Наследственное правопреемство

Законодательством о наследовании предусматривается три возможных основания наследования: по завещанию, по наследственному договору и по закону (п. 1 ст. 1111 ГК РФ).

Наследование по завещанию представляет собой одностороннюю сделку, основанную на личном распоряжении гражданина, обладающим дееспособностью в полном объеме, на случай смерти в отношении его имущественных прав и обязанностей. Завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов). Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в чрезвычайных обстоятельствах. Правила, регламентирующие процедуру наследования по завещанию, закреплены в главе 62 ГК РФ и главе XI Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

Согласно п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ наследование по наследственному договору происходит на основании специального договора, заключаемого наследодателем с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию. Условия такого договора определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию. Наследственный договор может также содержать условие о душеприказчике и возлагать на участвующих в наследственном договоре лиц, которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера, в том числе исполнить завещательные отказы или завещательные возложения. Предусмотренные наследственным договором права и обязанности возникают после открытия наследства, за исключением обязанностей, которые в силу наследственного договора могут возникнуть до открытия наследства, и возложены на ту сторону договора, которая может призываться к наследованию за наследодателем. К наследственному договору применяются правила ГК РФ о завещании, если иное не вытекает из существа наследственного договора.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной в главе 63 ГК РФ. Законом устанавливается восемь очередей наследников. Наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию при отсутствии наследников предшествующих очередей, либо в случае, если никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. В соответствии со ст. 1146 ГК РФ по праву представления наследуют внуки наследодателя и их потомки, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), двоюродные братья и сестры наследодателя в случае, если наследник по закону умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем.

нотариально заверенное в соответствии с действующим законодательством письменное распоряжение собственника имущества о том, в чью собственность должно быть передано имущество (часть имущества) после его смерти. соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.лицо, имеющее право наследовать имущество умершего по завещанию или по закону. Наследником считается лицо, находящееся в живых в день открытия наследства, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Под наследованием понимается переход после смерти гражданина (наследодателя) в установленном законом порядке принадлежащего ему на праве собственности имущества со всеми правами и обязанностями к другим лицам (наследникам).

Другими словами, наследование – это переход прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к его наследникам по случаю смерти в соответствии с нормами наследственного права. Данное определение следует из п. 1 ст. 1110 ГК РФ (в отличие от ГК РСФСР 1964г., где определение наследования отсутствовало).

Основные признаки наследования:

1) основанием такого перехода является сложный фактический и юридический состав, предусмотренный нормами наследственного права. Это значит, что наследование во всех случаях возникает только при наличии предусмотренных в законе юридических фактов, как то:

— смерть лица либо объявление гражданина умершим, основанием для которого служит решение суда (это первичные юридические факты);

— и составление завещания (вторичный юридический факт);

— а также наличие лиц, которые будут призываться к наследованию имущества умершего гражданина;

2) переходящие права и обязанности образуют определенное единство, именуемое наследством;

3) к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, за исключением тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и иными законами, либо если это противоречит самой природе этих прав и обязанностей;

4) лицо, приобретающее права и обязанности является универсальным (общим), а не сингулярным (частичным) правопреемником наследодателя, если иное не установлено в завещании;

5) переход имущества в порядке наследования в РФ осуществляется только по двум основаниям: по завещанию и по закону.

Согласно п. 1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке правопреемства.

Соответственно, правопреемство – это есть переход прав и обязанностей от правопредшественника (наследодателя) к правопреемнику (наследнику), который в свою очередь заменяет его в правоотношении, что обуславливает юридическую зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей правопредшественника.

Таким образом, наследственное правопреемство указывает, с одной стороны, на приобретение имущества наследником, и в этом смысле наследование выступает как один из законных способов приобретения имущества; а с другой стороны, указывает на продолжение гражданской личности умершего в лице его наследника.

Наследственное правопреемство характеризует:

1) исключительный характер наследования – т.е. это единственная предусмотренная законом возможность перехода имущества на случай смерти. Закон не допускает заключения никакой иной сделки, кроме составления завещания, по отчуждению имущества на случай смерти (например, п. 3 ст. 572 ГК РФ содержит норму – договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя ничтожен);

2) универсальный характер наследования – т.е. преемство не только в правах, но и в обязанностях наследодателя, совокупность которых, именуемое наследством, переходит к наследнику в неизменном виде как единое целое, в один и тот же момент (если иное не следует из правил ГК РФ).

Основные признаки универсальности наследственного правопреемства:

— акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось;

— к наследникам переходят не отдельные права и обязанности, а весь их комплекс;

— единовременность – т.е. весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно, поэтому, если наследник принял наследство, то он автоматически становится обладателем всех, известных или неизвестных ему прав и обязанностей;

— переход наследства как единого целого означает, что акт принятия наследства носит безоговорочный характер, т.е. наследник не имеет права принять только какую-либо часть наследства (например, право собственности на квартиру), а от другой части, менее выгодной, отказаться. Наследство может быть принято только как единое целое, причем в его составе могут оказаться даже такие права и обязанности наследодателя, о которых наследник не имел представления;

— наследство переходит к наследнику в один и тот же момент, т.е. наследник становится носителем прав и обязанностей умершего уже с момента открытия наследства, независимо от времени его фактического принятия и момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Таким образом, вступлению в наследство предается обратная сила, возводимая к минуте открытия наследства;

— при характеристике универсальности наследственного правопреемства важно также подчеркнуть, что универсальное наследственное правопреемство является непосредственным, т.е. наследник приобретает наследство непосредственно от наследодателя без посредничества каких-либо третьих лиц.

Универсальность правопреемства характерна как для наследования по закону, так и по завещанию. Исключением из данного правила является случай распределения наследодателем в завещании конкретных прав или группы прав в адрес конкретных лиц, именуемых отказополучателями. Правопреемство в таком случае будет сингулярным (частным).

⇐ ПредыдущаяСтр 26 из 29

Понятие наследственного правопреемства

Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лица (наследникам) в установленном законом порядке.

Смерть прекращает лишь те отношения, которые обусловливались личными качествами умершего. Это касается прежде всего личных неимущественных прав и обязанностей. Их, как правило, нельзя отделить от конкретного лица и передать кому-либо другому. Примером могут служить обязанности гражданина по трудовому договору, автора — по издательскому или сценарному договорам. Не переходят по наследству и всегда тесно связанные с личностью умершего обязанности алиментного характера, по возмещению вреда, а также ряд других.

В случае смерти лица к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Именно поэтому наследование представляет собой общее, или универсальное, правопреемство.

Весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права, а от других отказаться. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего.

Следует различать право наследования в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право становится правовым институтом, входящим составной частью в гражданское право. В субъективном смысле под правом наследования принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.

Субъекты наследственного правопреемства

Субъектами наследственного преемства являются наследодатель и наследники. Наследодатель — лицо, после смерти которого наступает наследственное правопреемство. Наследодателями могут быть российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, проживающие на территории нашей страны. Юридические лица не могут оставлять наследства: при их прекращении (реорганизации) имущество переходит к другим лицам в установленном законом в порядке (ст. 58 ГК), а при их ликвидации правопреемства не возникает (п 1 ст. 61 ГК).

Наследники — лица, указанные в законе или завещании в качестве правопреемников наследодателя. Наследовать может любой субъект гражданского права: гражданин, юридическое лицо, государство или муниципальное образование. Граждане и государство могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. Причем возможность гражданина наследовать никоим образом не зависит от объема его дееспособности. Юридические лица могут выступать в качестве наследников только в том случае, если в их пользу составлено завещание.

В гражданских кодексах большинства государств ближнего зарубежья круг лиц, которые могут быть наследниками, определяется единообразно:

при наследовании по закону — граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти;
при наследовании по завещанию — любые лица, находившиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти.

Стремясь наилучшим образом защитить интересы участников наследственных отношений, законодательство включает нормы о лишении недостойных граждан права наследовать.

Во-первых, не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию. Обстоятельства эти должны быть подтверждены в судебном порядке.

Во-вторых, не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в них на момент открытия наследства, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке.

И наконец, в-третьих, не наследуют по закону родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Это обстоятельство также должно быть подтверждено в судебном порядке (ст. 531 ГК РСФСР).

Следует иметь в виду, что во втором и третьем случае речь идет о запрещении наследования лишь по закону. Поскольку завещать имущество можно любому лицу, наследование по завещанию в подобных ситуациях не исключается.

Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию. Кроме того, они могут получить имущество от наследников, отказавшихся от наследства именно в пользу юридического лица.

Государство (публично-правовые образования) имеет возможность стать наследником всего или части имущества как по закону, так и по завещанию. В законодательстве перечислены конкретные случаи, когда наследственное имущество полностью или частично переходит к государству:

1) если имущество завещано государству;
2) если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
3) если все наследники лишены завещателем права наследования;
4) если ни один из наследников не принял наследства.

В том случае, если кто-либо из наследников отказался от наследства в пользу государства, к государству переходит причитавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества. Если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества наследодателя, к государству переходит оставшаяся часть наследственного имущества.

Во всех перечисленных случаях субъектом права наследования выступает соответствующий субъект РФ — государственное образование (в лице его финансовых или иных уполномоченных на то
органов государственного управления), если наследодатель не указал в завещании иное публично-правовое образование в качестве наследника либо речь идет об имуществе, относящемся к объектам федеральной собственности (например, памятники истории и культуры национального значения).

Наследственная масса

Одной из важнейших категорий наследственного права является наследственное имущество (наследство, наследственная масса), под которым понимается совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к наследникам в установленном законом порядке. Права составляют актив наследства, обязанности — его пассив.

Среди имущественных прав, переходящих по наследству, следует прежде всего назвать право собственности на предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом, а также трудовые сбережения (вклады в кредитных организациях).

Предметы обычной домашней обстановки и обихода составляют особую часть наследства. Дело в том, что они переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли. Причем закон в данном случае имеет в виду тех наследников, которые, проживая с наследодателем, пользовались указанными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд.

Банковские вклады до принятия Основ гражданского законодательства 1991 г. чаще всего наследовались в особом порядке.

Суть его заключалась в том, что при наличии специального завещательного распоряжения банку о выдаче вклада в случае смерти определенному лицу или государству он не входил в состав наследственного имущества. Этот особый порядок был отменен п. 4 ст. 153 Основ, согласно которому вклады граждан в банках должны были наследоваться по общим правилам. Однако в постановлении Верховного Совета РФ от 3 марта 1993 г. (п. 9) было установлено, что п. 4 ст. 153 Основ гражданского законодательства на территории РФ не применяется по отношению к вкладам граждан в Сберегательном банке РФ. Таким образом, вкладам, хранящимся в Сберегательном банке РФ и завещанным специальными распоряжениями вкладчиков, возвращен особый режим.

Переходят по наследству и имущественные права, вытекающие из различных договоров (например, право требования заработной платы по трудовому договору, которую наследодатель не успел получить, возврата данных им взаймы денег); право требования возмещения вреда, причиненного имуществу наследодателя, и др.

Основную группу обязанностей, переходящих по наследству, образуют денежные и иные долги. Однако наследник, принявший наследство, несет ограниченную ответственность по долгам наследодателя: он отвечает лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему имущества наследодателя (наследства), но не своим личным имуществом.

В настоящее время круг объектов наследственного правопреемства расширяется, в частности, за счет принадлежащих гражданам предприятий и других имущественных комплексов, акций и иных ценных бумаг, долей (паев) в имуществе различных хозяйственных обществ и товариществ, квартир, а также земельных участков, переданных гражданам в собственность или пожизненное наследуемое владение.

Наследование по завещанию.

Понятие завещания

Завещанием является личное распоряжение гражданина на случай смерти принадлежащим ему имуществом, сделанное в предусмотренной законом форме.

По юридической природе завещание — это односторонняя сделка. Оно представляет собой выражение личной воли завещателя, непосредственно связано с его личностью. Именно поэтому оно должно быть собственноручно подписано завещателем. Если же завещатель в силу физических недостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или другого должностного лица иным гражданином (рукоприкладчиком) с обязательным указанием причин, по которым завещание нельзя было подписать собственноручно (ст. 542 ГК РСФСР). Составление завещания через представителей (поверенных, опекунов, попечителей) не допускается.

Закон предусматривает обязательную нотариальную форму завещания (ст. 540 ГК РСФСР). Нотариальное удостоверение завещаний осуществляется нотариальными конторами, а в местностях, где их нет, — местной администрацией и ее органами. Следует отметить, что в будущем законодательстве возможно ослабление столь жесткого требования к форме завещания и допуск при определенных условиях простой письменной и даже устной формы завещательного распоряжения.

Лицо, удостоверяющее завещание, должно установить дееспособность завещателя. Право завещать свое имущество принадлежит лишь полностью дееспособным лицам, т. е. тем, кто достиг 18 лет, либо вступил в брак до достижения совершеннолетия (п. 2 ст. 21 ГК), либо был эмансипирован (ст. 27 ГК).

К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:

1. завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, лечебных учреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
2. завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом нашей страны, удостоверенные капитанами этих судов;
3. завещания граждан, находящихся в геологоразведочных, арктических и других подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
4. завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;
5. завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, — также завещания рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений;
6. завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы (ст. 541 ГК РСФСР).

Завещание, не удостоверенное в установленном законом порядке, должно быть признано недействительным.

Основное содержание завещания состоит в назначении наследников с указанием имущества, передаваемого им в порядке наследования. Законодательство закрепляет принцип свободы завещания, в соответствии с которым завещатель может оставить свое имущество как законным наследникам, так и любым другим лицам, а также лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону (п. 1 ст. 155 Основ, ст. 534 ГК РСФСР). Причем, завещая кому-либо свое имущество, гражданин не связан ни очередностью призвания наследников, ни правом представления; он имеет право завещать любому лицу все имущество или его часть в любом распределении долей.

До принятия Основ гражданского законодательства 1961 г. принцип свободы завещания в отечественном праве ограничивался возможностью оставить имущество постороннему лицу лишь при отсутствии наследников по закону. Расширение в нынешнем законодательстве свободы завещания оценивается иногда в доктрине как негативная тенденция. Более того, предлагается преодолеть ее, поскольку интересы завещателя, лишающего наследства членов своей семьи, якобы вступают в противоречие с принципом социальной справедливости.

С этим трудно согласиться. Ведь, свободно выражая свою волю, завещатель определяет «судьбу» наследственного имущества с учетом фактических отношений между ним и близкими ему людьми. Причем круг близких людей может не совпадать с перечнем законных наследников.

Сохранение свободы завещания в ее теперешнем, достаточно широком «звучании» — это еще и необходимое условие совершенствования распределительных отношений. Человек, добросовестно трудившийся всю свою жизнь, должен быть абсолютно уверен в том, что заработанным имуществом он сможет распорядиться по собственному усмотрению.

Вместе с тем свобода завещания ограничена установлением в законе круга наследников (их принято называть необходимыми или обязательными), которые вправе получить обязательную долю в наследстве. Она составляет не менее двух третей той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (п. 3 ст. 155 Основ; ст. 535 ГК РСФСР).

При определении права на обязательную долю в завещанном имуществе необходимо учитывать, что закон выделяет две категории обязательных наследников.

К первой относятся нетрудоспособные или несовершеннолетние дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг и родители (усыновители).

Ко второй категории относятся лица, состоящие в иных родственных отношениях с наследодателем или вообще не состоящие в них, но являющиеся его нетрудоспособными иждивенцами.

Для того чтобы определить размер обязательной доли в каждом случае, нужно сумму стоимости всего наследственного имущества, включая стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода, разделить на число наследников, которые при отсутствии завещания были бы призваны к наследованию по закону. Установив размер законной доли в стоимостном выражении, от него находят две третьих. Эта сумма и равна обязательной доле.

Ограничение свободы завещательных распоряжений было известно уже русскому дореволюционному законодательству. Однако выражалось оно не в установлении обязательной доли, а в ограничении по роду имущества. В частности, не подлежали завещанию родовые имения, а также имения заповедные и имения, пожалованные на праве майоратов в Западных губерниях.

В соответствии с действующим законодательством завещатель вправе установить в своем распоряжении имуществом на случай смерти завещательный отказ (легат), т. е. возложить на наследника обязанность передать третьим лицам (отказополучателям) определенное имущество или выполнить обязанность имущественного характера (ст. 538 ГК РСФСР).

Сущность завещательного отказа заключается в том, что из всей совокупности прав и обязанностей, составляющих наследство, определенному лицу или лицам передается какое-либо отдельное право. Следовательно, отказополучатель (легатарий) становится частичным (сингулярным) правопреемником наследодателя. Завещательный отказ — один из видов завещательных распоряжений и вне завещания силы не имеет.

Он может быть связан с передачей определенной денежной суммы, прощением долга, предоставлением права пользования каким-либо имуществом, передачей конкретной вещи, возложением обязанности купить какую-то вещь и передать ее отказополучателю. Объект завещательного отказа предоставляется отказополучателю в форме обязательства, возложенного на наследника. В силу этого между наследником и отказополучателем устанавливаются обязательственные правоотношения, где наследник — должник, а отказополучатель — кредитор. Естественно, при этом право требования отказополучатель имеет не по поводу всего наследственного имущества и не ко всем наследникам, а только к тому, доля которого обременена отказом.

К лицу, совершающему завещательный отказ, предъявляются те же требования, что и к завещателю (возраст, дееспособность). Следует иметь в виду, что отказополучателями могут быть лица как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. Однако, естественно, не могут быть отказополучателями лица, которые противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против последней воли завещателя, способствовали назначению их отказополучателями.

Защите имущественных интересов наследника служит следующее закрепленное в законе правило: наследник, на которого завещателем возложено исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя.

От завещательного отказа надо отличать особый вид завещательного распоряжения-возложение. Суть его заключается в том, что завещатель может возложить на наследника исполнение действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели (ст. 539 ГК РСФСР).

В отличие от завещательного отказа возложение может выражаться в совершении действий как имущественного, так и неимущественного характера. Поскольку возложение устанавливается для общеполезной цели, требовать его выполнения в судебном порядке вправе другие наследники, соответствующие государственные и общественные организации, органы прокуратуры. В случае смерти наследника, который по завещанию должен был выполнить общеполезные действия, обязанность исполнения возложения переходит к наследнику, получающему наследство или его соответствующую часть.

Завещатель вправе не только назначить наследника по своему усмотрению, но и указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его. Это называется подназначением наследника или наследственной субституцией (ст. 536 ГК РСФСР).

Применение правила о подназначении наследника имеет место в следующих случаях: если основной наследник умрет ранее открытия наследства; если он не примет наследства; если основной наследник будет лишен права наследования как недостойный; если основной наследник не выполнит требование наследодателя, выраженное в завещании под отлагательным условием.

Автор статьи: Елена Петренко Последнее изменение: Январь 2020 года 1659 0

В гражданско-правовом законодательстве универсальное правопреемство используется при наследовании ценностей или реорганизации предприятий. Понятие подразумевает полный переход прав и обязательств от одного лица к другому, либо наследование полной наследственной массы. Частичный переход прав в данном случае не используется.

Универсальное правопреемство: что это такое

Правопреемственность – это понятие, подразумевающее переход прав и обязательств от одного лица к другому. В ГК РФ оно делится на несколько видов:

Универсальное

Сингулярное

Подразумевается полный переход прав и обязательств во всех правоотношениях от одного гражданина к другому, за исключением личных прав (например, получение алиментов, и пр.). Сюда можно отнести наследование, переуступку права требования, реорганизацию компании и т.д. Происходит только частичный переход прав. Актуально для завещательного отказа, перевода долга, и пр.

Наиболее часто универсальное правопреемство используется в банковской и наследственных сферах. Например, если у заемщика образуется долг перед финансовым учреждением и договором предусмотрена возможность продажа долга коллекторскому агентству, при определенных условиях с ним заключается договор цессии, и с этого момента кредитором считается не банк, а коллекторы. Именно перед ними в дальнейшем должник несет финансовые обязательства, и они получают все права по истребованию задолженности, которые были у банка.

Универсальное правопреемство при наследовании

В РФ наследование в порядке универсального правопреемства осуществляется по закону или по завещанию. В первом случае наследство получают наследники первой очереди, а при отсутствии таковых – второй и пр.

Если наследодателем составлено завещание, в круг наследников включаются только указанные в нем лица. После получения имущества правопреемник может распоряжаться им так же, как и завещатель: он вправе проживать в унаследованной недвижимости, пользоваться предметами роскоши, а также продавать, дарить или менять наследственные вещи. На основании свидетельства они принадлежат полностью только нему.

Комментарий специалиста Потапова Светлана Юрист Задать вопрос эксперту Исключение составляет наследование недвижимости несколькими наследниками: в этом случае распоряжение жилплощадью осуществляется с письменного согласия других собственников, если речь идет о регистрации других лиц или продажи своей доли. В последнем случае другие владельцы являются первоочередными покупателями.

Стоит учитывать, что универсальное правопреемство предусматривает переход не только прав, но и обязательств. Так, если у наследодателя при жизни образовались долги, наследники отвечают по ним в пределах стоимости унаследованного имущества (ст. 1175 ГК РФ).

Если наследодателем передается одновременно несколько ценных предметов, унаследовать в порядке универсального правопреемства только один из них не получится. Все имущество, полученное таким образом, становится собственностью правопреемника после получения нотариального свидетельства с момента открытия наследственного дела.

Рассмотрим практический пример:

Гражданин Макаров О.В. имеет в собственности дом стоимостью 5 000 000 руб. и автомобиль за 2 000 000 руб. У него есть единственный ребенок – совершеннолетний сын.

01.02.2018 года Макаров О.В. умирает в результате травм, полученных в ДТП на другом транспортном средстве. Его сын вступает в наследство через полгода. За это время обнаруживается, что у наследодателя есть долг перед банком в размере 2 000 000 руб. вместе с пеней за просрочку платежей.

По закону наследник получает имущество вместе с долгами. Чтобы истребовать задолженность по закону, кредитор обращается в суд. По решению суда правопреемник обязуется за счет унаследованного имущества погасить кредит, оформленный наследодателем при жизни.

Ограничение перехода прав

Стоит учитывать, что не все права наследодателя могут перейти к наследникам. Например, если завещатель ранее состоял в садоводческом товариществе, членство наследников там возможно только с согласия других участников.

То же самое касается прав на алименты, пенсионное и социальное обеспечение. Если наследодатель при жизни получал алименты и пособия, после смерти наследники не могут претендовать на деньги. Исключение – накопительная часть пенсии, которая наследуется по закону.

Если завещатель наоборот был должником по алиментам, здесь применяются нормы ответственности наследников по долгам. Взыскатель вправе взять у приставов постановление о расчете задолженности и истребовать деньги с правопреемников в пределах стоимости унаследованных ценностей через суд.

Если долгов нет, но алиментные обязательства на момент смерти плательщика не погашены (ребенку не исполнилось 18 лет), наследники не обязаны платить алименты за завещателя.

Как получить наследство в порядке универсального правопреемства

Для вступления в наследство применяется общий порядок:

  1. Основанием для обращения к нотариусу является смерть наследодателя. Если нет завещания, документы подают наследники соответствующей очереди по закону. Перед эти уплачивается госпошлина.
  2. Нотариус рассматривает представленную документацию. Свидетельство выдается только через полгода от даты открытия наследственного дела. Это время дается для поиска возможных наследников.

Комментарий специалиста Киреев Максим Юрист Задать вопрос эксперту Если требуется охрана наследуемого имущества, нотариус обязан организовать это. В некоторых случаях назначается управляющий: это актуально, если в наследство переходит бизнес, но правопреемники не могут управлять им до получения свидетельства.

Универсальное правопреемство при реорганизации предприятия

Реорганизация предприятия подразумевает слияние, присоединение или разъединение юридических лиц. Обычно это происходит следующим образом:

  • Две или более организаций объединяются в одну.
  • Из одной компании образуется несколько.
  • К действующему предприятию присоединяется еще одно подразделение.

Не стоит путать реорганизацию с ликвидацией одного учреждения и открытием другого под одним и тем же руководством – это абсолютно разные процедуры.

Универсальное правопреемство при реорганизации подразумевает переход прав и обязательств нескольких учреждений к одному. Например, слияние ВТБ и ВТБ24, которое произошло несколько лет назад. До реорганизации они функционировали по разным внутренним правилам, после же стали применяться правила, актуальные для ВТБ, а ВТБ24 был упразднен.

Комментарий специалиста Горбунова Ольга Юрист Задать вопрос эксперту Если у присоединяемой организации есть долговые обязательства перед третьими лицами, компания, к которой она присоединяется, после завершения процедуры также отвечает по ее долгам.

Как происходит реорганизация ООО

По правилам универсального правопреемства при слиянии двух организаций общие правила начинают действовать с момента государственной регистрации. Сама процедура выглядит следующим образом:

  1. Участники общества принимают на общем собрании решение о реорганизации. Решение принимается в порядке голосования, если количество положительных ответов превышает 51%.
  2. В течение 3 рабочих дней ответственные лица оповещают налоговый орган о начале процедуры реорганизации, направив соответствующее уведомление. После этого налоговая служба вносит сведения о процедуре в ЕГРЮЛ.
  3. Предоставление документов о реорганизации в ИФНС.
  4. Получение документации в ИФНС о начале процедуры слияния.
  5. Отправка кредиторам уведомлений о реорганизации. Это должно быть сделано в течение 1 месяца после внесения сведений в ЕГРЮЛ.
  6. Публикация изменений в журнале «Вестник государственной регистрации».
  7. Сдача документов в ИФНС для завершения реорганизации.
  8. Получение документации об окончании процедуры. В результате выдается свидетельство, выписка из ЕГРЮЛ и учредительный документ с пометкой ИФНС.

Последствия реорганизации

Как говорилось ранее, слияние предприятий производится в порядке универсального правопреемства. После получения свидетельства переоформлять переход конкретного права или обязательства не нужно – это подтверждается свидетельством или передаточным актом.

Законодательством допускается заключение дополнительных соглашений к договорам, оформленным ранее на одну из компаний до слияния.

Что касается долговых обязательств по счетам, накладным, судебным искам, они подлежат полному правопреемству. Избавиться от них путем реорганизации компании не получится.

Другие случаи универсального правопреемства

Еще один случай универсального правопреемства – договорные обязательства. Если между сторонами заключен договор, но впоследствии один из участников сделки умирает, наследники обязаны довести дело до конца. Например, сюда относится продажа автомобиля, квартиры и пр.

Комментарий специалиста Шадрин Алексей Юрист Задать вопрос эксперту Если же наследодатель был стороной гражданско-правового или трудового договора (работодателем), правопреемники также обязуются выполнить перед второй стороной обязательства: выплачивать зарплаты, предоставлять отпуска (только по трудовому договору), и пр. То же самое касается и управляющего наследством, который назначается до принятия правопреемниками. Смерть руководителя не является основанием для несоблюдения трудовых прав работающих в компании граждан, если тот был при жизни их работодателем.

Универсальное правопреемство применяется при наследовании имущества или реорганизации предприятий, а также в других случаях, когда речь идет о договорных обязательствах. Такая форма подразумевает полный переход прав и обязательств от одного лица к другому с учетом норм ГК РФ.

Оставаясь после смерти своего владельца в состоянии ожидания преемства, наследство рассматривается в рамках наследственного права как особый, самостоятельный объект гражданских прав, представляя собой определенное единое целое (имущественный комплекс). В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, за исключениями, установленными законом. Статья 1112 ГК РФ определяет понятие наследства, чего ГК РСФСР не делал, хотя в доктрине это понятие было разработано.

Вещи (телесные блага) включаются в состав наследства при условии, что наследодатель имел на них определенное вещное право (право собственности, право пожизненного наследуемого владения и др.). Необходимость существования права на вещь подтверждается указанием на то, что в состав наследства могут входить лишь принадлежавшие наследодателю вещи, что подтверждено соответствующими правоустанавливающими документами (свидетельством о праве собственности, судебным решением, свидетельством о праве на наследство и др.). Отсутствие права на вещь у наследодателя не может привести к появлению права у наследника. Говоря в общем виде о вещах, ГК РФ охватывает как недвижимые и движимые вещи, так и ограниченно оборотоспособные объекты, то есть вещи нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению.

Наряду с правами на вещи в состав наследства могут входить иные имущественные права и, прежде всего, права обязательственные (права заимодавца по договору займа и т.п.), права акционера на участие в управлении обществом и др., а также права исключительные (право использования фирменного наименования, товарного знака или знака обслуживания). Долги (имущественные обязанности) наследодателя образуют особую группу объектов в составе наследства. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя хотя и солидарно, но в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Иное имущество, представляет собой объекты, отличные от вещей, имущественных прав и обязанностей. Среди них следует назвать имущественные комплексы, неоднородные по своему составу, но выступающие в гражданском обороте как самостоятельные объекты (например, предприятия).

Состав наследства определяется на день открытия наследства. В момент смерти каждого человека как носителя всевозможных публичных, частных прав и обязанностей, права и обязанности, которые были тесно связаны с личностью умершего, прекращаются. Наследники могут стать правопреемниками имущественных прав наследодателя лишь в том случае, если эти права принадлежали умершему до дня смерти и были включены в состав наследства. Если же то или иное имущественное право возникает в связи со смертью лица, наследственного правопреемства не происходит.

Исключаются из состава наследства, во-первых, личные неимущественные права и другие нематериальные блага (например, прекращается право авторства). В то же время авторство наследодателя продолжает существовать и после его смерти в качестве социально значимого и охраняемого законом юридического факта. Во-вторых, имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (в частности, право на получение алиментов либо обязанность по их выплате, право на получение возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью наследодателя, обязанность выполнения работы по авторскому договору заказа и др.). В-третьих, имущественные права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом, в том числе и ГК РФ. Имущественные права и обязанности, для которых личность их субъекта не играет определяющей роли, а также некоторые личные неимущественные права, например, такие как авторские права, права на патент, на изобретение, полезную модель, промышленный образец, продолжают существовать и после смерти их носителя, они переживают его и переходят к его правопреемникам или наследникам. Наследник сразу становится субъектом всех имущественных прав наследодателя и должником по всем его обязательствам.

Такое понимание В.И. Серебровским универсальности преемства даже при исключении из наследства долгов (обязательств) наследодателя оставляет его универсальным. Однако данный подход к идее универсальности наследственного преемства, представляется, на наш взгляд, противоречащим установлениям праву Древнего Рима, откуда этот институт берет начало.

Существует некоторая сложность относительно юридической оценки института легата, то есть завещательного отказа, с точки зрения характера правопреемства. Так, В.А. Рясенцев, подвергая сомнению правильность отрицания частичного наследственного правопреемства при получении завещательного отказа, признает завещательный отказ видом наследственного правопреемства. В связи с тем, что завещательный отказ (легат) обременяет саму наследственную долю его исполнителя и подлежит выдаче за счет этой доли, независимо от того, дожил ли исполнитель завещания до открытия наследства и принято ли последнее им, дает основания для отнесения к одному из видов наследственного преемства легата (завещательного отказа).

Данное утверждение спорно уже лишь потому, что отказополучатель в отличие от наследников не отвечает по долгам наследодателя и получает завещательный отказ из оставшегося после удовлетворения кредиторов наследодателя и выдела обязательной доли наследникам — исполнителям завещательного отказа. Здесь мы видим нарушение принципа непосредственности наследственного преемства: отказополучатель приобретает право на имущество не непосредственно от наследодателя, а через исполнителя завещания. При этом отказополучатель приобретает лишь только какое-нибудь отдельное право или несколько отдельных прав, а не совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя.

Отношения, возникающие между отказополучателем и наследником, регулируются общими положениями обязательственного права, а потому после удовлетворения требований кредиторов наследодателя наследник, как представляется, имеет право на предъявление регрессного иска к отказополучате-лю. Объединение же их как соответчиков в рамках требований кредиторов наследодателя видится недопустимым.

Отказополучатели не являются субъектами наследственного правопреемства, поскольку их права основываются не на самом завещании, а на факте вступления наследника в наследство. Завещание содержит в себе предписание, адресованное не непосредственно отказополучателю, а наследнику. Этим институт легата в российском праве отличается от аналогичного института римского права, где такого рода распоряжения адресовались непосредственно отказополучателю; при этом, если речь шла о так называемой кодицилле, сами наследники могли быть не назначены вовсе.

Среди отечественных ученых институт легата вызвал немало дискуссий. В.И. Серебровским был выдвинут тезис, согласно которому в делах по искам кредиторов наследодателя к наследникам в качестве соответчиков должны привлекаться и отказополучатели, но лишь в том случае, если требование отказополучателя было удовлетворено наследником ранее привлечения наследника к ответственности по долгам наследодателя, и при условии, что активов наследственной массы на покрытие долгое наследодателя не хватает. По этому поводу исследователи продолжают спорить. К мнению В.И. Серебровского присоединились, в частности М.В. Гордон, а из авторов постсоветского периода — Ю.К. Толстой.

Наследственное правопреемство транслятивного характера сохраняется до сих пор в ряде зарубежных стран. Конститутивный характер наследственного правопреемства нисколько не отрицает его универсальности, поскольку не исключает самой возможности преемства по обязательствам наследодателя и не дает наследнику права отказаться от такого преемства.

В основе концепции универсальности лежит тезис о единстве наследственной массы как объекта, переходящего к наследникам в нераздельной совокупности прав и обязанностей умершего, то есть все принадлежавшие наследодателю права и обязанности переходят как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями. Наследник замещает наследодателя во всех правоотношениях, участником которых был наследодатель, кроме случаев, когда закон не предусматривает такого замещения.

В качестве исключения можно привести случаи, когда наследником является малолетний, и за него, в соответствии со ст. 28 ГК РФ, будет действовать его законный представитель, например, принимать наследство.

Принцип неизменности при универсальном правопреемстве определяет переход и его воздействие на объем гражданско-правовой ответственности.

Имущественные обязанности умершего переходят в соответствии с рассматриваемым принципом в неизменном виде. При этом ответственность может совпадать со всем суммарным размером перешедших по наследству имущественных обязанностей и тем самым покрывать их. Но если в порядке универсального правопреемства переходят более обширные имущественные обязанности, не покрытые гражданско-правовой ответственностью, то расширения общего объема переходящей гражданско-правовой ответственности не происходит. То есть, наследник несет лишь ограниченную ответственность (ст. 1175 ГК РФ). Он вправе исполнить такую обязанность и в полном объеме, но лишь по своему желанию, но в этом случае он не будет иметь права требовать исполненное обратно как неосновательное обогащение.

Из принципа неизменности закон предусматривает исключения, направленные на защиту прав и законных интересов третьих лиц, которые являются участниками хозяйственных обществ и других коллективных субъектов рыночных отношений (включая и сонаследников, против которых эта защита предоставлена). Существуют две категории изъятий из принципа неизменности. В некоторых случаях, к наследнику переходит не то право, которое принадлежало наследодателю, а иное право, прямо связанное с тем правом, которое он имел. В таких случаях на место имущественного права, принадлежавшего наследодателю, становится право на получение компенсации за стоимость переходящего права, равной стоимости имущественного права, принадлежавшего умершему. Подобные случаи рассматриваются как правопреемство, несмотря на модификацию переходящего права.

По общему правилу переход имущества умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства в порядке наследования осуществляется на общих основаниях. Однако, если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам не является членом данного хозяйства, в интересах защиты прав и законных интересов остальных его членов закон предусматривает модификацию права, переходящего в порядке правопреемства. Наследнику дается право на получение компенсации. Это новое право представляет собой, однако, видоизмененное имущественное право, принадлежавшее умершему. Пункт 2 ст. 1179 ГК РФ устанавливает, что размер компенсации должен быть соразмерен доле, наследуемой посторонним для хозяйства наследником, причем доля наследодателя в общей совместной собственности членов хозяйства считается равной долям других членов хозяйства.

Другое исключение из принципа неизменности установлено в интересах членов общества с ограниченной ответственностью и распространяется. В соответствии с п. 7 ст. 21 Федерального закона об ООО доля участника общества с ограниченной ответственностью переходит к наследникам на общих основаниях, но устав ООО может допускать переход доли к наследникам с согласия остальных участников. Если же последние против, доля переходит к обществу. Согласие считается полученным, если в течение 30 дней с момента обращения к участникам общества (или в течение иного определенного уставом срока) получено письменное согласие всех участников общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников общества. Наследник в этом случае имеет право на получение компенсации от общества, равной действительной стоимости доли, определяемой на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, либо на получение имущества такой же стоимости в натуре. Действительная стоимость доли выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. Если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Следующее изъятие из принципа неизменности установлено законом в целях защиты прав и законных интересов членов производственных кооперативов. Закон о производственных кооперативах, предусматривает, что устав конкретного кооператива может исключать принятие наследников в члены этого кооператива. На основании ч. 3 ст. 7 этого закона, вместо пая наследник приобретает право получить от кооператива денежную сумму, составляющую стоимость пая умершего члена кооператива.

Сходное изъятие из рассматриваемого принципа установлено законом в интересах защиты прав и законных интересов участников полного товарищества и распространяется на долю умершего в складочном капитале этого товарищества. Если умерший являлся участником полного товарищества, его наследник может вступить в это товарищество лишь с согласия других участников. В случае отказа наследник на основании п. 1 ст. 78 ГК РФ наделяется правом на получение денежной компенсации, которая должна быть равна стоимости доли умершего в складочном капитале товарищества.

Вторую категорию изъятий из принципа неизменности составляют отступления, обусловленные тем, что закон связывает со смертью обладателя имущественного права изменение срока существования этого права. В результате субъект имущественного права обладал правом, срок существования которого был одним, а к его наследникам переходит то же самое имущественное право, но уже с несколько иным сроком существования.

Еще один случай этого рода дает переход при наследственной трансмиссии права на принятие наследства. Пункт 2 ст. 1156 ГК РФ устанавливает, что право на принятие наследства, принадлежащее умершему, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях. Иначе говоря, названное право, как правило, переходит в порядке наследования в неизменном виде. Однако, если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее 3 месяцев, она удлиняется до 3 месяцев. Это — отступление от принципа неизменности.

Случаи сингулярного правопреемства установлены ГК РФ, а также двумя законами. ГК РФ содержит правило о переходе права на принятие наследства. Оно установлено для случая, когда наследник умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок. Предусматривается, что право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам. Однако это не универсальное, а сингулярное правопреемство. Пункт 1 ст. 1156 ГК РФ устанавливает, что право на принятие наследства при этом не входит в состав наследства, открывшегося после его смерти.

Здесь закон устанавливает сингулярное наследственное правопреемство. Объектом правопреемства является право получения от банка денежных средств, состоящих из суммы, внесенной на вклад, и суммы начисленных процентов. При этом следует отметить, что закон ошибочно определяет объект как деньги, находящиеся на вкладе. ГК не выделяет в самостоятельный объект деньги, находящиеся на вкладе. На основании ст. 140 ГК РФ объектом являются только деньги как таковые. В данном же случае объектом сингулярного наследственного правопреемства является субъективное право, а именно право на получение от банка определенных денежных средств. Оно не входит в состав наследственного имущества, являющегося объектом универсального правопреемства. Оно переходит к лицу, указанному вкладчиком, в порядке, предусматривавшемся ГК РСФСР. Это лицо может и не быть наследником при универсальном правопреемстве. Кроме того, на соответствующие денежные средства не может быть обращено взыскание по долгам наследодателя.

Необходимо отметить, что рассматриваемый случай представляет собой именно наследственное правопреемство, хотя и сингулярное, а не дарение. Пункт 3 ст. 572 ГК РФ устанавливает, что договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. Поскольку Вводный закон наделяет соответствующие распоряжения юридической силой, он не считает их дарением на случай смерти.

Этот случай более детально урегулирован, чем сингулярное правопреемство, предусмотренное ст. 1156 ГК РФ. Вводный закон устанавливает, что если лицо, указанное в распоряжении, умерло до дня смерти вкладчика или в один день с ним, сингулярное наследственное правопреемство не наступает. Происходит только универсальное наследственное правопреемство: право на получение от банка соответствующих средств включается в состав наследства и на него, следовательно, распространяются правила ГК РФ. Установлено также, что сингулярное наследственное правопреемство в отношении рассматриваемого права не наступает и в тех случаях, когда вкладчик в распоряжении на случай смерти в качестве получателя указал более одного лица и когда названные лица умерли до дня, следующего за днем смерти вкладчика.

Подводя итог, можно сказать, что в советский период Гражданские кодексы 1922 г. и 1964 г., регулировавшие наследование, не пользовались понятием универсального правопреемства, так как мысль о том, что имущество умерших лиц поступает к наследникам в виде своего рода всеохватывающей общности была несовместима с системой раздела имуществ умерших между государством и лицами, близкими умершему, существовавшей в 1918-1926 гг. Хотя, взгляд на наследственное правопреемство как на универсальное, был разработан еще в Древнем Риме и долгое время применялся как наиболее рациональный подход к правовому регулированию одновременно возникающих имущественных отношений самого различного характера и природы. Российские юристы в послевоенный период вновь обратились к концепции универсального правопреемства.

Теории гражданского права известно две разновидности правопреемства — сингулярное и универсальное. Традиционно большинство цивилистов считают наследование правопреемством универсальным. Как проявление этого принципа в российском праве многие юристы расценивают положение об ответственности наследника по долгам наследодателя.

В то же время не все цивилисты признавали существование принципа универсальности наследственного правопреемства в наследственном праве Российской Федерации. Представляется, однако, что отдельные случаи сингулярного наследственного преемства не должны автоматически исключать признание универсальности наследственного преемства в целом. При любом правиле допустимы определенные исключения, частное не всегда исключает общее и сингулярность преемства в отдельных случаях при наследовании (упоминаемых П.С. Никитюком) не отрицает универсальности наследственного преемства в целом.

Новый ГК РФ, следуя концепции универсальности наследственного преемства, устранил особый порядок наследования вкладов и предметов домашней обстановки и обихода, оставил, пожалуй, единственное исключение из принципа универсальности правопреемства, что устанавливал ГК РСФСР — завещательный отказ (ст. 1137 ГК РФ).

Суммируя сказанное, можно прийти к выводу о том, что закрепленное на законодательном уровне понятие универсального правопреемства позволит снять споры о форме наследственного преемства и устранить ошибки в правильном его понимании. Поэтому, в настоящее время, на наш взгляд, любые теоретические споры на этот счет, как представляется, потеряли всякую актуальность.

Добавить комментарий