Консенсуальные контракты

Консенсуальные контракты — это соглашение, вследствие которого возникает обязательство между сторонами, а передача вещи по соглашению уже осуществляется в целях исполнения договора.

Разновидности консенсуальных контрактов: договор купли-продажи, договор найма, договор поручения, договор товарищества.

1. По договору купли-продажи одна сторона — продавец (вендитор) обязуется передать в собственность другой стороне — эмптору какую-либо вещь, а покупатель обязан принять и оплатить эту вещь. Существенными элементами договора были товар и цена.

2. Договор найма. Выделяли 3 разновидности: наем вещей, наем работ, наем услуг.

Наем вещей — соглашение, по которому одна сторона (наймодатель) обязуется предоставить индивидуально-определенную вещь во временное владение и пользование за оговоренную плату другой стороне (нанимателю), который в свою очередь обязуется использовать вещь в соответствии с условиями договора и вернуть в назначенный срок.

Наем работ — соглашение, в котором одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить определенную работу. А заказчик обязуется принять работу и оплатить ее результат.

Наем услуг — соглашение, по которому одна сторона (услугодатель) обязуется совершить определенные действия в пользу другой стороны, именуемой услугополучателем, которая обязуется принять результат этих действий и оплатить его.

3. Договор поручения — соглашение, по которому одна сторона (доверитель) поручала совершить определенные юридические действия в своих интересах другой стороне (поверенному), поверенный обязался совершить эти действия и передать все полученные результаты.

4. Договор товарищества — соглашение, по которому два и более лиц объединяются для достижения общей хозяйственной цели.

Ближайшая история возникновения такого договора неясна. Ввиду сходства в юридической конструкции некоторые (например, Жирар) предполагают для mandatum тот же процесс развития, который прошли описанные выше три реальных контракта. Другие, (например, Корса) думают, что mandatum выработалось из преторского эдикта «о ведении чужих дел».

Нужно признать, что в нормах об этом договоре нет никаких следов реального характера, вследствие чего последнее предположение кажется более вероятным.

Интересно отметить, что поверенный обязуется в точности исполнить задание и дать в этом отчет. Если поверенный вышел за пределы поручения, то, согласно мнению сабиниан, доверитель не должен был признавать его действия, поскольку поверенный рассматривался в этом случае как неисполненный. Однако, возобладало противоположное мнение прокулианской школы, в соответствии с которым доверитель был обязан признать его действия в той мере, в которой они укладывались в пределы поручения, на поверенного же возлагалась ответственность за все превышения. Ч. Санфилиппо /Курс римского частного права/ — С. — 255.

Контракт расторгается по взаимному согласию, по отзыву доверителя в любой момент, а вследствие отказа поверенного — лишь в исключительных случаях. Наконец, его может прекратить смерть одной из сторон.

К числу консенсуальных контрактов в римском праве относятся договор купли-продажи, найма, товарищества и поручения. Все они являются синаллагматическими (договор поручения относится к договорам с незавершенной синаллагмой), а вытекающие из них обязательства защищены исками доброй совести. За исключением поручения, консенсуальные договоры относятся к числу возмездных договоров.

По договору купли-продажи(emtio-venditio) одна сторона (продавец) обязуется передать другой стороне вещь, обеспечив спокойное обладание ею, а другая сторона (покупатель) обязуется уплатить обусловленную цену. Обязательства сторон возникают в момент достижения соглашения, а переход вещного права происходит в момент передачи вещи. В связи с этим следует различать момент возникновения обязательств и момент перехода вещного права. Несмотря на то, что право собственности переходит лишь при передаче вещи, риск случайной гибели и случайного повреждения имущества переходят на покупателя с момента вступления договора в силу. Исключение из этого общего правила составляют ряд случаев: во-первых, если купля-продажа заключена под отлагательным условием, а во-вторых, если в договоре имеется соглашение о предварительном осмотре или испытании вещи, т. е. если вещь считается проданной с момента одобрения покупателем. Продавец до передачи вещи приравнивается к ссудополучателю, следовательно, он несет ответственность за всякую вину.

До того, как появился консенсуальный контракт, купля-продажа заключалась в форме стипуляции, а для передачи права собственности совершалась манципация.

Право на иск у одной стороны возникает в момент, когда она приступила к исполнению своего обязательства, например, когда покупатель вручил залог или аванс.

Предметом этого договора могут являться любые вещи, не изъятые из оборота. Родовые вещи становятся предметом этого контракта при условии, что они выделяются из конкретной массы (10 литров вина из этой бочки, 3 овцы из стада Тиция). Допускается продажа вещей, которые появятся в будущем (урожай, приплод животных). Кроме того, допускается купля-продажа некоторых бестелесных вещей (сельских сервитутов, наследства). При покупке сервитута приобретается право на его установление, а обязанность продавца состоит в том, чтобы допустить возникновение этого права.

Поскольку в римском праве в классический период существовал дуализм права собственности, покупатель не обязательно становился квиритским собственником, достаточно было обеспечить ему спокойное обладание вещью. Но поскольку при этом существует риск отчуждения купленной вещи третьим лицом, продавец может взять на себя ответственность за такое отчуждение. Отчуждение вещи у покупателя третьим лицом по основаниям, возникшим до заключения договора купли-продажи, называется «эвикцией» («eviction»). За эвикцию продавец отвечал в двойном размере от стоимости вещи, но ответственность наступала только при условии уплаты покупной цены.

Продавец был вправе расхваливать свой товар. В то же время он был обязан предупредить покупателя о скрытых недостатках. О наличии явных недостатков упоминать было необязательно (например, если раб глухой или слепой, это легко заметить). Если же скрытые недостатки не были оговорены при заключении договора, то в случае их обнаружения покупателю давался один из двух исков: либо иск о расторжении договора (actio redhibitoria), либо иск о снижении покупной цены (actio quanti minoris).

За уплату покупной цены покупатель отвечал по actio emti.

К договору могут присоединяться и некоторые дополнительные соглашения, а именно:

– lex commissoria – условие, по которому вступление контракта в силу ставилось в зависимость от уплаты покупной цены,

– in diem addictio – продавец получает возможность в одностороннем порядке расторгнуть договор при поступлении более выгодного предложения,

– pactum displicenciae – сделка вступает в силу, если покупатель одобрил качество товаров.

В постклассическую эпоху переход права собственности ставится в зависимость от уплаты покупной цены. При Юстиниане требуется заключение договора в письменной форме.

Договор найма (locatio-conductio) имел в римском праве три разновидности: наем вещей (locatio-conductio rerum), наем работ (locatio conductio operis) и наем услуг (locatio conductio operarum).

Договор найма вещей (locatio conductio rerum – аренда) предполагает передачу наймодателем другой стороне (нанимателю) индивидуально-определенной вещи во временное владение и пользование за плату. Наймодатель обязан предоставить вещь, пригодную для использования по назначению, а наниматель обязан уплатить наемную плату.

В случае продажи арендованной вещи наймодатель обязан возместить арендатору убытки, связанные с прекращением договора аренды.

В отличие от договора ссуды, аренда является возмездным договором, поэтому обещание предоставить вещь в будущем приобретает здесь юридическую силу. Арендная плата может быть установлена не только в денежной форме, но также может взиматься частью урожая. Обе стороны отвечают за любую вину, это связано с тем, что каждая сторона извлекает выгоду из договора.

По договору найма работ (договор подряда) одна сторона (подрядчик) обязуется изготовить из материала другой стороны (заказчика) какую-либо вещь, а заказчик обязуется оплатить результат. Таким образом, договор подряда предполагает наличие материального результата, который может состоять в изготовлении новой вещи или в ремонте старой вещи.

Если вещь изготавливается из материала подрядчика, то в этом случае имеет место не подряд, а купля-продажа.

В договоре подряда риски распределяются следующим образом: до момента сдачи результата заказчику риск лежит на подрядчике, после этого момента он переходит к заказчику.

Договор найма услуг не получил в Древнем Риме широкого распространения, поскольку в основном граждане пользовались услугами рабов. В этом договоре не предполагается получение материального результата, ценность услуги заключается в самом процессе ее предоставления (например, услуги горничной, врача). Наймодатель отвечает за простой, возникший без вины нанимателя, он обязан оплатить ему это время.

Специальным случаем договора найма является договор морской перевозки грузов. Такие обязательства регулировались Родосским законом о выброшенном в море (lex Rhodia de iactu).

Если в результате стихийного бедствия потребовалось выбросить с корабля часть груза для спасения остального товара, то возникшие убытки распределяются пропорционально между теми владельцами, которые сохранили свой груз.

Лицо, потерпевшее ущерб, предъявляет иск из договора найма (actio conducti) к корабельщику, который, в свою очередь, взыскивает убытки с других грузовладельцев с помощью такого же иска. Кроме иска капитан располагает правом удержания (ius retentionis) вещей, находящихся на судне (D.14.2.2. Павел).

Взысканию подлежит только реальный ущерб, а не упущенная выгода. Компенсируются лишь те убытки, которые непосредсвенно связаны со спасением другой части груза. «Если мачта или иной предмет снаряжения корабля выброшены для устранения общей опасности, то должно быть произведено распределение (убытков)» (D.14.2.3. Папиниан). Напротив, если вещи похищены пиратами, то ответственность других грузовладельцев не наступает, этот ущерб целиком несет собственник. Также не возмещаются расходы, связанные с повреждение самого корабля. Если мачта сгорела от удара молнии — это ущерб владельца корабля. При гибели самого судна Родосский закон не применяется. «Убыток от выбрасывания товаров подлежит распределению между всеми только при наличии сохранившегося корабля» (D.14.2.4. Каллистрат).

«Выброшенная вещь остается принадлежащей ее собственнику и не становится вещью захватившего ее» (D.14.2.2.8 Павел, то же в 8 фрагменте утверждает Юлиан). Если выброшенные вещи в последствии были извлечены из воды, то грузовладельцы освобождаются от ответственности, если же они уже заплатили, то с помощью иска могут истребовать уплаченное обратно.

По договору поручения (mandatum) одна сторона (поверенный, мандатарий) обязуется совершить в пользу другой стороны (доверителя, манданта) определенные юридические или фактические действия и передать полученный результат доверителю, который, в свою очередь, обязуется принять полученный результат и возместить понесенные мандатарием необходимые расходы. Предметом данного договора могли быть различные действия: покупка вещи, оказание помощи по юридическим вопросам, починка платья и т. п.

Этот договор предполагается безвозмездным, хотя доверитель может выплатить гонорар, который расценивался не как эквивалент предоставленной услуги, а как знак благодарности. Отсутствие платы в этом договоре было связано с тем, что богатые римляне считали недостойным брать деньги за свои услуги. По этому признаку договор поручения отграничивается от найма услуг.

Договор поручения относится к фидуциарным; это значит, что он основан на доверии контрагентов. Этим обусловлены некоторые его особенности. Во-первых, хотя мандатарий не извлекает выгоды из договора, он отвечает за любую вину, от него требуется, чтобы он проявлял максимально возможную заботливость о чужом деле. Во-вторых, обе стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, хотя при этом мандатарий должен позаботиться о том, чтобы вред интересам доверителя был минимальным. Кроме того, договор прекращается со смертью любой из сторон. Наследники поверенного обязаны передать доверителю все, что умерший успел сделать во исполнение договора. В свою очередь, наследники доверителя обязаны принять исполнение, произведенное до того момента, как поверенный узнал о смерти манданта.

Поручение должно быть исполнено в строгом соответствии с условиями обязательства, в противном случае оно считается неисполненным, а доверитель вправе принять исполнение только в рамках договора.

Доверитель обладает прямым иском – actio mandati directa, а поверенный – обратным иском, actio mandati contraria, направленным на возмещение понесенных расходов.

По договору товарищества (societas) двое или более лиц договариваются об объединении всего или части своего имущества, а также личных усилий для ведения общей хозяйственной деятельности с целью получения выгоды.

Отличие договора товарищества от иных консенсуальных контрактов заключается в том, что он является не двусторонним, а многосторонним: в нем нет кредитора и должника, поскольку все его участники стремятся к достижению общей цели.

Договор товарищества предполагает доверительные отношения между участниками, т. е. это фидуциарный контракт.

Товарищество может быть образовано бессрочно, а может и на определенный срок. Если товарищи предполагают вести какой-либо промысел, наиболее удобным будет бессрочный договор. Но можно образовать товарищество и для одного дела, тогда договор будет срочным.

Различается товарищество с объединением всего имущества (societas omnium bonorum) и товарищество для конкретного дела (societas unium rei). Имущество, являющееся вкладом в товарищество, принадлежит участникам на праве общей собственности. В первом случае передачи имущества не требуется, поскольку оно становится общим с момента достижения соглашения, а имущество, полученное кем-либо из товарищей в дальнейшем (например, в порядке наследования или дарения), автоматически становится общей собственностью.

Доли прибыли и убытков, причитающиеся каждому из товарищей, определяются по соглашению между ними. При отсутствии такой договоренности доли признаются равными. Однако не допускается создание так называемого «львиного товарищества» (когда участник не имеет доли в прибыли, но несет только убытки). Обратная ситуация (когда кто-либо из товарищей имеет только долю в прибыли, но не несет убытков), по мнению римских юристов, вполне допустима, поскольку это может быть вызвано уважительными причинами (если один человек совершает путешествия, подвергается опасности и т. д.).

Товарищам принадлежит иск – actio pro socio – для возмещения ущерба, причиненного общему имуществу кем-либо из участников. Это иск доброй совести.

Прекращается этот договор со смертью товарища, либо при умалении правоспособности, либо при отсутствии средств. Кроме того, допускается одностороннее расторжение договора в случае утраты доверия. «При образовании товарищества не обязательно предусматривать вопрос о выходе участников товарищества, т. к. в силу самого права несвоевременный отказ от участия в товариществе подлежит оценке…» (D.17.2.17.2. Павел). Этот фрагмент следует понимать так: отказываться от дальнейшего участия в товариществе следует в такой момент, когда это причинит наименьший вред общим интересам, в противном случае оставшиеся товарищи имеют против выбывшего иск о возмещении убытков. Данный иск не предоставляется, если причина отказа от участия в договоре была уважительной, например, если не выполнено какое-либо условие, оговоренное при заключении контракта, или если кто-либо из участников существенно нарушает права других.

Вопросы для повторения:

1. С какого момента к покупателю переходило право собственности на купленную вещь? На ком лежал риск случайной гибели вещи?

2. Укажите признаки, по которым разновидности договора найма отграничиваются от смежных договоров?

3. Какие обязательства вытекают из договора поручения?

4. Какие разновидности договора товарищества существовали в римском праве?

§ 6. Пакты «голые» и «одетые»

Неформальные соглашения, не подпадавшие ни под один из известных контрактов, назывались в римском праве «пактами». Претор, руководствуясь соображениями справедливости, обещал в своем эдикте, что будет защищать путем предоставления эксцепции пакты, заключенные без злого умысла и не противоречащие законам (например, пакт о непредъявлении требования – pactum de non petendo). С развитием права некоторые пакты получили исковую защиту; отсюда возникло деление на пакты «одетые» (pacta vestita), т. е. снабженные исковой защитой и пакты «голые» (nuda pacta), т. е. не снабженные исковой защитой.

Раньше других исковую защиту получили пакты, присоединенные к договору bona fidei (pacta adiecta); так назывались соглашения, вносившие дополнения и изменения в основной договор. Не всякий пакт, присоединенный к договору, защищался иском, а только тот, который не ухудшал положение должника и был установлен одновременно с контрактом.

Некоторые пакты получили защиту по эдикту претора, поэтому они стали называться «преторскими пактами» (pacta praetoria). Защита этих соглашений осуществлялась исками in factum. К этой группе относится, во-первых, constitutum debiti – подтверждение долга (причем подтверждаться мог как свой, так и чужой долг). Обещание платежа, даже сделанное неформально, имело важные последствия, поскольку кредитору предоставлялся преторский иск об истребовании долга. Благодаря этому, долг, вытекающий из натурального обязательства, мог быть превращен в легальное обязательство. Если же обещание дается не самим должником, а третьим лицом, то возникает особый вид поручительства. Сonstitutum прерывает течение срока давности, а также защищает обязательство от прекращения ввиду смерти одной из сторон, если обязательство носит строго личный характер. Кроме того, с помощью этого пакта можно внести изменения в первоначальное требование (относительно предмета, места и срока исполнения и т. д.).

К преторским пактам относились и соглашения с хозяевами постоялых дворов и гостиниц, а также с капитанами кораблей о хранении вещей постояльцев.

Последнюю, третью группу «одетых» пактов, составляют соглашения, получившие защиту в императорском законодательстве (императорские пакты, pacta legitima). Сюда относятся обещание приданого (pactum dotis) и обещание дарения (donatio).

Вопросы для повторения:

1. На какие три группы подразделяются «одетые» пакты?

2. Какое значение имел пакт о подтверждении долга?

69. Консенсуальные и реальные контракты

Консенсуальный контракт (contractae consensu) — договор, который считался заключенным с момента достижения сторонами простого соглашения (nudus consensus). Передача вещи рассматривалась уже как исполнение консенсуального контракта.

Консенсуальные контракты возникли позднее остальных видов контрактов и имели наиболее важное значение в хозяйственной жизни Древнего Рима.

Использование консенсуальных контрактов свидетельствует о большом развитии хозяйственного оборота и юридической техники в конце республики. Консенсуальные контракты могли заключаться путем переписки и через посредников. «Нет сомнения, что договор товарищества мы можем заключить и посредством передачи вещи, и словами, и через вестника» (Модестин).

Особенность консенсуальных договоров состояла в том, что если в других типах контрактов, помимо соглашения для установления обязательства, требовался еще какой-то момент (слово, письмо, передача вещи), то в консенсуальных контрактах достижение соглашения являлось не только необходимым, но и достаточным моментом для возникновения обязательства. Передача вещи если и производилась, то не в целях заключения договора, а во исполнение уже заключенного договора.

Источником юридической силы этого типа договоров являлось то, что выражением воли, своим обещанием лицо уверило контрагента в своем намерении поступить известным образом. А контрагент, опираясь на это волеизъявление, запланировал свой дальнейший образ действий. Поэтому было бы несправедливо, если бы обещавший мог безнаказанно отступиться от обещания.

Этот договор давал возможность достичь общего согласованного решения там, где интересы сторон совпадают, не затрагивая вопросов, по которым имелись разногласия, и гарантируя тем самым любую сторону от принятия неприемлемого для ее решения.

Реальный контракт (contractae re) — договор, который вступал в силу не с момента соглашения сторон (пусть даже и письменного), а лишь с момента фактической передачи вещи.

Специфическая форма реальных контрактов была своеобразной гарантией должника, так как обязательство не возникало до тех пор, пока передаваемая вещь не переходила в его руки.

Для реальных договоров недостаточно одного неформального соглашения, даже соглашение о будущей передаче вещи, являясь пактом, не имело юридической силы и не порождало обязательства, поэтому в случае спора судья первым делом выяснял, была ли передана сама вещь.

Отличие реальных контрактов — простота порядка совершения, так как не требовалось никаких формальностей. А при отсутствии строгой формы было исключено создание только на нее опирающегося обязательства. Реальные контракты не могли быть абстрактными и были действительны лишь как имеющие определенное основание.

Содержание реальных договоров сводилось к обязанности лица вернуть имущество, полученное им раньше от другого лица.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Читать книгу целиком
Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Добавить комментарий