Правоотношения правоспособность и дееспособность

⇐ ПредыдущаяСтр 22 из 27

Субъектами правоотношений могут быть только те граждане или орга­низации, которые являются субъектами права.

Субъекты права — это государство в целом, его органы, общественные и иные организации, предприятия, должностные лица, граждане, другие фи­зические и юридические лица, о которых имеется указание в законе или ином нормативно-правовом акте.

Как участники или субъекты правоотношений, граждане и организации обладают субъективными правами и несут юридические обязанности. При­знавая юридические и физические лица субъектами права и правоотношений, государство с помощью норм права наделяет их правоспособностью и дее­способностью.

Правоспособность — это способность физических и юридических лиц иметь права и обязанности.

Способность своими действиями осуществлять права и выполнять обя­занности называется дееспособностью.

Деликтоспособность представляет собой способность лица совершать правонарушения и нести за них юридическую ответственность.

Наличие у лица правоспособности, дееспособности и деликтоспособности образуют его правосубъектность.

Правосубъектность, правоспособность, дееспособность и деликтоспо-собность – юридические свойства, присущие только субъекту права.

Объем и время наступления правоспособности и дееспособности субъ­ектов права устанавливается законодательством. В разных отраслях права эти вопросы регулируются по-разному.

В большинстве отраслей права время наступления правоспособности. дееспособности и деликтоспособности совпадает. Так, в трудовом праве, на­пример, полная трудовая правоспособность, дееспособность и деликтоспо-собность наступают в шестнадцать лет, в уголовном праве — в шестнадцать, а за отдельные, наиболее тяжкие и опасные преступления — в четырнадцать лет. Общая полная правоспособность, дееспособность и деликтоспособность по российскому законодательству наступает в восемнадцать лет.

Особое положение с правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособностью физических лиц имеет место в гражданском праве. Здесь правоспо­собность лица, как правило, наступает с момента рождения, а полная граждан­ская дееспособность по общему правилу наступает с восемнадцати лет. Исключение составляют случаи наступления дееспособности до достижения указанного возраста при вступлении в брак или с момента эмансипации (объявления дееспособным) несовершеннолетнего лица.

Лица, не достигшие во­семнадцати лет по общему правилу обладают неполной гражданской дееспособностью. С целью восполнения дееспособности малолетних и несовершеннолет­них, а также лиц, страдающих психическими заболеваниями, в гражданском праве существуют такие правовые институты как опека и попечительство. Опекуны и попечители назначаются органами опеки и попечительства. Они от имени подопечных и в их интересах совершают различные гражданско-правовые сделки.

Помимо указанных выше качеств, характеризующих субъектов правоотношений, существует также понятие правового статуса, которое также определяет пра­вовое положение субъекта права. Правовой статус – это закрепленная в за­конодательстве совокупность всех принадлежащих физическому или юридическому лицу прав, обязанностей и полномочий, определяющих его правовое положение в обществе.

Отдельно принято выделять правовой статус гражданина раскрывает правовые возможности субъ­екта права в экономической, политической, культурной и иных сферах жиз­ни.

Па основе закрепленного в законодательстве правового статуса граж­данина складывается правовой статус конкретного лица. У разных граждан правовой статус неодинаков. Он зависит от того, участником каких конкрет­но правоотношений он является. В связи с различным семейным положени­ем, возрастом, трудовой и иной деятельностью каждый человек имеет кон­кретный персональный правовой статус, который может изменяться в зави­симости от изменения реального положения, а именно: поступлением на ра­боту, выходом замуж и т.д.

Правовой статус гражданина возникает с момента его рождения и пре­кращается с наступлением смерти.

Юридические лица, как субъекты права, имеют некоторые особенно­сти. Права и обязанности юридического лица записаны в его Уставе. Они за­висят от характера и вида деятельности предприятия или организации.

Правоспособность и дееспособность юридических лиц возникает одно­временно с момента их государственной регистрации. Правоспособность юридического лица называется целевой, уставной или специальной, а дее­способность осуществляется его руководящими органами и представителями по доверенности. У физических лиц правоспособность называется общей, поскольку они могут быть участниками семейных, уголовных и иных право­отношений. Юридические лица не имеют таких возможностей.

Юридические лица возникают и прекращают свою деятельность в ус­тановленном законом порядке. Подробно правовое положение юридических лиц регулируется гражданским правом.

3. Субъективные права и юридические обязанности – юридическое содержание правоотношений.

Юридическим содержанием правоотношений является взаимосвязь прав и обязанностей сторон, указанных в законе. Некоторые ученые выделя­ют и материальное содержание правоотношений, которое характеризуют как реальное материальное общественное отношение, урегулированное данной нормой права. Например, в правоотношении купли-продажи юридическим содержанием считаются права и обязанности сторон по поводу покупаемой вещи и переход права собственности от одной стороны к другой, а матери­альным — собственно купля-продажа данной вещи, ее передача продавцом покупателю.

Субъективное право — это указанная в законе и гарантированная госу­дарством возможность для лица, наделенного правом, вести себя определен­ным образом. Например, право получить конкретную индивидуальную вещь является субъективным правом лица, заключившего договор купли-продажи этой вещи.

Субъективное право — это не поведение или деятельность субъекта пра­ва, а лишь возможность такого поведения или деятельности. Если человек действует, то имеет место реализация его субъективного права.

Субъективное право характеризуется тремя чертами:

1) оно закреплено в законе или ином нормативном правовом акте;

2) оно принадлежит конкретному лицу и является его персональной возможностью вести себя соответствующим образом;

3) исполнение его гарантируется и охраняется государством. Субъек­тивное право гражданина, предусматривающее охраняемую государством возможность требовать от другой стороны выполнения определенных дейст­вий, называется правомочием.

Юридическая обязанность представляет собой установленную нормами права необходимость определенного лица вести себя соответствующим обраэом. Выполнение юридической обязанности государство может обеспечить принудительно.

Юридическая обязанность не является действием или поведение граж­данина, на которого эта обязанность возложена, а лишь необходимостью та­кого действия. Если имеет место деятельность, то речь идет о выполнении обязанности.

Юридическая обязанность характеризуется следующими чертами:

1) она закреплена или вытекает из правовой нормы;

2) представляет собой необходимость вести себя определенным обра­зом;

3) предполагает возможность применения государственного принуж­дения;

4) имеет персональное значение и исполняется либо по инициативе уполномоченной стороны, либо в связи с прямым указанием в законе (на­пример, обязанность защищать Родину в случае нападения на нее).

Объекты правоотношений

Объектами правоотношений являются предусмотренные законодатель­ством предметы, вещи, действия и поведение людей, по поводу которых субъекты права вступают в правовые отношения и приобретают соответст­вующие права и обязанности.

Объекты правоотношений не являются частью правоотношений, но тесно с ними связаны. Они делятся на имущественные, культурные, интел­лектуальные и другие.

К имущественным относятся различные материальные ценности вещи и предметы, по поводу которых, в соответствии с законом, у субъектов права возникают права и обязанности.

Объектами культурных, интеллектуальных правоотношений являются, соответственно, культурные и интеллектуальные ценности, с которыми свя­зано возникновение прав и обязанностей у сторон правоотношений.

Под поведением и деятельностью людей, как объектами правоотноше­ний, понимаются указанные в законодательстве различного рода услуги, труд человека, а также его результат. Например, труд учителя, конструктора, транспортного предприятия, о которых есть указание в законе, как об объек­тах правоотношений.

Объектами правоотношений могут быть также закрепленные в законо­дательстве права и свободы граждан, их личная неприкосновенность.

Юридические факты.

Возникновение, изменение и прекращение правоотношений связано с определенными реальными явлениями, которые называются юридическими фактами.

Юридические факты – это указанные в законе конкретные фактические жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, из­менение и прекращение правоотношений.

Право не создает эти факты. Они существуют самостоятельно, нередко независимо от людей. Законодатель лишь выбирает из многих фактов один и связывает с ним наступление определенных юридических последствий. В ре­зультате эти факты становятся юридически значимыми.

Юридические факты имеют важное значение для правового регулиро­вания. От наличия или отсутствия такого факта зависит возникновение или невозникновение правоотношения, субъективных прав и обязанностей сто­рон.

Юридические факты разнообразны. Юридические факты принято классифицировать по различным основаниям.

Так, по характеру юридических последствий юридические факты подразделяются на правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие. Примером правообразующего юридического факта может служить заключе­ние договора, правоизменяющим является внесение изменений в договор, правопрекращающим — выполнение условий договора. При использовании указанной классификации необходимо иметь в виду, что один и тот же юридический факт, например, купля-продажа вещи, одновременно в разных правоотношениях может иметь различные последствия: для продавца – значение правопрекращающего факта, для покупателя – правообразующего.

По волевому признаку классификация юридических фактов является довольно сложной и разветвленной.

Прежде всего, они делятся на собы­тия и действия.

События – это такие юридические факты, наступление кото­рых не зависит от воли и сознания человека, для которого наступают юриди­ческие последствия. К их числу относятся, например, наводнения или земле­трясения, в результате которых погибло застрахованное имущество и возни­кало правоотношение по получению страховой суммы.

Действия – это юридические факты, наступление которых зависит от воли и сознания лица, для которого возникают юридические последствия. Например, заключение сделки.

Юридические факты – действия подразделяются, в свою очередь, на правомерные и неправо­мерные. Причем и у тех, и у других есть последующие ответвления, разновидности.

Правомерные действия это такие юридические факты, которые совер­шены в соответствии с законом и влекут за собой возникновение, изменение или прекращение правоотношения.

В зависимости от целевой направленности воли людей, совершающих те или иные действия, в зависимости от их намерений вызвать своими действиями наступление юридических последствий или не вызывать, правомерные действия принято подразделять на юридические акты и юридические поступки.

Действия, не имеющие цели вызвать правовой результат, например, находка вещи, клада, создание художественного произведения, тем не менее порождают юридические последствия и именуются юридическими поступками.

Действия, направленные специально на достижение юридических последствий принято именовать юридическими актами. Последние делятся на сделки и административные акты.

Сделки – это действия субъектов права, которые совершаются специ­ально с целью вызвать возникновение, изменение или прекращение правоот­ношений. Например, заключение договора купли-продажи, порождает пра­воотношения купли-продажи.

Административные акты имеют ту же цель что и сделки, только носят властный характер. Например, постановление пожарной инспекции о нало­жении штрафа за нарушение правил пожарной безопасности является власт­ным административным актом, выбывающим правоотношение: у одной сто­роны есть право взыскать штраф и обязанность его оплатить – у другой.

Неправомерные действия представляют собой правонарушения, кото­рые могут быть уголовными, гражданскими, административными и другими. В результате их совершения возникают охранительные правоотношения либо отношения юридической ответственности. Например, при невыполнении ус­ловий договора сторона, нарушившая договор, принуждается к выполнению своих обязательств или она может быть привлечена к ответственности.

Юридические факты в зависимости от количества обстоятельств, с ко­торыми закон связывает наступление, изменение или прекращение юридиче­ских последствий делятся на простые и сложные.

Простой юридический факт образуется одним обстоятельством. На­пример, поступление того или иного лица на работу, зачисление в ВУЗ, является простым юридическим фактом. К сложным юридическим фактам относятся, например, совокупность обстоятельств, необходимых для получе­ния пенсии. Так, для возникновения пенсионного правоотношения необхо­димо наличие трудового стажа, достижение пенсионного возраста, подача за­явления о назначении пенсии и решение государственного органа назначить пенсию.

Сложный юридический факт принято называть юридическим составом.

Характеризуя юридические факты далее, следует отметить, что в качестве юридического факта при возникновении, изменении или прекращении правоотношений могут выступать презумпции и фикции.

Презумпция (предположение) – предположение о наличии или отсутствии определенных фактов, основанное на связи между предполагаемыми фактами и фактами наличными и подтвержденное предшествующим опытом.

Существенным признаком презумпций является их предположительный характер. Презумпции – это предположения не достоверные, а вероятные. Однако степень их вероятности очень велика и основывается на связи между предметами и явлениями объективного мира и повторяемости повседневных жизненных процессов. Наблюдая факты и явления при одних и тех же условиях и в одних и тех же ситуациях, человек, основываясь на связи между предметами и явлениями и предшествующем опыте, закономерно предполагает, что при наличии аналогичных условий и ситуаций будут иметь место те же факты и явления.

Презумпции выступают в качестве способа, облегчающего достиже­ние истины. Многие презумпции являются продуктом многовековой практической и мыслительной деятельности. Их использование осво­бождает человека от необходимости повторять вновь те же мыслитель­ные процессы. В этом отношении такие презумпции являются ценным достоянием общественного развития.

Правовые презумпции — разновидность общих презумпций. Они от­ражают обычный порядок связей между предметами и явлениями только в сфере права либо только в связи с правом. Правовые презумпции пря­мо или косвенно закрепляются в нормах права.

Многочисленные правовые презумпции делятся на различные виды.

По факту правового закрепления презумпции бывают фактическими и законными. Фактические презумпции в законе не выражены и поэтому не имеют юридического значения. Однако они учитываются при форми­ровании внутреннего убеждения того лица, которое применяет право. Законные презумпции — предположения, прямо или косвенно закреплен­ные в законодательстве. Таковой, например, была презумпция от­цовства, закрепленная в ст.ст.47, 48 Кодекса о браке и семье Российской Федерации.

По своей сущности презумпции распадаются на две группы: пози­тивные и негативные. Негативные презумпции более всего встречаются в цивилистике. При неисполнении договора (или ненадлежащем испол­нении) презюмируется, по общему правилу, виновность лица, на кото­ром лежала обязанность исполнения. В каком-нибудь другом случае презумпция вины может быть сконструирована на более широкой осно­ве, например, презумпция ненадлежащего надзора в цивилистике. В со­ответствии с ней и там, где она принята, отец и мать отвечают за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми, ремесленники — за дей­ствия своих учеников, лица, давшие поручение,- за причинение вреда, связанного с поведением «порученцев» (ст. 1384 ГК Франции).

Существование презумпций упрощает положение сторон правоот­ношения и роль самого суда, особенно тогда, когда нет нужды в доказывании, поскольку обсуждаемые обстоятельства находятся в пределах ординарной судейской осведомленности. Но каждое национальное пра­во варьирует применение и формулирование презумпций по-своему, по­этому то, что в одной правовой системе считается «неопровержимым», допускается к опровержению — в другой. Точно так же обстоит дело и с распределением бремени доказывания. По общему правилу, презумпция виновности обязанного лица требует, чтобы доказывание невиновности лежало на нем. Но, конечно, зачин доказывания, связанный с содержани­ем искового требования, входит в сферу действий истца. Доказывать не­возможность исполнения будет ответчик, но его опровержение — дело истца. Последнее, впрочем, может быть сочтено излишним, если винов­ность ответчика презюмируется как непреложная: когда, например, на прохожего свалится кирпич, выпавший из вагонетки подрядчика (небрежность), или когда ущерб причинен столкновением поездов.

В уголовных делах особенно известна и наиболее распространена презумпция невиновности (praesumptio bona viri), главным элементом которой по праву считается восходящее к античности общедемократи­ческое правило: «сомнения толкуются в пользу обвиняемого». Сопо­ставляя уголовные и гражданские дела, необходимо отметить, что прежде чем признать обвиняемого виновным, надо, чтобы чистый итог доказательств не оставлял никаких разумных сомнений в его винов­ности, в то время как в гражданском процессе достаточен перевес веро­ятностей. В соответствии с презумпцией невиновности общее бремя до­казывания возлагается на обвинение, и в определенных ситуациях суд вправе принять одно только заявление обвиняемого, что его оправданий не требуется, поскольку не представлено сколько-нибудь обоснованных доказательств виновности. Но как всякое правило, эта презумпция не свободна от исключений и ограничений.

По наипростейшей логике презумпция невиновности, когда она за­креплена в законе, обязывает суд ставить под сомнение результат пред­варительного следствия и, придерживаясь определенной процедуры, пе­репроверять его от начала и до конца. По той же логике, однако, до­пустимы факты и обстоятельства, при наличии которых презумпция не­виновности неприменима. Многие правовые системы отказывают подо­зреваемому в презумпции невиновности, если, например, в принадле­жащем ему хранилище обнаружены: а) секретные документы, к которым он не мог иметь отношений по роду своих занятий; б) наркотики, за­прещенные к торговле и употреблению; в) краденые вещи, если они об­наружены у подозреваемого (обвиняемого), по крайней мере, во второй раз (т.е. по прежней судимости) и т.д. Во всех этих и подобных случаях бремя доказывания лежит на обвиняемом, и это не только не противо­речит принципу презумпции невиновности, но даже подкрепляет его ра­циональной, общественно полезной практикой. Чем меньше ореола во­круг презумпции невиновности, чем больше разумного стремления раз­обраться в ее подлинной сути, тем скорее она победит сомнения, связан­ные с ее применимостью, тем плодотворнее будут наши усилия, направ­ленные на ее разработку.

Следует иметь в виду и так называемые специальные обременения, которые могут лежать на обвиняемом. Так, обвинение, как правило, формулируется, доказывается прокурором, но то обстоятельство, что обвиняемый страдает душевной болезнью, исключающей вменяемость, может быть предметом доказывания самого обвиняемого или его адво­ката.

По сфере действия различаются общеправовые и отраслевые презумп­ции. Отраслевая презумпция действует только в пределах отрасли права. Таково, например, предположение о компетентности вышестоящего го­сударственного органа в вопросах, относящихся к ведению нижестоя­щего (подчиненного) государственного органа. Типичная ситуация — вышестоящий суд принимает к производству дело, подсудное ниже­стоящему суду.

Общеправовые презумпции действуют во всех без исключения от­раслях российского права. Они превратились в, своего рода, общеправо­вые принципы. В российском праве — это презумпция добропорядоч­ности граждан, находящая выражение в уголовном процессе в презумп­ции невиновности обвиняемого, презумпция знания закона, презумпция истинности государственного правового акта.

Презумпции, не требующие доказывания и воспринимающиеся как установленные факты, именуются аксиомами.

Правовая фикция – несуществующее положение, признанное законо­дательством существующим и ставшее в силу этого общеобязательным.

Фикции — это положения заведомо неистинные. Однако они широко используются в различных отраслях знаний. Будучи закрепленной в за­конодательстве, фикция становится правовой (юридической). Применя­лись правовые фикции уже в древних правовых системах. Таковой, в частности, была фикция римского права о признании «по вымыслу» иностранца римским гражданином, если он выступал истцом или ответ­чиком в гражданских сделках.

Фикции были известны и советскому праву. Так, часть 3 ст.21 ГК РСФСР устанавливала: «Днем смерти гражданина, объявленого умер­шим, считается день вступления в законную силу решения суда об объ­явлении его умершим». Является ли истинным положение о том, что днем смерти гражданина считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим? Нет, конечно, ибо оно не со­ответствует действительности. Более того, можно с уверенностью ска­зать, что оно даже не вероятно. И если иногда может совпасть день вступления решения суда в законную силу с днем действительности смерти гражданина, то это будет совершенно случайное совпадение. Следовательно, в норме устанавливается положение, которое заведомо лишено истинности, т.е. признается существующим то, чего на самом деле не существует.

Гражданская правоспособность— способность иметь гражданские права и нести обязанности (ст. 17 ГК РФ). Она признается в равной мере за всеми гражданами с момента рождения и до смерти.

Гражданская правоспособность есть формальное закрепление возможности, допустимости определенного поведения. Но это не означает полной невозможности ограничения самой правоспособности. В качестве мер, ограничивающих правоспособность, могут выступать уголовные и административные наказания. Например, наказание в виде лишения свободы существенно ограничивает такой аспект правоспособности, как право избирать место жительства. Все люди правоспособны, но не в равной мере. Объем их правоспособности обусловлен возрастом, умственным, нравственным, психическим здоровьем. Не все правоспособные люди оказываются дееспособными.

Гражданская дееспособность— способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Как и правоспособность, дееспособность нельзя ограничить механически. Объем

дееспособности зависит не от воли лица, а от его возраста и состояния здоровья. ГК РФ предусматривает следующие виды дееспособности: дееспособность малолетних (с 6 до 14 лет); дееспособность несовершеннолетних (с 14 до 18 лет), дееспособность в полном объеме при достижении совершеннолетия и в других случаях.

· Дееспособность малолетних в возрасте с 6 до 14 лет включает в себя: право самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения и государственной регистрации, а также сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. В остальных случаях ответственность за указанных лиц несут родители или лица, их заменяющие.

· Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет выражается в праве самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей, попечителя распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами; осуществлять авторские права; вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; совершать сделки, входящие в объем дееспособности малолетних; по достижении 16 лет быть членами кооперативов. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность по сделкам, совершенным ими.

· Полностью дееспособными являются лица, достигшие совершеннолетия, т.е. 18 лет. Однако в ряде случаев дееспособность в полном объеме наступает до достижения 18 лет. Прежде всего при вступлении в брак в возрасте до 18 лет. Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 18 лет. При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом. Кроме того, несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей, попечителя занимается предпринимательской деятельностью.

Признание человека недееспособным и ограничение его дееспособности — серьезное вторжение в сферу правового статуса личности, поэтому оно допускается только в случаях, предусмотренных законом. Недееспособным может быть признан гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими. Над ним устанавливается опека.

Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности, над, ним устанавливается попечительство. Однако, если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или ограниченно дееспособным, отпали, суд признает лицо дееспособным или отменяет ограничение дееспособности.

Особыми случаями прекращения дееспособности являются признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление его умершим.

Гражданская деликтоспособность –способность индивида нести юридическую ответственность за совершенное противоправное действие

В уголовном праве с 14 лет

В административном с 16

В гражданском с 14

Участниками правоотношений являются субъекты права, под которыми понимаются люди и их объединения, выступающие в качестве носителей предусмотренных законом прав и обязанностей. Круг субъектов права зависит в конечном счете от воли государства.

Понятия «субъекты права» и «субъекты правоотношений» в принципе равнозначны, хотя в литературе на этот счет делаются определенные оговорки. Во-первых, конкретный гражданин как постоянный субъект права не может быть одновременно участником всех правоотношений; во-вторых, новорожденные, малолетние дети, душевнобольные лица, будучи субъектами права, не являются субъектами большинства правоотношений; в-третьих, правоотношения – не единственная форма реализации права. Эти различия, конечно, необходимо иметь в виду.

Из истории мы знаем, что далеко не все люди в прошлом признавались субъектами права, например рабы, которые могли быть лишь объектами права (предметом купли-продажи). В римском праве раб рассматривался как «говорящее орудие», предмет, вещь. Впрочем, там не было равенства и среди свободных,

При феодализме крепостные крестьяне тоже не были полноправными гражданами, а стало быть, и полноценными субъектами права. Они были существенно ограничены в правах. Феодальное право было правом привилегий, оно четко проводило градацию людей в зависимости от социального происхождения, званий, сословий и т.д. В современных цивилизованных странах эти дискриминации устранены. В Международном пакте о гражданских и политических правах (1966) записано: «Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности» (ст. 16). Данное положение закреплено также во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. (ст. 6).

В любом правоотношении должно быть не менее двух субъектов (простое правоотношение), поскольку отдельный индивид, как уже говорилось, не может находиться в каком-либо общественном отношении, в том числе правовом, с самим собой. Но в правоотношении возможно несколько или даже неограниченное число субъектов (сложное
правоотношение). Правда, с юридической точки зрения в таких правоотношениях, т.е. с множеством субъектов, легко просматриваются две противостоящие стороны – управомоченная и правообязанная.

Нелишне заметить, что субъектом правоотношения может быть только человек или общность людей. Между тем в дореволюционной юридической литературе (Л. Петражицкий), допускалась мысль, что в качестве участников правовых отношений могут выступать животные, например, лошадь, домашняя собака, от которых их хозяин может требовать послушания и выполнения определенных функций. В свою очередь, животные «вправе притязать» на должное обращение с ними. Однако в настоящее время подобный взгляд никем из отечественных правоведов не разделяется, хотя существуют юридические нормы, определяющие отношение человека к животным (порядок содержания, выгула, прививок и т.д.).

Впрочем, в США, как сообщает печать, животные иногда все же выступают в качестве «субъектов права», «участников» судебных процессов, становятся «наследниками» и т.д. История знает и более курьезные случаи. Так, в 1593 г. в России (в Угличе) был наказан кнутом и сослан в Сибирь церковный колокол, в который звонили в связи с убийством царевича Дмитрия. Выходит, «виновными» могут быть не только животные, но и неодушевленные предметы.
Виды субъектов права. Субъекты права подразделяются прежде всего на индивидуальные (физические лица) и коллективные (юридические лица).

К индивидуальным относятся:

• граждане Российской Федерации;

• иностранцы;

• лица без гражданства (апатриды);

• лица с двойным гражданством (бипатриды).

Институт гражданства регулируется ст. 62 Конституции РФ. Отметим, кстати, что проблема двойного гражданства приобрела сегодня особую остроту в связи с образованием СНГ, в результате чего 25 млн русскоязычного населения помимо своей воли оказались «за рубежом». С другой стороны, на территории РФ в настоящее время находится свыше полумиллиона иностранных граждан из ближнего и дальнего зарубежья. Среди них много беженцев, статус которых четко не определен.

Иностранные граждане ограничены в некоторых правах. В частности, они не могут избирать и быть избранными в органы государственной власти, служить в Вооруженных Силах, занимать определенные должности, например быть капитанами судов, и т.д. В остальном им гарантированы все гражданские права. Они несут также соответствующие обязанности. Есть Закон о правовом положении иностранцев от 24 июня 1981 г., который различает постоянно и временно проживающих на нашей территории иностранцев. Правовой статус их различен.

Коллективные субъекты права имеют более обширную классификацию. Они делятся на следующие виды:

  1. Само государство.
  2. Государственные органы и учреждения.
  3. Общественные объединения.
  4. Административно-территориальные единицы.
  5. Субъекты Российской Федерации.
  6. Религиозные организации (ст. 117 ГК РФ).
  7. Промышленные предприятия.
  8. Иностранные фирмы.
  9. Специальные субъекты (юридические лица).

По нашему законодательству, далеко не все организации и учреждения могут выступать в качестве юридических лиц, а только те, которые отвечают определенным условиям. Признаки юридического лица сформулированы в статье 48 ГК. Это: 1) имущественная обособленность; 2) способность от своего имени приобретать соответствующие права и нести обязанности; 3) быть истцом и ответчиком в суде. Само понятие юридического лица имеет значение главным образом в гражданском праве, т.е. в имущественных, обязательственных отношениях.
Следует иметь в виду, что не всякий коллектив людей может выступать вообще субъектом права. Например, семья или, скажем, учебные группы, курсы, кафедры, производственные бригады и другие общности не обладают этим качеством. Субъектами права являются лишь более или менее значительные, устойчивые, постоянные образования, которые характеризуются единством воли и цели, а также определенной внутренней организацией. Это не случайные и не временные соединения граждан или каких-то структур.

Правоспособность и дееспособность субъектов права. Под правоспособностью понимается признаваемая государством общая (абстрактная) возможность иметь предусмотренные законом права и обязанности, способность быть их носителем. Подчеркнем – не фактическое правообладание, а только постулируемая заранее возможность или способность к этому. Правоспособностью в равной мере обладают все граждане без исключения, она возникает в момент их рождения и прекращается со смертью.

В современном цивилизованном обществе нет и не может быть людей, не наделенных общей правоспособностью. Это важнейшая предпосылка и неотъемлемый элемент политико-юридического и социального статуса личности. Правоспособность – не естественное, а общественно-правовое качество субъектов, носящее абсолютный, универсальный характер. Оно вытекает из международных пактов о правах человека, принципов гуманизма, свободы, справедливости. Обязанность каждого государства – должным образом гарантировать и защищать это качество.

Главное в правоспособности – не права, а принципиальная возможность или способность иметь их. А это очень важно, ибо, как мы знаем, в истории далеко не все и не всегда наделялись такой возможностью (например, рабы) или наделялись лишь отчасти (крепостные). И это официально, «по закону».

Впервые понятие правоспособности было сформулировано и введено в практику буржуазными кодексами XIX в. (французский Гражданский кодекс 1804 г., германское Гражданское уложение 1896 г.). К тому времени категорией правоспособности пользовалось и английское гражданское право. Как видим, рассматриваемый институт обязан своим происхождением гражданскому законодательству, однако в последующем он приобрел более широкое значение.
«Безжалостное неравенство, существующее в реальной жизни, – указывалось в одной из работ того времени, – получает в праве некоторое смягчение, когда, например, все люди объявляются правоспособными – больные и здоровые, старые и малые, бедные и богатые, знатные и незнатные»2. Это был шаг к установлению элементарной юридической справедливости, устранению социальной дискриминации.

Но правоспособность сама по себе никакого реального блага не дает. Это только «право на право», т.е. право иметь право, а уж последнее открывает путь к обладанию тем или иным благом, совершению определенных действий, предъявлению притязаний. Нельзя на основе одной лишь правоспособности чего-либо требовать, кроме как признания равноправным членом общества.

Отличие правоспособности от субъективного права состоит в том, что она:

• неотделима от личности, нельзя человека лишить правоспособности, «отобрать», «отнять» ее у него или ограничить;

• не зависит от пола, возраста, профессии, национальности, места жительства, имущественного положения и иных жизненных обстоятельств;

• непередаваема, ее нельзя делегировать другим;

• по отношению к субъективному праву она первична, исходна, играет роль предпосылки;

• субъективное право конкретно, а правоспособность абстрактна.

В понятии правоспособности существо заключается не в «праве», а в «способности». Правоспособность нельзя рассматривать как суммарное выражение прав и обязанностей, носителем которых может быть данное лицо, потому что такое суммарное выражение дано в самом законе. В этом смысле правоспособность, по меткому выражению Е.А. Флейшиц, бланкетна.

Не имеет решающего значения то обстоятельство, что возможность обладать теми или иными конкретными правами появляется у гражданина не сразу, не со дня рождения, а позднее, по достижении определенного возраста или при наступлении других условий. Различие в наступлении прав во времени не меняет сущности правоспособности. Равенство правоспособности не означает, что ее объем прав у всех одинаков.
Всеобщность правоспособности заключается в том, что государственная власть с самого начала заранее наделяет всех своих граждан одним общим свойством – юридической способностью быть носителями соответствующих прав и обязанностей, из числа предусмотренных законом. Л то, что фактическая возможность обладания теми или иными правами в силу разных причин наступает в разное время, не делает правоспособность различной. Из этого исходит и международное право.

Однако, будучи категорией универсальной, правоспособность проявляет себя в различных отраслях права по-разному. Даже значение, роль се в соответствующих сферах правового регулирования неодинаковы. Отсюда и возникают нередко сомнения и споры относительно всеобщего характера правоспособности.

Разумеется, то или иное лицо не может быть носителем всех существующих прав одновременно. Однако способность к этому не подвергается никакому сомнению. При наличии соответствующих условий каждый может стать обладателем любых допускаемых законом прав. Если данный гражданин в данное время имеет права, которыми не обладает другой, то это не значит, что у них разная правоспособность. Правоспособность их одинакова, круг прав и обязанностей различный.
При этом нет ничего противоречивого в том, что лицо, имея правоспособность, обладает также по закону рядом общих постоянных прав, являющихся его субъективными правами. Было бы ошибкой считать, что в данном случае правоспособность не нужна. Она не лишняя и когда речь идет о естественных, неотчуждаемых правах граждан, присущих им от рождения.
Подчеркнем еще раз, правоспособность – не сумма каких-то прав, не количественное их выражение, а непременное и постоянное гражданское состояние личности, элемент ее правового статуса, предпосылка к правообладанию. Сам термин «правоспособность» весьма точно передает смысл этого понятия.

Правоспособность существует там, где есть вообще правовое регулирование, правовая среда. Это качество неизменяемо, его нельзя сделать больше или меньше. Невозможно признать кого-либо неправоспособным, а только недееспособным. Раз субъект наделен правоспособностью, то в полном объеме и до конца своих дней, а не временно.

Каждое лицо рождается способным к правообладанию, может и должно иметь необходимые ему нрава, признанные мировым сообществом и юридическими системами национальных государств (право па жизнь, свободу, здоровье, честь, достоинство, безопасность и т.д.). Эта способность (возможность) никем и ни при каких обстоятельствах не может быть прекращена, «аннулирована». Она признается априори как безусловная и бесспорная аксиома – нечто само собой разумеющееся. Любой гражданин, в том числе несовершеннолетний, твердо знает, что он является правоспособным и, следовательно, может стать носителем (сейчас или в будущем) соответствующих прав и свобод.

Главное здесь – не смешивать способность к правообладаниго с самим обладанием. «Правоспособность, – писал Н.М. Коркунов, – означает только то, что либо может иметь известные права, но это еще не значит, что оно ими действительно обладает. Каждый способен иметь право собственности на имущество, но отсюда вовсе не следует, что уже имеет его.
Различают общую, отраслевую и специальную правоспособность.

Общая представляет собой принципиальную возможность лица иметь любые права и обязанности из числа предусмотренных действующим законодательством, хотя фактическое обладание теми или иными правами может наступить, как уже говорилось, лишь при известных условиях. В нашем законодательстве нет определения общей правоспособности, а только гражданской. Но в науке, в общей теории права, оно сложилось.
Отраслевая правоспособность дает возможность приобретать права в тех или иных отраслях права. Именно поэтому она и называется отраслевой. Например, брачная, трудовая, избирательная.

Специальная (должностная, профессиональная) правоспособность – это такая правоспособность, при которой требуются специальные познания или талант. К примеру, судьи, врача, ученого, артиста, музыканта и т.д.
Правоспособность организаций, юридических лиц также является специальной, она определяется целями и задачами их деятельности, зафиксированными в соответствующих уставах и положениях. Возникает в момент создания той или иной организации и прекращается вместе с ее ликвидацией.

Под дееспособностью понимается не только возможность субъекта иметь права и обязанности, но и способность осуществлять их своими личными действиями, отвечать за последствия, быть участником правовых отношений. Дееспособность зависит от возраста и психического состояния лица, в то время как правоспособность не зависит от указанных обстоятельств. Дееспособность в полном объеме наступает с момента совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста.
Если правоспособность сопутствует индивиду на протяжении всей его жизни, то дееспособность – лишь с определенного возраста. Дееспособностью не обладают малолетние дети до 14 лет и душевнобольные лица, которые могут иметь известные права, по не могут их осуществлять. За них выступают их законные представители – родители, опекуны, попечители. Человек должен обладать способностью управлять собой, отдавать отчет своим поступкам, иначе он – недееспособен.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать необходимые гражданские сделки только с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей. Однако они вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, осуществлять авторские и изобретательские права, вносить вклады в кредитные учреждения (ст. 26 ГК РФ).

Уголовная ответственность у подростков за совершенные ими умышленные преступления наступает с 14 лет. Дееспособность бывает
полная, частичная и ограниченная. Полная, как уже говорилось, наступает с совершеннолетием, частичная – с 14 лет, а ограниченная – когда лицо ограничивается в дееспособности по суду (хронические алкоголики, наркоманы).

Новый Гражданский кодекс ввел понятие эмансипации (ст. 27). В данной новелле говорится, что несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей занимается предпринимательской деятельностью.

Эмансипация производится по решению органа опеки и попечительства – с согласия обоих родителей, усыновителей либо при отсутствии такого согласия – по решению суда.
Родители, усыновители и попечители не несут ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда.

Правосубъектность представляет собой правоспособность и дееспособность вместе взятые, т.е. праводееспособность. Это объединительное понятие отражает те ситуации, когда правоспособность и дееспособность неразделимы во времени, органически сливаются воедино, например, у организаций или взрослых лиц, когда они одновременно и правоспособны, и дееспособны. Не существует правоспособных, но недееспособных коллективных субъектов. На них разграничение указанных свойств не распространяется.
Многие права граждан носят непередаваемый характер, их не может осуществить за недееспособного другое лицо (например, вступить в брак, получить образование, заключить трудовой договор и т.д.). В отличие от имущественных прав их должен реализовывать сам обладатель.

С этой точки зрения все права можно подразделить на требующие личного участия при их осуществлении и не требующие. В первом случае, т.е. в большинстве отраслей права, разделение правоспособности и дееспособности лишено практического смысла; во втором, т.е. в сфере действия гражданского права, оно оправданно и необходимо,
Немыслимо положение, когда субъект обладал бы, к примеру, брачной, трудовой, избирательной правоспособностью, но был бы лишен аналогичной дееспособности. Здесь оба эти качества выступают как единое целое. Напротив, в имущественных правоотношениях кредитор может взыскать причитающийся ему долг не обязательно лично, равно как и что-то купить, продать, исполнить обязательство, совершить ту или иную сделку. Здесь правоспособность и дееспособность могут не совпадать в одном лице.

Правосубъектность – собирательная категория.

Она включает в себя четыре элемента:

• правоспособность;

• дееспособность;

• деликтоспособность, т.е. способность отвечать за гражданские правонарушения (деликты);

• вменяемость – условие уголовной ответственности. Хотя последние два слагаемых охватываются в конечном счете вторым, такое расчленение понятия в литературе проводится и оно может способствовать более глубокому его уяснению.

В целом Правосубъектность является одной из обязательных юридических предпосылок правоотношений. Правосубъектность – это возможность или способность лица быть субъектом права со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Субъектами гражданских правоотношенийявляются их участники, наделенные правоспособностью и дееспособностью. Выделяют следующие виды субъектов гражданских правоотношений: физические лица (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства), юридические лица (коммерческие и некоммерческие) и публичные образования (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования).

Все субъекты гражданских правоотношений обладают гражданской правоспособностью и гражданской дееспособностью.

Правоспособность это способность лица иметь субъективные гражданские права и нести субъективные гражданские обязанности, то есть способность быть субъектом гражданских правоотношений.

Гражданская дееспособность – это способность лица своими действиями приобретать и осуществлять субъективные гражданские права, создавать для себя субъективные гражданские обязанности и исполнять их. Все субъекты гражданских правоотношений обладают правоспособностью, однако не все из них обладают дееспособностью. Разница между правоспособностью и дееспособностью состоит в том, что правоспособность представляет собой потенциальную возможность участия в правоотношениях, дееспособность же предполагает наличие возможностей для реализации прав и обязанностей. Дееспособность производна от правоспособности.

Физическим лицом (гражданином)признается любой человек независимо от возраста, пола, вероисповедания, национальной и расовой принадлежности, а также иных характеристик. Физические лица (граждане) разделяются на граждан России, граждан иностранных государств (иностранцев) и лиц без гражданства (апатридов). Физическое лицо (гражданин) выступает в гражданских правоотношениях под своим именем, состоящем из фамилии, собственного имени и отчества (иногда только из фамилии и собственного имени), а также, в указанных в законе случаях, под псевдонимом.

Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения и заканчивается с его смертью, она неотчуждаема и может быть ограничена лишь согласно закону (пункт 1 статьи 22 ГК РФ).

Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица -самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые, не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные права (статья 18 ГК Российской Федерации).

Дееспособность граждан имеет особый характер, а ее степень ставится в зависимость от возраста гражданина. Малолетние дети, не достигшие шестилетнего возраста,не обладают гражданской дееспособностью, все сделки от их имени осуществляют их родители, усыновители или опекуны. Малолетние дети в возрасте от шести до четырнадцати лет также недееспособны, однако их недееспособность носит частичный характер, поскольку они наделены правом самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. Все иные сделки от имени малолетних могут совершать только их родители, усыновители или опекуны, которые также несут имущественную ответственность по сделкам малолетних (статья 28 ГК Российской Федерации).

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет обладают частичной дееспособностью, поскольку могут самостоятельно совершать все сделки, на которые управомочены малолетние, а также распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние вправе быть членами кооперативов (статья 26 ГК Российской Федерации). По достижении восемнадцатилетнего возраста гражданин обретает полную дееспособность. Возможность обретения полной дееспособности до достижения восемнадцати лет предусмотрена при вступлении лица в брак (пункт 2 статьи 21 ГК Российской Федерации) или путем эмансипации, то есть признания лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, полностью дееспособным (статья 27 ГК Российской Федерации).

Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан недееспособным по решению суда. Над гражданином, признанным недееспособным,устанавливается опека, и опекун совершает от его имени все сделки и несет гражданско-правовую ответственность за совершение этих сделок и за причинение этим гражданином вреда (статьи 29 и 1076 ГК Российской Федерации).

Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности. Над гражданином, ограниченным в дееспособности,устанавливается попечительство. Гражданин, ограниченный в дееспособности, вправе самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки. Совершать все иные сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы он может только с согласия попечителя. Гражданско-правовую ответственность по сделкам и за причинение вреда гражданин, ограниченный в дееспособности, несет самостоятельно (статья 30 ГК Российской Федерации).

Гражданин, о месте пребывания которого нет сведений в месте его жительства в течение года, может быть признан судом безвестно отсутствующим по заявлению заинтересованных лиц. Правовыми последствиями признания лица безвестно отсутствующим являются передача его имущества в доверительное управление и упрощенный порядок расторжения брака для его супруга. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет свое решение.

Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Правовыми последствиями объявления гражданина умершим являются прекращение всех его личных прав и обязанностей, а также открытие наследства.

Полностью дееспособный гражданин может заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также заниматься предпринимательской деятельностью совместно с другими гражданами или организациями.

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание (статья 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Юридическое лицо — организация, созданная и зарегистрированная в порядке, установленном действующим законодательством, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести юридические обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.

Порядок государственной регистрации юридических лиц определён Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Традиционно выделяют 4 признака юридического лица:

· имущественная самостоятельность,

· организационное единство (то есть имеющих свою структуру, а иногда и филиалы и представительства),

· самостоятельная имущественная ответственность по обязательствам,

· выступление в гражданском обороте и в суде от своего имени.

В соответствии ст. 55 Гражданского кодекса РФ представительствомявляется обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

Филиаломявляется обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. Филиал осуществляет более широкий перечень функций, чем представительство.

Добавить комментарий