Уголовное право основы

Основы уголовного права

Уголовное право — отрасль права, определяющая основания, принципы и условия уголовной ответственности, цели наказания, виды преступлений и наказания, назначаемые за их совершение.

Основным нормативным актом, регулирующим уголовное право, является УК РФ.

В российском уголовном праве определение понятия преступления содержится в ч. 1 ст. 14 УК РФ. Согласно данной норме преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное данным Кодексом под угрозой наказания. Преступление характеризуется определенными существенными признаками, отличающими его от других видов правонарушений. Такими признаками являются уголовная противоправность, общественная опасность, виновность и уголовная наказуемость.

Преступления небольшой тяжести — это преступления (умышленные или неосторожные), за которые может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком не более двух лет или наказание, не связанное с лишением свободы.

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, превышает два года лишения свободы.

Тяжкими преступлениями являются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы.

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы па срок свыше 10 лет или более строгое наказание.

Каждое преступление характеризуется совокупностью признаков, характеризующих данное общественно опасное деяние как преступное. Данная совокупность называется составом преступления.

Любой состав преступления состоит из четырех групп признаков:

  • 1) объект преступления;
  • 2) объективная сторона преступления;
  • 3) субъект преступления;
  • 4) субъективная сторона преступления.

Объект преступления — это охраняемые уголовным законом общественные отношения, на которые направлено общественно опасное деяние и которым причиняется вред либо создается реальная угроза причинения вреда. Объект преступления следует отличать от предмета преступления. Предметом преступления выступают материальные предметы, на которые непосредственно воздействует преступник и в связи с которыми или по поводу которых совершается преступление. В качестве предмета преступления могут выступать деньги и иные ценности, товары, вещи и т.п.

Объективная сторона преступления — совокупность предусмотренных законом признаков, характеризующих внешнюю сторону преступного деяния. Содержание объективной стороны преступления включает в себя следующие признаки:

  • а) действие или бездействие, посягающие на тот или иной объект;
  • б) общественно опасные последствия;
  • в) причинная связь между действием (бездействием) и наступившими последствиями;
  • г) способ, место, время, обстановка, средства и орудия совершения преступления.

В российском законодательстве указывается на два вида деяния — действие и бездействие. Большинство преступлений осуществляется путем действия. Например, хищения всегда совершаются путем активных действий. Отдельные общественно опасные деяния предполагают лишь пассивную форму поведения — бездействие (например, халатность (ст. 293 УК РФ) — неисполнение должностных обязанностей, повлекшее ущерб). Некоторые преступления могут быть совершены путем как действия, так и бездействия (например, злоупотребление должностными полномочиями — ст. 285 УК РФ).

Субъективная сторона — это психическое отношение лица, к совершаемому им преступлению, которое характеризуется конкретной формой вины, мотивом, целью, эмоциями. Общественно опасное действие или бездействие только тогда может быть признано преступлением, когда оно совершено при определенном психическом отношении лица к своему деянию, т.е. при наличии вины в форме умысла или неосторожности.

Наиболее распространенной формой вины является умысел. Из каждых десяти преступлений около девяти совершаются умышленно. В соответствии с ч. 1 ст. 25 УК РФ преступление признается совершенным умышленно, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления (прямой умысел) либо лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично (косвенный умысел).

Неосторожные преступления считаются менее опасными по сравнению с аналогичными умышленными преступлениями. Тем не менее они объективно представляют значительную опасность, особенно в связи с развитием прогрессивных технологий, увеличением потока транспортных средств, использованием новых источников энергии и т.д. Совершение неосторожных преступлений объясняется главным образом недисциплинированностью, беспечностью некоторых лиц, их пренебрежительным отношением к выполнению своих профессиональных и иных обязанностей, невнимательным отношением к жизни и здоровью окружающих.

Уголовный кодекс РФ выделяет две формы неосторожности: легкомыслие и небрежность. В соответствии с ч. 2 ст. 26 УК РФ преступление считается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало па предотвращение этих последствий. Например, водитель автомашины превысил скорость, не справился с управлением, врезался в препятствие, в результате чего пассажир получил тяжкое увечье. В данном случае водитель предвидел возможность аварии, но, рассчитывая на свое умение, полагал ее избежать. В результате он подлежит ответственности за неосторожное причинение вредных последствий (ст. 264 УК РФ).

В свою очередь небрежность (ч. 3 ст. 26 УК РФ) имеет место, когда лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. Чаще всего небрежность имеет место при преступных нарушениях различных специальных правил (например, правил охраны труда, эксплуатации транспортных средств), халатности.

Субъект преступления — это лицо, способное нести уголовную ответственность в случае совершения им умышленно или по неосторожности общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом. Признаками субъекта являются возраст и вменяемость. Общий возраст наступления уголовной ответственности составляет 16 лет, однако за некоторые преступления, прямо указанные в УК РФ, уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Вменяемость предполагает способность человека осознавать свои действия и руководить ими. Невменяемый не может нести уголовную ответственность за свои опасные для общества поступки потому, что в них не участвовали его сознание и воля. Применение наказания к невменяемым было бы несправедливым и нецелесообразным, поскольку по отношению к ним недостижимы цели уголовного наказания — исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. К лицам, совершившим преступление в состоянии невменяемости, по решению суда могут быть применены меры медицинского характера.

В некоторых случаях уголовная ответственность устанавливается нормой Особенной части УК РФ лишь для лиц, обладающих дополнительными признаками. Например, за получение взятки (ст. 290 УК РФ) может отвечать только должностное лицо, а за растрату — только материально ответственное лицо, которому вверены материальные ценности. Эти специальные признаки характеризуют субъекта конкретного состава преступления. Таких лиц принято называть специальным субъектом.

Процесс реализации возникшего у лица намерения совершить преступление проходит через ряд стадий.

Приготовлением к преступлению признаются любые способы умышленного создания виновным условий для совершения преступления (поиск соучастников, подготовка орудий преступлений, разработка плана преступления и т.д.).

Покушением на преступление считаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от виновного обстоятельствам. Оконченное преступление имеет место в тех случаях, когда в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного статьей Особенной части УК РФ.

При этом, если лицо прекратит приготовление к преступлению либо действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение преступления (в случае когда лицо осознавало возможность доведения преступления до конца,), его действия именуются добровольным отказом и не влекут уголовной ответственности (за исключением случаев, когда в совершенных действиях уже имеются признаки иного состава преступления).

Совершение преступления совместными действиями двух или более лиц называется соучастием в преступлении. В ст. 32 УК РФ соучастие определяется как умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Совместное совершение преступления представляет по сравнению с иными случаями повышенную общественную опасность. Это обусловлено тем, что несколько человек, как правило, способны причинить больший вред.

В ст. 35 УК РФ названы четыре формы соучастия:

  • 1) группа лиц без предварительного сговора;
  • 2) группа лиц с предварительным сговором;
  • 3) организованная группа;
  • 4) преступное сообщество (преступная организация).

Уголовный закон выделяет несколько категорий соучастников в зависимости от их роли в совершении преступления. К ним относятся исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник.

ЛЕКЦИЯ 1

Тема: Уголовно-процессуальное право

  1. Понятие, значение, признаки и задачи УПП.

  2. Соотношение УПП с другими отраслями права.

  3. Наука уголовного процесса: предмет, метод, задачи.

  4. Уголовно-процессуальные нормы.

  5. Источники УПП. Общая характеристика УПК РФ.

  6. Действие УПЗ в пространстве, во времени и по кругу лиц.

  7. Принципы уг/пр.

  8. Уголовное преследование.

Уголовное судопроизводство представляет собой вид государственной деятельности, которая осуществляется компетентными государственными органами (судом, прокурором, органами расследования) с целью защиты граждан, общества и государства от преступных посягательств.

Для уг/пр характерны следующие признаки:

  1. Процессуальная деятельность протекает в рамках закона УПК

  2. Уг/пр деятельность осуществляется только определеенным кругом лиц

  3. Уг/пр всегда определен временными рамками

В соответсвии со ст. 6 УПК можно выделить следующие задачи (назначение уг/пр):

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

2. Соотношение с другими отраслями.

Ближе всего к уголовному процессу стоит уголовное право, которое устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, определяет деяния, являющиеся преступлениями, устанавливает виды наказаний и иные меры, назначаемые за совершение преступлений. Уголовно-процессуальное право дает те юридические формы, в которых решается вопрос об уголовной ответственности за совершение преступлений. Таким образом, уголовно-процессуальное право создает формы применения норм материального уголовного права.

Уголовно-процессуального и гражданского процессуального права. Сходство в ряде их общих начал: независимости суда, равноправия сторон, гласности, устности, непосредственности исследования доказательств, оценки доказательств по внутреннему убеждению.

Различия:

1. Предмет правового регулирования. Гражданский процесс направлен на установление гражданско–правовых отношений, то есть имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, основанных, в частности, на автономии воли их участников.

2. Метод: ГГП-диспозитивный; УПП-императивный.

Уголовный процесс граничит с административно-процессуальным законодательством в той его части, в которой оно регулирует производство по делам об административных правонарушениях. Формы этого административного производства во многом напоминают уголовно-процессуальные, отличаясь от них упрощенностью и ускоренностью. Рассмотрение дел об административных правонарушениях, также как и уголовный процесс, производится на сходных принципах. Общее в том, что в обоих случаях речь идет о производстве по делам о публичных правонарушениях.

Административные правонарушения отличаются от уголовных преступлений, с которыми они иногда имеют общий объект посягательства, лишь малозначительностью.

Уголовный процесс тесно связан с особой научной дисциплиной – криминалистикой, изучающей методику, тактику и технику расследования преступлений и вырабатывающей на этой основе соответствующие практические рекомендации. Часть из них закреплена в уголовно-процессуальном законе, в основном в виде некоторых правил производства следственных действий. Таким образом, уголовно-процессуальное право, отчасти, есть криминалистика, возведенная в закон.

3.Наука уголовного процесса, ее предмет, методы, система, задачи.

С понятием уголовного процесса тесно связано понятие науки, изучающей соответствующую отрасль права. Эти понятия нельзя путать. В отличие от уголовно-процессуального права наука уголовного процесса, как и правовая наука в целом, ничего не предписывает, не дозволяет и не запрещает; она изучает, исследует соответствующие правовые явления.

Предметом науки уголовного процесса являются:

– сущность и назначение уголовного процесса, принципы его организации и осуществления;

– содержание основных понятий уголовного процесса;

– правовое положение в производстве по уголовным делам суда (судьи), прокурора, следователя, органа дознания, дознавателя, а также иных участников процесса, на которых распространяется деятельность этих лиц и органов;

– нормы действующего уголовно-процессуального права, регулирующие деятельность по возбуждению, расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел;

– сама уголовно-процессуальная деятельность, т.е. содержание процессуальных действий, условия, основания, порядок и последовательность производства как каждого процессуального действия, так и всего процесса с момента его начала и до конца;

– уголовно-процессуальные отношения, возникающие между органом дознания, дознавателем, следователем, прокурором, судом (судьей) и другими участниками уголовного процесса;

– история развития российского уголовно-процессуального законодательства, отдельных его институтов и норм;

– изучение уголовного процесса зарубежных стран.

Методом науки уголовного процесса, прежде всего, является диалектика как общий для всех отраслей знания способ познания объективной действительности. Этот метод обусловил изучение уголовного процесса в его историческом развитии в неразрывной связи с конкретными условиями действительности, с развитием государства и права. Главное внимание при этом уделяется исследованию состояния организации и осуществления деятельности по раскрытию преступлений, изобличению и наказанию виновных в их совершении лиц. Такой подход к изучению проблем уголовного процесса способствует максимальному раскрытию закономерностей его развития, своевременному обнаружению и закреплению всего нового, прогрессивного, устранению отрицательного, противоречивого. Тем самым наука уголовного процесса содействует совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и практики его применения.

Наука уголовного процесса пользуется также специальными методами изучения правовых явлений: конкретно-социологическим (например, при изучении и обобщении следственно-судебной практики), методом сравнительного правоведения (при изучении уголовного процесса зарубежных государств) и др.

Задачами науки уголовного процесса:

  1. Содействие укреплению прав личности и их гарантий в уголовном судопроизводстве;

  2. Совершенствованию норм уголовно-процессуального права, развитию демократических основ правосудия.

  3. Оказывать помощь практике в совершенствовании достижений, в устранении ошибок и недостатков.

  1. Уголовно-процессуальные нормы.

Уголовно-процессуальная норма – это общеобязательное правило о должном или допускаемом поведении участников уголовного процесса.

Структура уг/пр нормы:

  • гипотеза –условие, при наличии которого применяется норма

  • диспозиция –сущность содержащегося в норме правила поведения

  • санкция – мера воздействия, возлагаемая на лицо, не исполнившее правило поведения, закрепленное в диспозиции

Виды:

  • управомочивающие -наделяющие участников уголовного процесса правами, использование которых зависит от их усмотрения

  • обязывающие – предусматривающие определенный вид поведения

  • запрещающие – устанавливающие в виде прямого запрета обязанность воздержаться от совершения определенных действий

Соотношение нормы уголовно-процессуального права и статьи (части статьи) уголовно-процессуального закона:

  • — норма права и статья закона могут быть тождественны

  • -норма права может содержаться в нескольких статьях закона

  • -несколько норм права может содержаться в одной статье закона

5.Источники уголовно-процессуального права.

Источники уголовно-процессуального права — совокупность правовых актов, содержащих нормы уголовно-процессуального регулирования.

Виды источников:

1. Конституция РФ — обладает высшей юридической силой на всей территории Российской Федерации, и никакие правовые акты не должны противоречить ее положениям. Нормы уголовного процессуального права закреплены в ст. 47—55 Конституции РФ. Это презумпция невиновности, право задержанного, заключенного под стражу, обвиняемого в совершении преступления пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения, право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей и т.д.;

2. международные акты — общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ как составная часть ее правовой системы (п. 4 ст. 15 Конституции РФ);

3. нормы уголовно-процессуального права — содержатся в международных актах (Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции о выдаче 1957 г.), договорах о правовой помощи, разрешающих вопросы 6 сотрудничестве правоохранительных органов при расследовании преступлений;

4. УПК РФ — основной источник уголовно-процессуального права, принятый высшим законодательным органом государственной власти и содержащий правовые нормы, регламентирующие деятельность лиц в области производства по уголовным делам;

5. федеральные законы — действуют на всей территории Российской Федерации и по своему содержанию не должны противоречить Конституции РФ. К ним относятся: Федеральные законы от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и др.;

6. законодательные акты субъектов РФ — действуют только на территории соответствующего субъекта и не должны противоречить Конституции РФ, конституционным и федеральным законам;

7. указы Президента РФ (например, Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»);

8. постановления Правительства РФ (например, постановление Правительства РФ от 4 июля 2003 г. № 400 «О размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда»);

9. постановления Конституционного Суда РФ, причем он не уполномочен издавать какие-либо законодательные акты, но принимаемые им решения могут оказывать значительное влияние на содержание и юридическое значение законодательства;

10. постановления Пленума Верховного Суда РФ, имеющие важное значение в законотворческой и правоприменительной деятельности и принимаемые по вопросам, возникающим в судебной практике.

До принятия нового УПК РФ Пленум Верховного Суда РФ разъяснил порядок прямого применения ст. 23 и 25 Конституции РФ, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 разъясняются вопросы, возникшие при применении нового УПК.

Специальным кодифицированным уголовно-процессуальным законом является УПК. Это систематизированный законодательный акт, принятый Государственной Думой РФ 22 ноября 2001 г. и вступивший в силу с 1 июля 2002 г. В настоящий момент в УПК внесено множество изменений и дополнений. В структурном отношении УПК состоит из шести частей: 1) общие положения; 2) досудебное производство; 3) судебное производство; 4) особый порядок уголовного судопроизводства; 5) международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства; 6) бланки процессуальных документов.

6.Действие уголовно-процессуального закона по кругу лиц, во времени, в пространстве.

Ст. 2,3,4 УПК РФ.

Действие уголовно-процессуального закона во времени.

При производстве по УД применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во время проведения соответствующих следственного, судебного, иного процессуального действий или принятия процессуального решения, если иное не установлено УПК (ст. 4).

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве. Производство по УД на территории РФ независимо от места совершения преступления ведется в соответствии с УПК, если международным договором Российской Федерации не установлено иное.

Правила осуществления уголовно-процессуальной деятельности, предусмотренные УПК, применяются также при производстве по УД о преступлении, совершенном на воздушном, морском или речном судне, находящемся вне пределов РФ под ее флагом, если названное судно приписано к порту РФ (ст. 2 УПК).

Действие уголовно-процессуального закона по кругу лиц.

Производство по УД о преступлениях, совершенных иностранными гражданами или лицами без гражданства, ведется на территории РФ в соответствии с правилами УПК.

Процессуальные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством РФ в отношении лиц, обладающих правом дипломатической неприкосновенности, производятся лишь по их просьбе или с их согласия. Согласие на производство этих действий испрашивается через Министерство иностранных дел РФ (ст. 3 УПК).

7. Принципы уг/пр.

Принципы – основные, исходные положения, которые определяют сущность организации и деятельность гос. органов, орг-й и граждан по возбуждению, расследованию, рассмотрению и разрешению уг. дел. Значение:

1) являются гарантией выполнения уг. судопроизводством своего назначения;

2) служат гарантией защиты прав и законных интересов граждан;

3) определяет содержание процессуальных норм, социальную сущность и политическую направленность уг. судопроизводства.

Принципы представляют собой систему, звенья которой взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Система отвечает следующим условиям: 1) связано общностью назначения у.с.; 2) отсутствуют внутренние противоречия; 3) неповторимость содержания;

Принципы: 1) законность; 2) осуществление правосудия только судом; 3) уважение чести и достоинства личности; 4) неприкосновенность личности; 5) охрана п. и с. личности в у.с.; 6) неприкосновенность жилища; 7) тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; 8) презумпция невиновности; 9) состязательность стадии; 10) обеспечение подозреваемому\обвиняемому права на защиту; 11) свобода оценки доказательств; 12) язык уг.судопр.; 13) право обжалования процессуальных действий и решения.

8.Понятие и виды уголовного преследования.

Уголовное преследование определяется в УПК РФ как процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Его суть — обвинение: утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном УПК РФ.

Уголовное преследование осуществляется стороной обвинения: прокурором, а также следователем, руководителем следственного органа, дознавателем, частным обвинителем, потерпевшим, его законным представителем и представителем, гражданским истцом и его представителем. Уголовное преследование осуществляется в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.

Вид уголовного преследования определяется характером и тяжестью совершенного преступления (категорией преступления). Закон устанавливает, что уголовное преследование осуществляется в частном, частно-публичном и публичном порядке.

Преступления, уголовное преследование по которым осуществляется в частном порядке, относятся к категории преступлений небольшой тяжести. Уголовное преследование по ним начинается обычно с заявления потерпевшего и подлежит прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым, поэтому такого рода дела считаются уголовными делами частного обвинения

Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, но прекращению в связи с примирением его с обвиняемым не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных ст. 25 УПК РФ (если преступление небольшой или средней тяжести). Каких-либо требований к заявлению закон не предъявляет. Порядок принятия заявления аналогичен тому, который предусмотрен для заявления о преступлении.

Основным видом уголовного преследования считается публичное обвинение. Оно осуществляется по уголовным делам о всех преступлениях, за исключением уголовных дел, указанных в ч. 2 и 3 ст. 20 УПК РФ.

Публичное обвинение— общественное, осуществляемое в интересах общества. Суть его заключается в том, что следователь, орган дознания и дознаватель обязаны в целях охраны прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства, по долгу службы, независимо от воли и желания жертв преступления и иных заинтересованных лиц, усмотрения организаций возбудить уголовное дело, обнаружив достаточные данные, указывающие на признаки преступления, и принять все предусмотренные законом меры к установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию, и к наказанию виновных.

Такое начало выражено в быстром и полном раскрытии преступления, изобличении виновного, с тем чтобы каждый совершивший уголовно наказуемое деяние был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден.

Публичное обвинение характеризуется также тем, что доказывание вины лица, совершившего преступление, входит в обязанность органов предварительного расследования. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

Прилагательное «уголовный» в словаре поясняется как «от­носящийся к преступлениям».

Уголовное право — это совокупность юридических норм, установленных высшими ор­ганами государственной власти, определяющих преступность и наказуемость деяний, основания уголовной ответственности и освобождения от нее, а также цели и систему наказаний.

Предметомпра­вового регулирования в уголовном праве являются обществен­ные отношения, возникающие в связи с совершением преступ­ления.

Субъекты уголовного правоотношения — это лицо, со­вершившее преступление, и государство в лице правоприменительных органов.

Уголовное право выполняет ряд функций:

· охранительная, так как основной задачей этой отрасли права является защита (охрана) общества от наиболее опасных правонарушений (преступлений);

· предупредительная (четкая определенность норм уголовного права должна предостеречь потенциальных преступников от совершения противоправных действий);

· воспитательная (правовые нормы информируют людей о неприемлемых для общества действиях и внушают им важность соблюдения определенных правил социального поведения).

Единственный источник уголовного права — уголовный за­кон. Он представлен Уголовным кодексом РФ (УК РФ). Этот документ представляет собой систематизированное изложение норм уголовного права. Он состоит из двух частей: Общей и Особенной. В Общей части изложены задачи, принципы и общие положения уголовного права, а в Особенной — определения конкретных преступлений а также виды и размеры наказаний за них.

Причем обе части взаимосвязаны и представляют неразрывное единство: нельзя применить норму Особенной части УК РФ, не обратившись к Общей части.

Уголовный кодекс РФ называет следующие задачи этой от­расли права:

· охрана прав и свобод человека и гражданина;

· охрана всех форм собственности;

· общественного порядка и общественной безопасности;

· окружающей среды;

· кон­ституционного строя РФ от преступных посягательств;

· обес­печение мира и безопасности человечества;

· преду­преждение преступлений.

При выполнении этих задач должны соблюдаться такие принципы, как: * законность, * равенство граждан перед законом, * справедливость, * гуманизм.

Для соблюдения и применения уголовного закона важно знать, как он действует во времени ипространстве.

· Действие уголовного закона во времени. УК РФ устанавливает, что пре­ступность и наказуемость деяния определяются тем уголовным законом, который действовал во время совершения данного преступления.

Если затем уголовный закон был изменен, то возможны два варианта: 1) когда новый закон уст­раняет преступность данного деяния или смягчает наказание за него, он получает обратную силу, т.е. распространяется на лиц, совершивших деяние до вступления такого закона в силу; 2) ко­гда же закон устанавливает наказуемость деяния или усиливает наказание, он обратной силы не имеет.

· Действие уголовного закона в пространстве определя­ется: 1) территориальным принципом, 2) принципом гражданст­ва.

Первый означает, что все лица, совершившие преступления на территории РФ, подлежат ответственно­сти по УК РФ.

Согласно второму принципу, граждане РФ, где бы они ни совершили преступление (вне пределов РФ), несут ответственность по уголовному закону, действующему в России.

Основы уголовного права по типу самостоятельной отрасли являются совокупностью однородных нормативов, причём данный однородный состав обуславливается их содержимым. Составляющие данных нормативов ориентируются, с одной стороны на деяние, которое будет признаваться противоправным деянием, а с другой — на правового применителя, который должен оценивать осуществлённый проступок по типу преступного, только исходя из требований УК РФ и на основе уголовного законодательства. Кроме этого, однородность нормативов будет выражена в их общем функциональном направлении.

Определение уголовного права

Уголовное право является правовой сферой, регулирующей взаимоотношения в социуме, которые связываются с реализацией правонарушений.

Право в УК РФ выявляет:

  1. Какие конкретно действия считаются противоправными.
  2. Выявляет типы наказуемости и главные правила его назначения.
  3. Основы привлечения к ответственности в УК РФ.
  4. Основы уголовного законодательства РФ иего позиции по высвобождению от ответственности в уголовном смысле.

Гарантией подобного права в России считается Уголовный кодекс России — первая и вторая его части.

Противоправное деяние является виновным осуществлённым социально опасным действием, которое запрещается Кодексом под угрозой наказуемости.

К основным признакам правонарушения стоит отнести:

  • социальную опасность, то есть действие способно причинить вред определённому лицу, собственности и стране и многое иное;
  • противоправность в уголовном плане, то есть деяние запрещается УК РФ;
  • наказуемость за осуществление данного действия, которое предусматривает наказуемость.

Таким образом, первостепенные признаки проступка показывают, почему неправомочное деяние можно отнести к ответственному отношению в уголовном праве, что можно отметить для себя кратко в конспекте лекции и позже выделить в презентации для простого написания теста.

Определение и классификация

Преступление — осуществлённое человеком социально-опасное деяние или бездействие, которое запрещается УК РФ под угрозой наказуемости. Неправомерное действиепредставляется лишь таким действием, которое считается социально опасным. Данный признак проступка состоит в реальностивоздействия причинять значимое вредное состояние, охраняемое законодательством интересам. Также проступок не каждый раз имеет характеристику социально тяжёлого действия, лишь которое запрещается УК РФ.

Подобное действие, которое напрямую указывается в Уголовном кодексе России в качестве определённого проступка, обладает конкретной характеристикой. Преступление считается уголовно противоправным процессом. Но совершение гражданином запрещаемого законодательством социально опасного действия не каждый раз может расцениваться в виде преступления. Необходимо учесть имеющуюся виновность, то есть наличие определённого психологического отношения гражданина к воздействию и установившимся результатам по умышленной формулировке или неосторожностью. Беря все это за основу, стоит сказать, что неправомочный поступок представляется виновным действием.

Важно различать правонарушения и иные правовые нарушения, их принципы. Основное отличие состоит в характеристике и степени общественной опасности. Правонарушение всегда будет отличаться тем, что оно причиняет огромный вред социальным отношениям, чем, к примеру, дисциплинарный проступок или правонарушение в административном плане.

Малозначимым будет признано действие, которое не причиняет и по собственному содержанию и направлению не способно причинить значимого вреда охраняемым законодательством УК РФ интересам.

Подобное действие в ситуациях, которые обозначены законом, способно повлечь использование мероприятий административной, дисциплинарной и финансовой ответственности, которые и обусловливают концептуальные основы уголовно правового законодательства РФ.

Целая совокупность неправомочных действий, предусмотренные в УК России, способны классифицироваться по разным критериям и рассматриваться в процессуальном разборе. К примеру, по формулировке виновности можно выделить: умышленные неправомерные действия и преступности, которые осуществлены по неосторожному отношению.

По характеру и развитию социальной опасности можно выделить несколько групп преступлений:

  1. Неправомочные действия, которые не представляют огромной социальной опасности. К ним стоит отнести умышленные противоправные деяния, которые стали осуществлены по неосторожности, за которые законодательством предусматривается наказуемость по типу ограничения свободы на период не больше двух лет или другое наиболее мягкое наказание, к примеру, оскорбление.
  2. Правонарушения, которые не представляют особой сложности. К наименее тяжёлым стоит отнести неправомочные проступки, за которые законодательством не предусматривается наказуемость на период не больше шести лет, а также проступки, которые стали осуществлены по неосторожному отношению, за которые законодательство не предполагает наказуемость на время выше двух лет.
  3. Тяжёлые неправомочные действия. К ним стоит отнести преднамеренные проступки, за которые не предусматривается наибольшая наказуемость в виде ограничения свободы на период не больше 12 лет, к примеру, преднамеренное причинение тяжёлого повреждения тела.
  4. Особенно тяжёлые правонарушения. К ним стоит отнести сознательные проступки, за которые по Кодексу предусматривается наказуемость по типуограничения свободы на период больше 12 лет, пожизненное заключение или казнь.

Также в зависимости от круга социальных взаимоотношений, которым подобные неправомочные действия наносят вред, определяют группы поступков: против гражданина, против страны, чужого имущества, против социальной безопасности, против здоровья граждан и многое другое.

Состав противоправного действия

Любое определённое преступное действие, которое запрещается уголовным законодательством, помимо общих признаков характеризует также совокупность важных компонентов, которые принимается называть составом преступления.

Стоит отметить, что убийства по характеристике отличаются:

  • квалифицированные с отягчающими компонентами, то есть без тяжёлых или смягчающих признаков;
  • смягчающиеся признаками, то есть в состоянии аффекта, во время превышения пределов нужной обороты, убийство детей.

Вышеперечисленный текст показывает, по каким признакам можно отличить совершённое убийство и причислить человека к ответственности по УК РФ.

Компоненты преступления:

  1. Объект — то, на что будет покушать сяправонарушение. При совершении убийства объектом противоправного деяния считается жизнь иного лица, при исполнении кражи — посторонняя недвижимость и многое иное.
  2. Объективная сторона проступка – деяние или бездействие, из которого начинает складываться неправомочный поступок. За счёт действия осуществляется преступление. К объективной стороне стоит отнести также итоги правонарушения и причинённое отношение среди действий виноватого гражданина с осуществляемыми вредными результатами. Приметы объективной стороны проступка обозначаются в ст. Особенной части УК РФ. К примеру, воровство в ст. 158 выявлено по типу тайного хищения чужой собственности. Разница от воровства в ст. 161 грабёж обусловливается в виде открытого хищения чужой недвижимости. Следовательно, различен метод осуществления хищения — при воровстве по типу тайного, при грабеже открытого.
  3. Субъект противоправного действия представляет собой самого гражданина, который совершил преступление. Субъектом проступка способно стать лишь лицо, на которое реально возложить обязанности ответить за совершённое, то есть лицо, которое достигло обозначенного в законодательстве возраста и является адекватным. Имеется в УК РФ определение специального субъекта, то есть гражданина, который обладает, кроме общих, специальными приметами, которые написаны в законодательстве. Таким образом, субъектом правонарушения, которое предусматривается частью первой ст. 285 УК РФ, способен быть лишь должностной гражданин.
  4. Субъективная сторона преступного деяния — виновность гражданина, который совершил преступление. Виновность способна быть преднамеренной или сделанной по неосторожному отношению. Вместе с этим, имеется ответственность за проступок, совершённый с несколькими формулировками виновности. К субъективной стороне стоит отнести также мотивацию противоправного действия и целевую установку проступка.

Состав преступления для любого проступка закрепляется в УК РФ. Составляющие преступления помогут провести отличия между смежными проступками, грамотно их квалифицировать и назначать правильную наказуемость.

Действие, которое располагает признаками проступка, лишь повлечёт за собой ответственность, если находятся все перечисленные компоненты состава правонаруения даже на зарубежном уровне.

Если в неправомерных проступках или же в бездействиях лица не устанавливается составляющая преступления, и он считается правым, то оно не способно повлечь за собой такую ответственность. Главное различие уголовно-правовой ответственности состоит в осуществлении гражданином деяния или бездействия, который содержит каждую примету состава преступления, который также предусматривается Уголовным кодексом.

Основы уголовно правового законодательства считаются одним из определяющих компонентов юридической ответственности и мероприятием по насилию, который употребляется государственными органами к гражданину из-за осуществления им противоправного поступка.

В жизни иногда имеются такие ситуации, когда деяние или неоказание помощи, внешне похожи с совершением преступления и чаще всего влечёт за собой уголовную ответственность, в такой определённой обстановке оно обладает другим содержанием и считается социально полезным, из-за чего не будет признано преступлением. Оно будет применено к таким ситуациям, когда есть условия, которые исключают противоправное действие.

Обстоятельства, которые будут исключать правонарушение – при которых деяния, которые содержат признаки состава противоправного поступка и причиняют вредное состояние отношениям в обществе, охраняемым УК Российской Федерации, не считаются преступлением.

Глава 8 Уголовного Кодекса России предусматривает такие условия, которые исключают правонарушение:

  • жизненно необходимая оборона;
  • причинение вреда во время задержания гражданина, который совершил противоправное действие;
  • крайняя важность;
  • принуждение в физическом и психическом плане;
  • обоснованное рискованное состояние;
  • реализация определённого приказания или команды.

Подобные действия, в виде важной обороны, задержания гражданина, который совершил преступление, оборона в состоянии первойважности, а также обоснованное рискованное состояние считаются общественно полезными и не считаются противоправными.

Определение и типы наказуемости

Наказание используется для того чтобы восстановить общественную справедливость, а также для того чтобы исправить заключённого и предупредить осуществление нового преступного деяния.

УК РФ обозначает 13 видов наказуемости, подразделяющихся на несколько групп, которые были обозначены ещё в Союзе Советских Социалистических Республик:

  1. Основная, которая применяется самостоятельно.
  2. Дополнительная, которая будет применена только в совмещении с главными.
  3. Мероприятия, используемые по типусущественных и дополнительных.

Принудительные работы, создание границ по военной службе и свободе, арест, содержание в специализированной войсковой части, лишение свободы на конкретный период, лишение свободы на всю жизнь, казнь используется только в виде главных типов наказуемости.

Штрафные санкции и лишение правовых возможностей занимать некоторые должности или осуществлять конкретную деятельность применяются в качестве главных и дополнительных типов наказуемости.

Лишение специализированного, военного или же другого звания, чина и наград со стороны государственных органов используются лишь в качестве ещё одних типов наказуемости. Конфискация собственности исключается из списка видов наказания и на данный момент используется в виде другой меры уголовного и правового характера.

Обстоятельства, которые будут исключать преступление

Главным признаком неправомочного действия является его социальная опасность, то есть вероятность нанесения вредного состояния человеку и охраняемым законом в плане УК РФ ценностным ориентирам.

Уголовному праву знакомы моменты, когда осуществлённое влияние наносит вред, но осуществляется это во благо защищенности человека, социума или страны от противоправных действий, или тяжёлого влияния на обозначенные ценностные ориентиры механизмов, животных и сил окружающей среды. Причинение вреда в подобных моментах не будет признано социально сложным, а таким образом, и преступным. Напротив, подобное поведение будет расцениваться страной в виде одобрительного и даже награждаться. Речь тут будет идти об обстоятельствах, которые исключают проступок.

К условиям, которые будут исключать правонарушение, стоит отнести такие этапы:

  • Нужные оборонительные действия;
  • арест гражданина, который совершил неправомочный поступок;
  • первая необходимость;
  • трудовое и психологическое насилие;
  • осуществление приказа или команды;
  • поступок, который связывается с риском;
  • реализация специализированного задания по предостережению, открытию группировки или преступной компании.

При учёте характеристики и цели стоит ограничиваться лишь самыми распространёнными первыми тремя обстоятельствами. Превышение границ, которые нужны для ареста, нарушившего правопорядок, признаётся преднамеренное нанесение гражданину, который осуществил проступок, тяжёлого вреда, не отвечающего опасности покушения или обстановке арест аправонарушителя. Под таким вредом стоит осознавать причинение телесного повреждения или наступление гибели.

Уголовное право – это отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с преступностью и наказуемостью деяний.

Уголовное право имеет свои специфические задачи и предмет правового регулирования.

К числу задач, стоящих перед уголовным правом РФ, относятся следующие:

-охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды и конституционного строя Российской Федерации;

— обеспечение мира и безопасности человечества;

— предупреждение преступлений.

Таким образом, предметом уголовного права являются общественные отношения, возникающие в связи с совершением лицом преступления и применением к нему уголовного наказания.

Метод уголовного права образует определённая совокупность правовых средств или способов регулирующего воздействия отрасли права на общественные отношения, составляющие предмет её регулирования.

Метод уголовного права основан на правовых принципах:

— принцип законности;

— принцип равенства граждан перед законом;

— принцип вины;

— принцип справедливости;

— принцип гуманизма.

Преступление является одной из ключевых категорий уголовного права. Согласно ч.1 ст. 14 УК РФ преступление – это совершенное виновно общественно – опасное деяние, характеризующиеся признаками, предусмотренные уголовным кодексом, и запрещенное им под угрозой наказания.

Признаки преступлений:

— общественная опасность совершенного деяния;

— противоправность деяния;

— виновность лица, совершившего это деяние;

— уголовная наказуемость.

Состав преступления включает в себя четыре элемента: объект, субъект, объективную сторону и субъективную сторону преступления.

Объектом преступления в теории уголовного права понимаются те охраняемые уголовным законом общественные отношения, блага, интересы личности, общества или государства, которым преступление причиняет или может причинить вред, т.е. это то, на что посягает преступление.

Субъект преступления – это физическое, вменяемое лицо, совершившее преступление, и достигшее к моменту совершения преступления установленного законом возраста.

Объективная сторона преступления – это элемент состава преступления, характеризующий внешнее проявление конкретного общественно опасного поведения, причинившего вред объекту посягательства.

К признакам объективной стороны преступления относятся:

— общественно опасное (преступное) деяние (действие или бездействие);

— общественно опасные (преступные) последствия;

— причинная связь между ними;

— орудия, средства, место, время, обстановка, способ совершения преступления.

Из перечисленных признаков обязательным признаком для всех составов преступлений является общественная опасность деяния. Другие признаки состава преступления, характеризующие объективную сторону преступления, являются факультативными, так как не всегда используются законодателем при описании различных видов преступлений. Однако для преступлений с материальным составом обязательными признаками признаются не только общественно опасное деяние, но и общественно опасные последствия и связь между ними.

Субъективная сторона преступления является внутренней характеристикой преступления. Она охватывает внутренние психические процессы, которые непосредственно связаны с посягательством субъекта на охраняемые уголовным законом общественные отношения. Поэтому признаками данного элемента состава преступления являются: вина, мотив и цель.

Вина – это психическое отношение лица к совершаемому им преступлению и его последствиям. Элементами вины являются сознание и воля. Поэтому вина характеризуется двумя моментами: интеллектуальным и волевым. Различные сочетания интеллектуального и волевого моментов образуют различные формы вины.

Вина выражается в форме умысла и форме неосторожности (ст.25 и 26 УК РФ).

Формы вины отражают отношение виновного к интересам общества. В умышленном преступлении — это отношение прямо или косвенно направлено против интересов общества, личности, государства. В преступлениях, совершенных по неосторожности, — это пренебрежительное отношение к таким интересам.

Умысел является наиболее распространенной формой вины. Умышленным преступлением признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.

В соответствии с ч.2 ст.25 УК РФ «преступление признается со­вершенным с прямым умыслом, лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления». При этом необходимо учитывать, что определение умысла, данное в законе, ориентировано на преступление с материальным составом.

Мотив – обусловленное потребностями и интересами внутреннее убеждение, которое вызывает у лица решимость совершить преступление и руководит им при осуществлении данного преступления.

Цель – конечный результат, к достижению которого стремится лицо при совершении преступления.

Мотив и цель тесно связаны между собой, вместе они составляют психологическую основу вины. Мотивы и цели, с которыми закон связывает усиление уголовной ответственности, называются низменными. К таковым можно отнести корыстные, хулиганские, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, связанные с осуществлением потерпевшим служебной деятельности или выполнением общественного долга, имеющие целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение и т.д.

Ключевым вопросом судебного разбирательства по уголовному делу является вопрос наличия в действиях подсудимого состава преступления, то есть совокупности установленных законом признаков, определяющих общественно опасное деяние как преступление.

Состав преступления позволяет произвести правильную квалификацию преступления. Квалификация преступления представляет собой сложный процесс, который осуществляется на всех стадиях деятельности ком­петентных органов государства и должностных лиц (дознавателя, следователя, прокурора, судьи и суда) – во время дознания и на предварительном следствии, при рассмотрении дела по первой инстанции, в кассационном порядке и в порядке надзора. Процесс квалификации завершается либо признанием содеянного непреступным (в случае несоответствия обстоятельств признакам какого-либо преступления) либо признанием его преступным и получает закреп­ление в правоприменительном акте. Неправильное применение уголовного закона, т.е. неправильная квалификация, является ос­нованием к отмене или изменению приговора.

Уголовная ответственность – это предусмотренные законом неблагоприятные последствия, наступающие для лица, совершающего преступление, после обвинительного приговора суда. Уголовная ответственность включает в себя уголовное наказание и судимость.

Условное осуждение – это вид освобождения виновного от отбывания наказания, назначенного судом.

Условное осуждение (ст. 73 УК РФ) заключается в том, что суд, назначив наказание виновному, приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания и постановляет считать назначенное наказание условным, т.е. не применять его к осужденному.

Для применения условного осуждения должны быть установлены определенные основания.

Условное осуждение может быть применено только при назначении следующих видов наказаний:

  • исправительные работы;

  • ограничение по военной службе;

  • ограничение свободы;

  • содержание в дисциплинарной воинской части;

  • лишение свободы на срок до 8 лет.

При назначении условного осуждения суд должен учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного и отягчающие и смягчающие обстоятельства.

При наличии оснований и условий, предусмотренных УК РФ, лицо может быть освобождено от уголовной ответственности и уголовного наказания.

Уголовным кодексом РФ предусмотрены следующие виды освобождения от уголовной ответственности:

-освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст.75 УК);

— освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст.76 УК);

— освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст.78 УК).

Все виды освобождения от уголовной ответственности являются безусловными. Это означает, что виновный освобождается от уголовной ответственности без применения к нему каких-либо требований, относящихся к последующему его поведению, нарушение которых в течение определенного срока влечет за собой отмену освобождения.

В уголовном праве предусмотрено деление преступлений на категории в зависимости от характера и степени их общественной опасности, называемое классификацией преступлений.

Ст. 15 УК РФ выделяет следующие категории преступлений:

— преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы;

— преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает три года лишения свободы;

— тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы;

— особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание;

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в части третьей настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части четвертой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части пятой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы.

Уголовное наказание – это меры, применяемые от имени государства по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающиеся в предусмотренном законом лишении (ограничении) прав и интересов осужденного.

Уголовное наказание характеризуется следующими признаками:

— устанавливается только уголовным законом;

— назначается только по обвинительному приговору суда;

— носит публичный характер, то есть назначается от имени государства;

— заключает в себе порицание, как деяния, так и личности виновного, закреплённое в обвинительном приговоре;

— порождает судимость, а также другие меры правового воздействия.

Назначение уголовного наказания преследует следующие цели:

— восстановление социальной справедливости;

— исправление осужденного;

— предупреждение совершения новых преступлений как самим осужденным (специальная превенция), так и другими лицами (общая превенция).

Система уголовных наказаний – это установленный уголовным законом исчерпывающий и обязательный для судов перечень видов наказаний, расположенных в определенной последовательности.

Все наказания, предусмотренные ст.44 УК РФ и входящие в систему уголовных наказаний, делятся на три группы.

Основные наказания – наказания, которые назначаются только само­стоятельно и которые не могут присоединяться к другим видам наказания.

К ним относятся:

— обязательные работы;

— исправительные работы;

— ограничение по военной службе;

— ограничение свободы;

— арест;

— содержание в дисциплинарной воинской части;

— лишение свободы на определенный срок;

— пожизненное лишение свободы;

— смертная казнь.

Следует учитывать, что могут применяться принудительные работы как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

Дополнительные наказания – наказания, носящие вспомогательный характер. Они не могут назначаться самостоятельно, а присоединяются к основным. В настоящее время к таковым относится лишение специального, воинского или почетного званий, классного чина и государственных наград;

Основные и дополнительные — наказания, которые могут применяться как в качестве основных, так и дополнительных.

К ним относятся следующие:

— штраф;

— лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Такая классификация наказаний предусмотрена УК РФ. Однако по характеру карательных элементов наказания могут быть дополнительно подразделены на три группы:

— наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы;

— наказания, предусматривающие ограничение или лишение свободы;

— смертная казнь.

При назначении наказания учитываются:

— характер и тяжесть преступления;

— цели и мотивы его совершения;

— последствия;

— обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказания;

— личность виновного;

— влияние назначенного наказания на ресоциализацию виновного;

— условия жизни его семьи.

Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается лишь в случае, если менее строгий его вид не может обеспечить достижение целей наказания, а также по совокупности преступлений и совокупности приговоров в соответствии со ст.69 и ст.70 УК.

Основания для назначения вида наказания более мягкого, чем предусмотрено уголовным законодательством за совершенное преступление, определяются ст.64 УК.

Таким образом, основными принципами назначения наказания являются: законность, индивидуализации и справедливость.

Для индивидуализации наказания большое значение имеет учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.

Смягчающими обстоятельствами называются выходящие за пределы состава преступления объективные и субъективные признаки деяния, а также данные о личности виновного, снижающие общественную опасность совершенного преступления. Ст.61 УК содержит перечень таких обстоятельств.

Особое внимание следует уделить вопросу о назначении наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.

Необходимо запомнить, что назначение наказания по совокупности преступлений складывается из двух этапов.

Во-первых, суд назначает наказание за каждое из преступлений, входящих в совокупность раздельно.

Во-вторых, суд назначает окончательное наказание по совокупности преступлений, которое и должно отбываться осужденным. При этом возможны две ситуации, предусмотренные законом (ст.69 УК).

Если в совокупность входят только преступления небольшой или средней тяжести, то при определении окончательного размера наказания суд по своему усмотрению может руководствоваться либо принципом поглощения менее строгого наказания более строгим либо принципом частичного или полного сложения наказания. При этом окончательное наказание не может превышать более чем наполовину максимальный срок или размер наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. Таким образом, окончательное наказание по совокупности, в которую входят только преступления небольшой тяжести, не может превышать трех лет лишения свободы.

В отличие от освобождения от уголовной ответственности, предусматривающего такую возможность только при совершении преступления небольшой или средней тяжести на любой стадии расследования, освобождение от наказания возможно и при совершении тяжкого и особо тяжкого преступления и осуществляется только судом уже после вынесения обвинительного приговора.

УК предусматривает следующие виды освобождения от наказания:

— условно-досрочное освобождение от наказания (ст.79 УК);

— замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст.80 УК);

— освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст.80.1 УК);

— освобождение от наказания в связи с болезнью (ст.81УК);

— отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ст.82 УК);

— освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора (ст.83 УК).

Как и освобождение от уголовной ответственности освобождение от наказания может быть обязательным и факультативным.

К обязательным относятся те виды освобождения, которые не зависят от усмотрения суда и применяются в обязательном порядке (освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора). Остальные виды освобождения от наказания являются факультативными, т.е. применяются по усмотрению суда, составляя его право, а не обязанность.

Добавить комментарий