия наследства.

При наследовании по завещанию истец должен представить суду завещание или его дубликат, а также указать характер своего отношения к наследодателю (родственник, супруг, иждивенец, постороннее лицо). Но истец не обязан доказывать действительность завещания. В случае спора о недействительности завещания, наличие таких обстоятельств, которые делают завещание недействительным (назначение завещательным наследником лица постороннего при наличии к моменту открытия наследства законных наследников, недееспособность завещателя и проч.), должно доказать лицо, оспаривающее завещание.

Истец не обязан доказывать факт принятия им наследства. Но само предъявление иска о наследстве может рассматриваться как принятие наследства.

Как уже ранее указывалось, в постановлении Пленума Верховного суда СССР от 5 сентября 1952 г. «О судебной практике по применению ст. 430 и 433 ГК РСФСР и соответствующих статей ГК других союзных республик» сказано, что наследники, к которым перешло наследство в порядке ч. 1 ст. 433 ГК, если не будет установлено, что, принимая наследство, они действовали недобросовестно с целью присвоить долю отсутствующего наследника, отвечают перед последним в пределах того наследственного имущества, которое сохранилось у них в наличии на день предъявления к ним иска. Верховный суд СССР не указал, однако, чем следует руководствоваться в тех случаях, когда будет установлено, что данное лицо, принимая наследство, действовало недобросовестно с целью присвоить долю отсутствующего наследника. Мы думаем, что в таком случае, в соответствии со ст. 399 ГК, это лицо будет обязано вернуть наследнику все неосновательно полученное им наследственное имущество (а не только имущество, сохранившееся в наличии на день предъявления иска). Если же возврат имущества в натуре окажется невозможным, то должна быть выплачена денежная сумма, соответствующая стоимости этого имущества.

В свою очередь, ответчик вправе требовать от истца возмещения сумм, уплаченных ответчиком по долгам, обременяющим наследство; ответчик мог уже оплатить долги наследодателя, выплатить завещательные отказы и т. д. Истец должен будет при получении наследства возместить ответчику все эти расходы. Кроме того, ответчик может требовать от истца возмещения произведенных ответчиком необходимых затрат по содержанию наследственного имущества. Но ответчик, хотя бы и добросовестный, не вправе требовать возмещения таких произведенных им расходов, которые не были действительно необходимыми для содержания наследственного имущества, например, если владелец наследственного имущества произвел затраты на перестройку жилого дома или на сооружение к нему пристройки в целях размещения своей семьи, приведшие к увеличению стоимости наследственного имущества.

Весьма важное значение имеет вопрос о сроках для исков об истребовании наследниками своих наследственных долей от других наследников, получивших наследственное имущество свыше причитающейся им по закону наследственной доли. Согласно ч. 2 ст. 429 ГК, «находящиеся налицо наследники могут вступить в управление наследственным имуществом, не дожидаясь явки прочих наследников, каковые, своевременно явившись, могут истребовать свою долю наследственного имущества».

Здесь прежде всего возникает вопрос, кого надо понимать под «прочими» наследниками. Очевидно, под «прочими» наследниками разумеются отсутствующие наследники. Что касается того, что надо понимать под «своевременной явкой» наследников, то, по совокупному смыслу ст. 430 и 433 ГК, следует признать, что в данном случае дело может идти только о шестимесячном сроке со дня открытия наследства. Закон устанавливает шестимесячный срок для принятия наследства отсутствующими наследниками; в течение этого срока они вправе требовать выдачи причитающихся им наследственных долей от наследников, уже вступивших в управление наследственным имуществом. Однако Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда СССР пошла в этом вопросе по иному пути, признав, что «в случае предъявления иска о наследственном имуществе одними наследниками к другим применяются правила об общеисковой давности, предусмотренной ст. 44 ГК».

В более развернутом виде этот тезис был дан в уже приводившемся определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР по делу Киселевских. В этом определении Судебная коллегия признала, что, в соответствии с ч. 2 ст. 429 ГК, отсутствующие наследники могут истребовать свои наследственные доли от других наследников, получивших имущество свыше доли по закону, в течение общего трехлетнего срока, а если наследственное имущество как выморочное переходит к государству, то в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Примечания:

См.: Гражданское право. Учебник для юридических вузов, ч. II. М., 1938, стр. 472.

К авторскому праву на произведения литературы, науки и искусства неприменимы ни правила об общей собственности, ни правила о разделе или выделе наследственной доли. Авторское право неделимо. Поэтому при переходе по наследству к нескольким наследникам авторского права на произведение литературы, науки или искусства раздел авторского права или выдел из него соответствующей доли невозможен. Но, разумеется, наследники автора имеют право на соответствующую долю в гонораре, выплачиваемом за издание или исполнение произведения.

Судебная практика Верховного суда СССР, 1948. Вып. I. М., 1948, стр. 28–29.

Судебная практика Верховного суда СССР, 1945. Вып. VII (XXIII). М., 1946, стр. 20.

Судебная практика Верховного суда СССР, 1946. Вып. IX (XXXIII). М., 1947, стр. 11.

Добавить комментарий