Понятие обязательственного права

Обязательственное право характеризуется некоторыми общими направлениями своего развития. Прежде всего, господствующее место в нем занимает договорное право, регулирующее нормальные экономические отношения обмена. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства, особенно деликтные, напротив, являются формой гражданско-правовой ответственности за имущественные правонарушения, составляющие в целом исключительные ситуации, и в этом качестве обособляются от обычных (договорных) обязательств. Вместе с тем обе эти сферы обязательственного права характеризуются усилением правовой защиты интересов добросовестных участников гражданского оборота. В договорном праве этому, например, служат многие правила о порядке заключения договоров, специальные правила о защите интересов граждан-потребителей, антимонопольные ограничения и запрет недобросовестной конкуренции и т.д., а в деликтном праве — ответственность независимо от вины правонарушителя, возмещение морального вреда и др.

Договорное право как ведущая часть обязательственного права развивается в связи с развитием и усложнением самого оборота. Здесь прослеживается дифференциация обязательств в сфере предпринимательской деятельности и обычных, общегражданских обязательств, среди которых выделяются договорные обязательства с участием граждан-потребителей. Развитие отношений обмена усиливает многообразие и усложняет систему гражданско-правовых договорных обязательств, влечет ее все более тщательную внутреннюю дифференциацию (складывавшуюся на основе традиционных, классических типов и видов договоров), появление комплексных (смешанных) и нетипичных договорных взаимосвязей. Оно вызывает также определенное обособление обязательств по отраслям экономической (хозяйственной) деятельности (торговля, строительство, транспорт, жилищная сфера, страховое, банковское обслуживание и т.д.), где нормы о гражданско-правовых договорах и возникающих на их основе обязательствах нередко составляют «ядро» соответствующего комплексного законодательства (иногда неточно называемого «торговым», «транспортным», «банковским», «жилищным» и тому подобным «правом»).

При этом можно говорить о все большей коммерциализации современного договорного права, усиливающемся влиянии предпринимательских (коммерческих) обязательств на весь гражданский оборот. Об этом свидетельствует и все более значительное воздействие на него правил о договорных обязательствах, оформляющих внешнеэкономический товарообмен, а также известное усиление роли торговых обычаев, в том числе обычаев международного коммерческого (предпринимательского) оборота.

Все это, однако, не ведет к расчленению или распаду единого в своей основе гражданского оборота.

Напротив, в регламентации постоянно усложняющихся и видоизменяющихся отношений товарообмена усиливается роль единых общих норм обязательственного права, позволяющих, в частности, отвечать и на запросы новой практики оборота. Более того, выделяются единые для всех сфер гражданского оборота виды обязательств, например денежные обязательства, возникающие в деятельности всех его участников.

Ряд общих тенденций свойственен и законодательству об обязательствах, особенно договорных. Здесь в первую очередь следует назвать тенденцию унификации договорного права, главным образом в сфере профессионального предпринимательского оборота, реализующуюся в форме создания унифицированных общих институтов, единообразно регулирующих товарообмен независимо от национальной (государственной) принадлежности его участников. Такие институты закрепляются в ряде специальных международных конвенций, в единообразных нормативных и рекомендательных актах, в унификации торговых обычаев, что призвано облегчить и усовершенствовать отличающийся наибольшим динамизмом международный коммерческий (предпринимательский) оборот.

Данное обстоятельство оказывает большое влияние и на развитие внутреннего (национального) договорного права, что позволяет говорить об усилении его интернационализации. Именно под ее влиянием в национальном законодательстве появляются правила о многих новых видах договоров, таких, например, как лизинг (финансовая аренда), факторинг (финансирование под уступку денежного требования), франчайзинг (коммерческая концессия) и др., о некоторых новых способах обеспечения надлежащего исполнения договорных обязательств (банковская гарантия), совершенствуются правила о порядке заключения договоров и т.д. Названные тенденции активно проявляются в развитии законодательства о договорах не только в России, но и в других странах-членах СНГ, содействуя формированию между ними «единого правового пространства» прежде всего в сфере товарообмена, т.е. гражданского оборота.

_ 2. Понятие обязательства

1. Обязательство как гражданское правоотношение

2. Содержание и определение обязательства

3. Основания возникновения обязательств

Содержание обязательственного права составляют гражданс­кие правоотношения, связанные с переходом вещных прав от одних лиц к другим. Обязательственное право занимает особое место в структуре гражданского права. Если вещное право фиксирует состояние закрепленности имущества за определенным лицом, то обязательственное право регулирует процесс движения и перераспределения имущества. Другими словами, вещное право регулирует имущественные отношения в их ста­тике, а обязательственное право — в их динамике.

В основе обязательственного права лежит понятие обязательства. Граж­данско-правовое обязательство — такое правоотношение, в силу которо­го одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кре­дитора) определенное действие (передать имущество, выполнить рабо­ту, уплатить деньги и т.п.), либо воздержаться от определенного дей­ствия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Таким образом, в обязательстве участвуют две стороны:

должник и кредитор. Должник и кредитор — это понятия обязательствен­ного права, которые служат для обозначения определенного круга физи­ческих или юридических лиц, участвующих в сфере имущественного обо­рота по передаче материальных ценностей, производству и поставке то­варов, оказания услуг и т.д. Как на стороне должника, так и на стороне кредитора одновременно могут участвовать несколько лиц.

Виды обязательств.

В зависимости от количества участвующих в обязательственных от­ношениях лиц принято подразделять обязательства на следующие виды:

1) обязательства с пассивной множественностью лиц (если несколь­ко лиц участвуют на стороне должника);

2) обязательства с активной множественностью лиц (если несколь­ко лиц участвуют на стороне кредитора);

3) обязательства со смешанной множественностью лиц (при одно­временном участии нескольких лиц как на стороне должника, так на стороне кредитора).

В зависимости от особенностей исполнения обязательств их принято разделять на долевые; солидарные; субсидиарные.

Долевые обязательства означают, что каждый из участников обяза­тельства с обеих сторон обладает правами и обязанностями в пределах своей доли. При активной долевой множественности каждый из кредито­ров имеет право требовать от должника исполнения только своей части обязательства.

Пассивная долевая множественность дает право единственному кре­дитору требовать от нескольких должников исполнения обязательств толь­ко в частях долей, приходящихся на каждого из них. В этом случае долж­ник, исполнивший обязательство в пределах своей доли, считается вы­бывшим из обязательства. Остальные должники продолжают быть обя­занными перед кредитором.

Солидарные обязательства в отличие от долевых обязательств не дают права выхода из обязательства одному из должников, даже если он надлежаще исполнил свою долю обязательства перед кредитором. Должник, исполнивший свою долю обязательства, считается обязан­ным до тех пор, пока все остальные должники не исполнят свои доли обязательства перед кредитором. В этом суть пассивного солидарного обя­зательства. Любой из должников по этому обязательству может испол­нить не только свою долю обязанностей, но и все обязательство в це­лом с учетом долей остальных должников. В таком случае требования кредиторов будут считаться полностью удовлетворенными, обязатель­ство прекратившимся, а должник, исполнивший его, имеет право рег­рессивного требования к остальным должникам за вычетом доли, па­дающей на него самого. При активном солидарном обязательстве любой из кредиторов вправе требовать от единственного должника не только исполнения своей части обязательства, а всех обязательств должника перед остальными кредиторами. В случае исполнения должником обяза­тельства в полном объеме одному из кредиторов остальные кредиторы должны обращаться к этому кредитору для получения своей части ис­полненного обязательства.

Субсидиарные обязательства возникают только при пассивной мно­жественности лиц, хотя в них участвуют два должника: основной и до­полнительный (например, поручитель). Субсидиарные обязательства не­сет только дополнительный должник. В случае, если основной должник не в состоянии исполнить обязательство в полном объеме, кредитор (кре­диторы) вправе требовать исполнить оставшуюся часть обязательства от дополнительного должника. Субсидиарный должник, исполнивший обя­зательство за основного должника, не имеет права регрессивного требо­вания к основному должнику.

Смысл обязательства состоит в том, чтобы посредством определен­ных действий достичь требуемого результата. Обязательство представляет собой деяние, которое непременно должно быть исполнено.

Исполнение обязательств может быть надлежащим, ненадлежащим и реальным. Надлежащим исполнением признаются деяния, произведенные должником перед кредитором способами, обусловленными догово­ром, законом или обычаями делового оборота в установленный срок и в должном месте. Ненадлежащим исполнением признаются действия долж­ника по выполнению обязательств с нарушениями установленного сро­ка и условий договора. Ненадлежащее исполнение следует отличать от неисполнения обязательств, что означает фактическое бездействие долж­ника по принятым обязательствам. Реальным исполнением признается про­изведение должником именно того действия, которое составляло содер­жание обязательства без замены этого обязательства денежным эквива­лентом в виде возмещения убытков или уплаты неустойки. Деление на реальное исполнение и надлежащее исполнение носит условный харак­тер, так как невозможно осуществление надлежащего исполнения обя­зательства без его реального исполнения.

В соответствии со ст. 396 ГК РФ в случае ненадлежащего исполнения обязательства уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают должника от реального исполнения этого обязательства. Должник осво­бождается от реального исполнения обязательства после соответствую­щей уплаты неустойки и возмещения убытков лишь в случае неисполне­ния обязательства, если иное не предусмотрено законом.

Обязательства имеют содержание, предполагающее для его испол­нения совершение целого ряда действий. Во многих случаях исполне­ние обязательства обусловлено действиями кредитора. В данной ситуа­ции говорят о встречном исполнении обязательств (ст. 328 ГК РФ). На­пример, по договору купли-продажи исполнение обязанности продав­ца предоставить вещь в собственность покупателя обусловлена испол­нением обязанности покупателя уплатить за нее определенную денеж­ную сумму. В случае непредоставления обязанной стороной исполнения обязательства сторона, на которой лежит встречное исполнение, впра­ве приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от его исполнения.

Устойчивость обязательств обеспечивается тем, что ни одна из сто­рон не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора пос­ле его подписания, если иное не предусмотрено законом или самим до­говором. Одностороннее изменение условий договора разрешено только в следующих случаях: при задержке встречного исполнения обязательств; при просрочке исполнения обязательств; если одной из сторон суще­ственно нарушены условия договора.

Должник может исполнить обязательство различными способами. Оно может быть исполнено разовым актом (целиком) либо по частям. Если стороны не определили способ исполнения обязательства, кредитор впра­ве не принимать исполнение обязательства по частям и требовать от долж­ника исполнения обязательства в полном объеме.

В некоторых случаях должник может перепоручить исполнение обяза­тельства третьему лицу. Например, по договору поставки должник по­ручает исполнить свое обязательство перевозчику. В данном случае дого­вор продолжает оставаться двухсторонним, так как перевозчик не является стороной в обязательстве. Поэтому, если нарушение исполнения обязательства произошло по вине перевозчика, кредитор будет адресо­вать свои претензии должнику, т. е. поставщику, а не перевозчику.

Если кредитор в силу сложившихся обстоятельств не может лично принять исполнение обязательства, он вправе указать на любое лицо, перед которым обязательство должно быть исполнено. Это называется переадресовкой исполнения. В этом случае должник имеет право требовать предъявления доказательств того, что исполнение его обязательства при­нимается либо самим кредитором, либо управомоченным на то лицом. Если должник, не удостоверившись в этом, выполнил обязательство перед лицом, не управомоченным на его принятие, обязательство будет счи­таться неисполненным, а судебный иск к лицу, принявшему обязатель­ство, не будет подлежать удовлетворению.

От перепоручения и переадресовки исполнения обязательств следует отличать перемену лиц в обязательстве. В этом случае происходит замена кредитора или должника с переходом соответствующих прав и обязан­ностей каждого из них.

Замена кредитора называется цессией, т. е. уступкой требования. Кре­дитор, передавший (уступивший) другому лицу свое право требования исполнения обязательств, называется цедентом. Лицо, принявшее от прежнего кредитора право требования, называется цессионарием. При переходе прав кредитора к другому лицу не требуется согласие должни­ка, за исключением случаев, когда личность нового кредитора имеет су­щественное значение для должника. Новый кредитор обязан письменно уведомить должника о состоявшемся переходе прав требования испол­нения обязательства. Если новый кредитор не сделает этого и должник надлежаще исполнит обязательство первоначальному кредитору, обязательство будет считаться прекратившимся, и никакие дальнейшие тре­бования нового кредитора к должнику не будут иметь законных основа­ний. Законом предусмотрены ограничения на передачу прав кредитора другим лицам. В частности, не допускается переход прав требований по алиментным обязательствам, а также требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.

Замена должника в обязательстве называется переводом долга. Она возможна только с согласия кредитора. Должник, выбывший из обяза­тельства путем перевода долга, не несет перед кредитором ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства новым должником.

Срок исполнения обязательства должен быть предусмотрен догово­ром. Например, если предусмотрено, что обязательство по поставке товаров должно быть исполнено в течение месяца, то исполнение этого обязательства будет считаться надлежащим при поступлении товара в любой из дней указанного месяца. Если срок исполнения обязательства договором не установлен, оно должно быть исполнено в разумный срок. Под разумным сроком понимается период времени, необходимый для совершения действий, предусмотренных обязательством. Обязательство, не исполненное в установленный договором срок или в разумный срок, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении. Неисполнение обязательства в установленный срок называется просрочкой. При встречном исполне­нии обязательств просрочку может допустить как должник, так и креди­тор. Если должник не может в установленный срок исполнить обязатель­ство вследствие просрочки кредитора, то обязательство должника не будет считаться просроченным. В таком случае кредитор обязан возместить убыт­ки должника, вызванные просрочкой, если не докажет, что просрочка была вызвана не зависящими от него обстоятельствами.

Нарушением срока исполнения обязательства является не только просрочка, но и досрочное исполнение обязательства, за исключением случаев, когда возможность исполнить обязательство до срока установ­лена договором или обычаями делового оборота.

Место исполнения обязательства, как правило, определяется в са­мом обязательстве. Если стороны при заключении договора не определи­ли место его исполнения, то в соответствии со ст. 316 ГК РФ обязатель­ство по передаче движимого имущества должно быть исполнено в месте жительства должника либо в месте нахождения юридического лица. Обя­зательство по передаче недвижимого имущества должно быть исполнено в месте нахождения этого имущества. Местом исполнения обязательства по договору поставки является место товара первому перевозчику для доставки его кредитору либо место изготовления или хранения товара. По обязательствам внешнеэкономической деятельности могут быть пре­дусмотрены иные места исполнения обязательства, устанавливаемые нормами международного коммерческого права.

Основаниями возникновения обязательств являются юридические факты, которые порождают взаимные права и обязанности сторон. По сути дела основания возникновения гражданских прав и обязанностей, изложенные в ст. 8 ГК РФ, являются основаниями возникновения обя­зательств. Наиболее распространенными основаниями являются возник­новения обязательств из договоров и иных сделок (в том числе односто­ронних), а также вследствие причинения имущественного вреда другим лицам (деликтные обязательства).

Общие положения об обязательствах.

Способы обеспечения исполнения обязательств Обязательственное право – подотрасль гражданского права, регулирующая имущественный оборот, т.е. «процесс перехода имущественных благ от одних лиц к другим» .

Обязательство – это относительное гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (кредитор) вправе требовать от другого лица (должника) исполнения определенного действия или воздержания от такового (см. п. 1 ст. 307 ГК РФ). Кредитор и должник имеются во всех обязательствах, независимо от оснований их возникновения. При этом если правоотношение является двусторонним, то его участники являются одновременно и должниками, и кредиторами (см. п. 2 ст. 308 ГК РФ). Так, например, в обязательстве, вытекающем из договора купли-продажи, продавец в качестве кредитора имеет право на получение денежной суммы от покупателя и в то же время является должником, будучи обязанным передать в собственность покупателя товар.

Итак, обязательство – это правоотношение, а основаниями возникновения правоотношений являются юридические факты. Юридические факты, из которых возникают обязательства, – это, в первую очередь, договоры, т.е. дву- и многосторонние сделки. Также основаниями возникновения обязательств могут являться односторонние сделки (например, завещательный отказ порождает обязательство между наследником и отказополучателем – подробнее см. главу «Наследственное право»), акты публичной власти (например, решение об изъятии земельного участка для государственных нужд порождает обязательство по его выкупу государством), юридические поступки (например, находка порождает обязательство по возврату найденной вещи), события (например, стихийное бедствие может являться страховым случаем и, тем самым, порождать обязательство но выплате страховой суммы) , а также факты причинения вреда и факты неосновательного обогащения за счет другого лица.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом, за нарушение обязательств полагается ответственность. Согласно ГК РФ основной мерой ответственности является возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (ст. 393 ГК РФ). Убытки бывают двух видов: реальный ущерб или упущенная выгода. Под реальным ущербом понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, а под упущенной выгодой – неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Различие между двумя видами убытков легко показать на примере. Так, если в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал автомобиль, то затраты на его ремонт являются реальным ущербом. Если же этот автомобиль принадлежал таксопарку, и из-за простоя, вызванного его ремонтом, таксопарком была недополучена часть прибыли, то, кроме того, возникает упущенная выгода.

В случае неисполнения денежного обязательства также применяется особый вид ответственности – ответственность за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица, которая выражается в уплате процентов на сумму этих средств. Размер процентов определяется учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства (п. 1 ст. 395 ГК РФ). Роль учетной ставки банковского процента выполняет ставка рефинансирования Центрального банка РФ, которая периодически меняется. С 14 сентября 2012 г. она составляет 8,25% годовых .

Несмотря на угрозу применения мер ответственности за нарушение обязательства, она может показаться кредитору недостаточной гарантией его исполнения. В такой ситуации можно воспользоваться особыми способами обеспечения исполнения обязательств, которые создают возможность возникновения дополнительных неблагоприятных последствий для должника в случае нарушения обязательства. Основными из них являются неустойка, залог, удержание, задаток, поручительство и банковская гарантия. В силу своей функции способы обеспечения исполнения обязательств, как правило, не могут существовать сами по себе, т.е. без связи с основным обязательством, т.е. когда им нечего обеспечивать.

Неустойкой, которая также может называться «штрафом» или «пеней», признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Неустойка может быть установлена законом (законная неустойка) или соглашением сторон (договорная неустойка). В последнем случае соглашение о неустойке под угрозой недействительности должно быть совершено в письменной форме (ст. 331 ГК РФ). Как правило, неустойка устанавливается соглашением сторон в качестве одного из пунктов договора и может выглядеть примерно так: «В случае просрочки поставки товара поставщик обязуется выплатить покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости товара за каждый день просрочки». Размер неустойки, подлежащей уплате, может быть снижен судом, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства (п. 1 ст. 333 ГК РФ).

Для случаев, когда возникает возможность одновременного применения неустойки и мер ответственности за нарушение обязательства, установлены особенные правила. По общему правилу, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (п. 1 ст. 394 ГК РФ). Если речь идет о нарушении денежного обязательства и неустойка не предусмотрена ни законом, ни соглашением сторон, кредитор вправе требовать применения ответственности за незаконное пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК, независимо от того, предусмотрена она соглашением сторон или нет. Если же неустойка предусмотрена, то кредитор может выбирать между применением неустойки и ответственности по ст. 395 ГК . Обычно выгоднее воспользоваться неустойкой, поскольку она устанавливается в более высоком размере.

Залог – это соглашение, в силу которого должник по основному обязательству (залогодатель) предоставляет в качестве гарантии исполнения обязательства какое-либо принадлежащее ему имущество (предмет залога), причем это могут быть как вещи, так и имущественные права. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства кредитор (залогодержатель) имеет право получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами должника (п. 1 ст. 334 ГК РФ). Обычно это означает, что кредитор имеет право продать предмета залога и из полученных средств получить удовлетворение по основному обязательству (абз. 1 п. 1 ст. 334 и ст. 350–350.2 ГК РФ), причем денежные средства, которые остаются после удовлетворения требований кредитора, возвращаются должнику (абз. 2 п. 3 ст. 334 ГК РФ). В некоторых случаях, которые устанавливаются законом, требования кредитора могут быть удовлетворены путем передачи ему предмета залога (оставления у залогодержателя) (абз. 2 и. 1 ст. 334 ГК РФ). Как правило, это означает, что он получает право собственности на предмет залога (п. 2 ст. 350.1 и и. 5 ст . 350.2 ГК РФ).

Залог, как и неустойка, может возникать в силу закона или в силу договора (п. 1 ст. 334.1 ГК РФ). Различаются залог движимых вещей и залог недвижимости (ипотека). Ипотека признается комплексным институтом права, имеющим вещно-обязательственную природу (абз. 2 п. 4 ст. 334 ГК РФ), и регулируется Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». В случае ипотеки предмет залога не передается залогодержателю (абз. 3 п. 1 ст. 1 указанного Закона). Движимые вещи, наоборот, могут передаваться залогодержателю, если это предусмотрено законом (например, при залоге вещей в ломбарде) или договором (п. 1 ст. 338 и абз. 1 п. 3 ст. 358 ГК РФ). В этом случае залогодержатель хранит предмет залога у себя и вправе пользоваться переданным ему предметом залога только в случаях, допущенных законом (например, ломбард не вправе пользоваться заложенными вещами) и предусмотренных договором, регулярно представляя залогодателю отчет о пользовании (п. 5 ст. 346 и абз. 3 п. 3 ст. 358 ГК РФ).

Имущество, находящееся в залоге, может становиться предметом еще одного залога в обеспечение других требований. Это называется последующим залогом. Требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований предшествующих залогодержателей (абз. 1 п. 1 ст. 342 ГК РФ). Однако соотношение предшествующего и последующего залогов (старшинство залогов) может быть изменено соглашением между залогодержателями или соглашением между одним, несколькими или всеми залогодержателями и залогодателем (абз. 2 п. 1 ст. 342 ГК РФ). Если предмет залога оказывается в залоге нескольких лиц, имеющих на него равные по старшинству права, то, как правило, денежные суммы, вырученные от реализации предмета залога, распределяются между ними пропорционально размерам их требований (п. 1 ст. 335.1 ГК РФ).

Суть удержания как способа обеспечения исполнения обязательств заключается в том, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику, вправе в случае неисполнения должником обязательства по оплате этой вещи в срок удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено (ст. 359 ГК РФ). Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости по тем же правилам, что и в случае залога (ст. 360 ГК РФ).

Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (п. 1 ст. 380 ГК РФ). В случае надлежащего исполнения обязательства задаток сливается по своему значению с авансом (предоплатой). В случае же неисполнения обязательства последствия иные. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка (ст. 381 ГК РФ).

По соглашению поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение его обязательства полностью или в части (ст. 361 ГК РФ). По общему правилу, при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник (ст. 363 ГК РФ). К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству (ст. 365 ГК РФ).

Некоторое сходство с поручительством имеет банковская гарантия. В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате (ст. 368 ГК РФ). За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение (п. 2 ст. 369 ГК РФ). Банковская гарантия – единственный способ обеспечения из перечисленных, который не зависит от основного обязательства (ст. 370 ГК РФ). В отличие от поручительства предусмотренное банковской гарантией обязательство ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия (п. 1 ст. 377 ГК РФ).

Концепция развития гражданского законодательства предлагает существенным образом реформировать институт банковской гарантии, изменив его название на «независимую гарантию» (п. 3.3.1 разд. V Концепции). Независимую гарантию смогут выдавать любые коммерческие организации, а не только банки, кредитные или страховые организации.

Кроме этого проектом федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предлагается зафиксировать в законе такой способ обеспечения исполнения обязательств, как обеспечительный платеж. По смыслу проекта, обеспечительный платеж – это денежная сумма, которой по соглашению сторон могут быть обеспечено какое-либо денежное обязательство, включая обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора. При наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства (ст. 381.1 ГК РФ в редакции проекта).

Страница 1 из 4

§ 1. Понятие обязательственного права

1. Обязательственное право как подотрасль гражданского

(частного) права

Обязательственное право представляет собой составную часть (подотрасль) гражданского (частного) права, нормы которой непосредственно регулируют имущественный или экономический оборот, преобразуя его в форму гражданско-правового оборота. Иначе говоря, речь здесь идет о правовом оформлении товарно-денежного обмена, т.е. рыночных взаимосвязей в собственном смысле слова. Именно в нормах обязательственного права многочисленные и разнообразные товарно-денежные связи конкретных субъектов обмена, составляющие экономическое понятие рынка, получают правовое признание и закрепление.

Обязательственное право регламентирует рынок, рыночный товарооборот, т.е. перемещение, переход товаров от одних владельцев к другим. Таким образом, обязательственное право представляет собой подотрасль гражданского права, регулирующую экономический оборот (товарообмен), т.е. отношения по переходу от одних лиц к другим материальных и иных благ, имеющих экономическую форму товара.

Как часть гражданского права обязательственное право имеет предметом определенные имущественные отношения (п. 1 ст. 2 ГК). В отличие от освещавшихся в первой части курса норм о правосубъектности (статусе) участников гражданских правоотношений, об их вещных, исключительных и личных неимущественных правах, оформляющих состояние принадлежности материальных и нематериальных благ, т.е. в целом статику регулируемых гражданским правом отношений, изучаемые во второй части курса нормы обязательственного права оформляют процесс перехода имущественных благ от одних лиц к другим, т.е. динамику гражданско-правовых отношений. Можно сказать, что первая часть курса имеет дело с основой, «скелетом» гражданского права, тогда как во второй части изучается «плоть и кровь» гражданского права, его «кровеносная система», которая питает всю организацию складывающихся в обществе имущественных взаимосвязей.

Отношения товарного (экономического) обмена отличаются большим многообразием, требующим глубоко развитого и весьма тщательного гражданско-правового оформления. Так, надо иметь в виду, что его предметом могут быть не только вещи, но и другие виды объектов, имеющих товарную, но необязательно вещественную (материальную) форму, — результаты работ и услуг как вещественного, так и неовеществленного характера (например, перевозка грузов), имущественные права (в частности, безналичные деньги и «бездокументарные ценные бумаги»), некоторые нематериальные блага (определенные результаты творческой деятельности, охраноспособная информация и т.п.), каждый из которых требует для себя различного правового режима и становится предметом товарообмена с учетом этой специфики.

При этом речь может идти как о полном отчуждении имущества, так и о передаче его во временное пользование; о возмездном (причем необязательно эквивалентном) или о безвозмездном переходе соответствующих благ; о нормальных имущественных взаимосвязях и о последствиях их нарушения, например причинении имущественного вреда (поскольку и он сам, и способы его компенсации имеют товарно-денежную форму). Конкретные взаимосвязи отдельных участников имущественного оборота (товарообмена) могут оформляться ими по типичным для таких отношений моделям поведения или строиться на отличающихся от них, например, комплексных началах, сочетающих элементы различных типов взаимоотношений.

Более того, в зависимости от конкретных потребностей участников оборота даже однотипные экономические взаимосвязи могут приобретать различную юридическую (гражданско-правовую) форму. Так, экономические отношения купли-продажи могут выступать в форме обязательств, основанных на различных разновидностях договора купли-продажи — розничной торговле, поставке (оптовой торговле), контрактации сельхозпродукции, снабжении энергоресурсами, а экономические отношения коммерческого посредничества могут оформляться обязательствами из различных договоров — поручения, комиссии, агентского соглашения, доверительного управления.

Все это приводит к появлению и развитию многочисленных институтов и субинститутов обязательственного права, их широкой дифференциации, призванной удовлетворить многообразные и постоянно развивающиеся потребности участников товарообмена. Неслучайно поэтому нормы обязательственного права в чисто количественном отношении преобладают в гражданском законодательстве, в том числе и в Гражданском кодексе, а само обязательственное право составляет наибольшую по объему подотрасль гражданского права. На изучение обязательственного права в курсе гражданского права отводится столько же места, сколько и на изучение всех его остальных подотраслей и институтов, вместе взятых.

В обязательственном праве наиболее отчетливо проявляется специфика частноправового регулирования, предопределяемая необходимостью существования и развития рыночного оборота. Ведь оно является адекватной правовой формой этого оборота, его порождением, необходимым следствием. Поэтому здесь в наибольшей мере проявляется действие таких принципов частного права, как юридическое равенство товаровладельцев, их самостоятельность и инициатива (диспозитивность) в осуществлении принадлежащих им прав, свобода заключаемых договоров, исключение произвольного вмешательства публичной власти в частные дела. Взаимные права и обязанности участников оборота по преимуществу регламентируются правилами диспозитивного, а не императивного характера. В решающей мере они оформляются свободными соглашениями самих участников, отражающими результаты взаимного согласования их конкретных индивидуальных интересов. В этой сфере известную роль призваны также сыграть обычаи делового оборота, складывающиеся на почве нормальных и устойчивых товарно-денежных связей. Поэтому участники таких отношений получают широкие возможности для самостоятельной организации товарообмена, а само обязательственное право становится одним из основных правовых инструментов управления и организации рыночной экономики.

2. Система обязательственного права

Как совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих имущественный оборот, обязательственное право составляет определенную систему гражданско-правовых институтов, отражающую как общие категории, служащие гражданско-правовому оформлению всякого товарообмена, так и его различные, конкретные гражданско-правовые формы. Соответственно этому оно подразделяется на общую и особенную части.

Общая часть обязательственного права складывается из общих для всех обязательств положений, охватывающих понятие и виды обязательств, основания их возникновения, способы исполнения и прекращения. В силу особой важности договора как главного, наиболее распространенного основания возникновения обязательственных отношений сюда же включаются и общие положения о договоре (его понятие и виды, порядок заключения, изменения и расторжения и т.п.).

Особенная часть обязательственного права состоит из институтов, охватывающих нормы об отдельных однотипных разновидностях (группах) обязательств. К ним относятся:

— обязательства по передаче имущества в собственность (а также соответственно в хозяйственное ведение или в оперативное управление), возникающие из договоров купли-продажи во всех ее разновидностях (розничная купля-продажа, купля-продажа недвижимости, поставка, контрактация, снабжение энергоресурсами через присоединенную сеть), мены, дарения и ренты;

— обязательства по передаче имущества в пользование, возникающие из договоров аренды (имущественного найма), лизинга (финансовой аренды) и ссуды (безвозмездного пользования имуществом), а также из договора найма жилых помещений во всех его разновидностях;

— обязательства по производству работ, возникающие из договоров подряда и строительного подряда, а также подряда на выполнение проектных и изыскательских работ;

— обязательства по использованию исключительных прав и ноу-хау (объектов интеллектуальной и промышленной собственности), возникающие из договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также обязательства, возникающие на основе лицензионных договоров об использовании изобретений и других объектов промышленной собственности, договоров о передаче ноу-хау, авторских договоров и договоров коммерческой концессии (франчайзинга);

— обязательства по оказанию услуг, возникающие из договоров возмездного оказания консультационных, информационных, обучающих и иных специальных услуг, договоров перевозки и транспортной экспедиции, хранения, оказания юридических услуг (договоров поручения, комиссии и агентского) и доверительного управления имуществом, а также договоров по оказанию различных финансовых услуг (договоров страхования, займа <1> и кредита, финансирования под уступку денежного требования (факторинга), договоров по оказанию банковских услуг по принятию вклада, открытию и ведению банковских счетов и осуществлению безналичных расчетов);

<1> Этот один из древнейших гражданско-правовых договоров связан с передачей заимодавцем денег или вещей в собственность заемщика, что ранее служило традиционным основанием для его включения в первую из перечисленных групп обязательств. Однако в современном обороте он обычно рассматривается прежде всего как правовая форма оказания финансовых услуг, тем более что именно на его основе появился и развился кредитный договор (подробнее об этом см. § 1 гл. 60 т. IV настоящего учебника).

— обязательства из многосторонних сделок, возникающие на основе договоров простого товарищества (совместной деятельности) и учредительного договора о создании юридического лица;

— обязательства из односторонних действий, возникающие в результате совершения действий в чужом интересе без поручения, публичного обещания награды и публичного конкурса <1>;

<1> По традиции вслед за названными обязательствами рассматриваются отношения, возникающие в связи с проведением игр и пари (относящиеся к категории алеаторных (рисковых) сделок), которые обычно не защищаются законом (ст. ст. 1062 — 1063 ГК) и порождают лишь натуральные (неисковые) обязательства (см. о них далее).

— внедоговорные (правоохранительные) обязательства, возникающие в связи с причинением вреда или с неосновательным обогащением.

Нетрудно видеть, что в основе данной систематики лежит традиционное для пандектной системы гражданского права деление обязательств на договорные и внедоговорные, а договорных обязательств — на обязательства по передаче имущества в собственность или в пользование, на обязательства по производству работ и по оказанию услуг, дополненное обязательствами по реализации результатов творческой деятельности (неизвестными классическому частному праву). Однако в отличие от традиционной систематики, стремившейся предложить закрытый, исчерпывающий перечень (numerus clausus) обязательств, данная система не исключает появления новых разновидностей обязательств, а также существование смешанных (комплексных) договорных обязательств. Она призвана дать лишь примерный перечень обязательств, показав их основные разновидности (типы и виды).

Законодательная регламентация обязательственного права в основном следует указанной систематике. Так, в первой части ГК обособлена в качестве самостоятельного раздела III «Общая часть обязательственного права», которая, в свою очередь, делится на подраздел 1 «Общие положения об обязательствах» и подраздел 2 «Общие положения о договоре». Следующий за ней раздел IV «Отдельные виды обязательств», включающий нормы обо всех названных выше разновидностях обязательств <1>, охватывает особенную часть обязательственного права. Он является самым большим по объему разделом ГК, составляя всю его вторую часть.

<1> В нем отсутствует лишь большинство договорных обязательств по использованию исключительных прав и ноу-хау, поскольку ГК пока не включает нормы об интеллектуальной собственности, хотя их гражданско-правовая природа не вызывает сомнения.

В соответствии с данной системой строится и изложение обязательственного права во второй части курса гражданского права. Вместе с тем, учитывая дидактическую направленность курса, подлежащий изучению материал особенной части обязательственного права в отдельных случаях разделяется здесь несколько иначе. Например, с точки зрения сложности подлежащего изучению материала и его важности для имущественного оборота целесообразным становится выделение раздела об обязательствах по оказанию финансовых услуг и, напротив, объединение в одном разделе изложения обязательств из односторонних и из алеаторных сделок.

3. Основные тенденции развития обязательственного права

Обязательственное право характеризуется некоторыми общими направлениями своего развития. Прежде всего, господствующее место в нем занимает договорное право, регулирующее нормальные экономические отношения обмена. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства, особенно деликтные, напротив, являются формой гражданско-правовой ответственности за имущественные правонарушения, составляющие в целом исключительные ситуации, и в этом качестве обособляются от обычных (договорных) обязательств.

Вместе с тем обе эти сферы обязательственного права характеризуются усилением правовой защиты интересов добросовестных участников гражданского оборота. В договорном праве этому, например, служат многие правила о порядке заключения договоров, специальные правила о защите интересов граждан-потребителей, антимонопольные ограничения и запрет недобросовестной конкуренции и т.д., а в деликтном праве — нормы об ответственности независимо от вины правонарушителя, о возмещении морального вреда и др.

Договорное право как ведущая часть обязательственного права развивается в связи усложнением самого оборота. Здесь прослеживается дифференциация обязательств в сфере предпринимательской деятельности и обычных, общегражданских обязательств, среди которых выделяются договорные обязательства с участием граждан-потребителей. Развитие отношений обмена усиливает многообразие и усложняет систему гражданско-правовых договорных обязательств, влечет ее все более тщательную внутреннюю дифференциацию (складывавшуюся на основе традиционных, классических типов и видов договоров), появление комплексных (смешанных) и нетипичных договорных взаимосвязей.

Оно вызывает также определенное обособление обязательств по отраслям экономической (хозяйственной) деятельности (торговля, строительство, транспорт, жилищная сфера, страховое, банковское обслуживание и т.д.). Здесь нормы о гражданско-правовых договорах и возникающих на их основе обязательствах нередко составляют ядро соответствующего комплексного законодательства (иногда неточно называемого торговым, транспортным, банковским, жилищным и тому подобным правом).

При этом можно говорить о все большей коммерциализации современного договорного права, усиливающемся влиянии предпринимательских (коммерческих) обязательств на весь гражданский оборот. Об этом свидетельствует и все более значительное воздействие на него правил о договорных обязательствах, оформляющих внешнеэкономический товарообмен, а также известное усиление роли торговых обычаев, в том числе обычаев международного коммерческого (предпринимательского) оборота.

Все это, однако, не ведет к расчленению или распаду единого в своей основе гражданского оборота. Напротив, в регламентации постоянно усложняющихся и видоизменяющихся отношений товарообмена усиливается роль единых общих норм обязательственного права, позволяющих, в частности, отвечать и на запросы новой практики оборота. Более того, выделяются единые для всех сфер гражданского оборота виды обязательств, например денежные обязательства, возникающие в деятельности всех его участников.

Ряд общих тенденций свойствен и законодательству об обязательствах, особенно договорных. Здесь в первую очередь следует назвать тенденцию к унификации договорного права, главным образом в сфере профессионального предпринимательского оборота, реализующуюся в форме создания унифицированных общих институтов, единообразно регулирующих товарообмен независимо от национальной (государственной) принадлежности его участников. Такие институты закрепляются в ряде специальных международных конвенций, в единообразных нормативных и рекомендательных актах, в унификации торговых обычаев, что призвано облегчить и усовершенствовать отличающийся наибольшим динамизмом международный коммерческий (предпринимательский) оборот.

Данное обстоятельство оказывает большое влияние и на развитие внутреннего (национального) договорного права, что позволяет говорить об усилении его интернационализации. Именно под ее влиянием в национальном законодательстве появляются правила о многих новых видах договоров, таких, например, как лизинг (финансовая аренда), факторинг (финансирование под уступку денежного требования), франчайзинг (коммерческая концессия) и др., о некоторых новых способах обеспечения надлежащего исполнения договорных обязательств (банковская гарантия), совершенствуются правила о порядке заключения договоров и т.д. Названные тенденции активно проявляются в развитии законодательства о договорах не только в России, но и в других странах СНГ, содействуя формированию между ними единого правового пространства прежде всего в сфере товарообмена, т.е. гражданского оборота.

Обязательственное право – система гражданско-правовых норм, которые на принципах юридического равенства регулируют имущественные отношения в сфере товарообмена, а также имущественные отношения по возмещению причиненного ущерба при участии юридических и физических лиц.

Система обязательственного права делится на общую и специальную. Общая состоит из норм, распространяющихся на все обязательства. Особенная часть – нормы, регулирующие отдельные виды обязательств.

Обязательство – это правоотношение, по которому одна сторона (должник) обязан совершить на пользу другой стороны (кредитора) определенное действие или воздержаться от действия, а кредитор имеет право требовать от должника выполнения его обязанности. Состоит из субъектов, объектов и содержания.

Субъекты: кредитор (лицо, имеющее право на требование) и должник (лицо, несущее обязанность по выполнению требования).

Объекты обязательств – соответствующие действия, на реализацию которых направлено право и обязанность субъектов.

– права, требования кредитора и обязанности должника. При этом обязательства направлены на передачу имущества, выполнение работы, предоставление услуг, уплаты денег, покрытие расходов.

Обязательства возникают на основании договоров и сделок: вследствие интеллектуальной деятельности; вследствие причинения морального и материального ущерба. Обязательства могут возникать непосредственно из акта гражданского законодательства или договора, основанием обязательств может быть наступление или ненаступление определенного события.

Обязательство прекращается полностью или частично на основаниях, установленных договором или законом.

Обязательства прекращаются: выполнением, зачетом, передачей отступного и прощением долга; объединением должника и кредитора в одном лице; по договору сторон; вследствие изменения плана; из-за невозможности выполнения; ввиду смерти гражданина или ликвидации юр. лица.

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки являются наиболее распространенными основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей. Сделка всегда является волевым актом, т.е. выражением воли лица (физического или юридического), направленной на те или иные правовые последствия.

Различают односторонние и многосторонние сделки. Односторонние выражают волю одного субъекта правоотношений (завещание, обещание вознаграждения за находку потерявшегося животного, документов),двухсторонние и многосторонние – выражают согласованную волю нескольких субъектов права, поэтому их называют договорами;

Договор – основа возникновения обязательств; он устанавливает определенные субъективные права и обязанности сторон, заключивших его. Это соглашение двух или нескольких лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений.

Предмет договора – всегда определенное правомерное действие. Если действие неправомерно (незаконно) – договор недействителен. Главный элемент – вола сторон, направленная на достижение определенной цели, не противоречащей закону.

– права и обязанности сторон, установленные ими. Содержание договора характеризуется условиями. Различают существенные (признаны законом или необходимы для договоров такого вида), обычные (типовые – созданные практикой для договоров такого вида) и исключительные (устанавливаются по соглашению сторон, но не являются обязательными для договора).

Не всякое соглашение субъектов права является договором, оно должно отвечать ряду нормативных требований, которые называются условиями действительности договора:

1.Правосубъектность участников договора. Заключение договора требует сознательного выражения воли. Поэтому не признаются действительными договоры, заключённые недееспособными лицами.

2.Свободное волеизъявление сторон. Воля сторон выражается в их согласии принять на себя определённые обязанности и приобрести определённые права. Воля сторон должна быть свободной от заблуждений, вызванных обманом или хитростью. Волеизъявление, совершённое вследствие насилия или под угрозой его применения, недействительно, а значит, недействителен и договор.

3.Соблюдение требуемой законом формы договора. Гражданское право диспозитивно по своей сути, то есть предоставляет своим субъектам право выбора нескольких вариантов действия. Поэтому формы договоров весьма разнообразны: возможны письменные, устные и даже молчаливые договоры. Однако, если закон содержит указание на форму договора, заключать его нужно только в такой форме. Например, договор купли-продажи жилого дома заключается только в письменной, нотариально удостоверенной форме.

4.Реальность исполнения договора. Договор является действительным, если его физически и юридически можно исполнить. Например, физически невозможно осуществить куплю-продажу несуществующей в природе вещи, невозможно построить небоскрёб за одни сутки. Юридически нельзя исполнить то, что противоречит закону: например, нельзя рассматривать как договор соглашение о совершении разбойного нападения на банк.

Общим последствием признания сделок недействительными является возврат сторон в первоначальное положение — двойная реституция.

В процессе составления договора различают две стадии: предложение составить договор(оферта)и принятие предложения(акцепт). Договор считается заключенным с момента согласования сторон и оформления соглашения. Вступает в силу с момента, определенного сторонами или законом.

В современном гражданском праве различают следующие виды договоров:

Договоры, базирующиеся на волеизъявлении одного лица – односторонние; двух лиц – двусторонние; более двух лиц – многосторонние.

По форме договоры могут быть устными и письменными. Письменные бывают простые и нотариально заверенные.

1)по моменту начала действия различаютреальные – действие договора начинается с момента передачи вещи, служащей предметом договора. Например, права заимодавца и обязанности заёмщика возникают не в момент соглашения, а лишь тогда, когда заимодавец передаст заёмщику деньги. Иконсенсуальные – заключены с момента достижения соглашения по основным условиям договора. Например, права и обязанности продавца и покупателя возникают в момент заключения договора купли-продажи.

2) по наличию выгоды у контрагентов различаютвозмездныеи безвозмездные.Если исполнение договора приносит имущественную выгоду обоим контрагентам, договор является возмездным (купля-продажа, аренда). Если договор приносит имущественную выгоду только одному из контрагентов, он является безвозмездным (дарение). Ряд договоров может быть по усмотрению сторон как возмездным, так и безвозмездным (хранение).

3) В зависимости от распределения прав и обязанностей между сторонами различают одностороннеобязывающие (займ: заимодавец имеет право требовать возврата предоставленной суммы, а заёмщик обязан её возвратить) и двустороннеобязывающие договоры.

4) по содержанию регулируемой деятельности различают имущественные (направлен на непосредственной получение имущества или блага) и организационные договоры (направлен на создание предпосылок получения имущественной выгоды, например, договор о совместной деятельности, например, строительство и эксплуатация какого-либо сооружения).

5) главные и дополнительные договоры. Дополнительный договор не может существовать без главного. С исполнением главного договора прекращается действие дополнительного. Например, договор займа является главным, а договор залога в обеспечение исполнения договора займа — дополнительным.

А) Договор купли-продажи – соглашение, по которому одна сторона (продавец) передает или обязуется передать имущество (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель принимает или обязуется принять имущество (товар) и оплатить определенную денежную сумму.

Характеристика: консенсуальный или реальный, возмездный, двусторонний.

Стороны – покупатель и продавец ткак физические, так и юридические лица.

Договоры купли-продажи заключаются между организациями, между гражданами и организациями, между гражданами. Предметом договора является имущество не изъятое из гражданского оборота. Под имуществом понимаются вещи: движимые и недвижимые, определенные родовыми либо индивидуальными признаками, потребляемые и непотребляемые, делимые и неделимые.

Существенным условием договора купли-продажи является цена. Цена — это определенная денежная сумма, уплачиваемая покупателем в качестве эквивалента за предмет договора. Она обязательно должна быть определена в договоре.

Форма: по общим правилам ГП о сделках. Договор может быть заключен в устной или письменной форме (простой или нотариально удостоверенной) форме, а также путем конклюдентных действий.

Добавить комментарий